刑事訴訟法典

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第48/96/M號法令 《刑事訴訟法典》
1996年9月2日
第48/96/M號法令所核准的《刑事訴訟法典》經護理總督李必祿於1996年8月15日核准,並於1996年9月2日刊登於《澳門政府公報》。2013年8月26日經第9/2013號法律修改,於2013年11月25日經第354/2013號行政長官批示重新公布。2023年5月30日經第8/2023號法律修改,於2023年6月12日經第79/2023號行政長官批示重新公布第1條。

引則及一般規定

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第一條*
(定義)

一、為着本法典之規定之效力,下列各詞之定義為:

a)犯罪:對行為人科處刑罰或保安處分所取決之前提總體;

b)司法當局:法官、預審法官及檢察院,而其各自係屬其權限範圍之訴訟行為之司法當局;

c)刑事警察機關:負責進行由一司法當局命令作出或本法典規定作出之任何行為之各警察實體及人員;

d)刑事警察當局:警察領導人、副領導人、警官、督察及副督察,以及有關法律承認其具有刑事警察當局身分之所有警察公務員;

e)涉嫌人:有跡象已犯罪或預備犯罪,又或已參與共同犯罪或預備參與共同犯罪之人;

f)事實之實質變更:引致將一不同之犯罪歸責於嫌犯或引致可科處之制裁之最高限度加重之事實變更;

g)社會報告書:在科處及執行刑事制裁方面有權限向法院提供技術輔助之社會重返部門所製作之文件,該文件之目的為協助法官認識嫌犯之人格,以及有需要時認識被害人之人格,包括在融入家庭及職業上之社會生活方面之問題。

二、為着本法典之規定之效力,僅下列行為方視為屬恐怖主義、暴力犯罪或有高度組織之犯罪:

a)屬《刑法典》第二百八十八條、七月三十日第6/97/M號法律《有組織犯罪法》第二條、第2/2006號法律《預防及遏止清洗黑錢犯罪》第三條,只要出現此法律第四條所指的加重情節、第3/2006號法律《預防及遏止恐怖主義犯罪》第四條至第六條、第2/2009號法律《維護國家安全法》第七條至第九條,即使屬此法律第十四條所指的情況、第17/2009號法律《禁止不法生產、販賣和吸食麻醉藥品及精神藥物》第七條至第九條、第12/2024號法律《武器及相關物品管控的法律制度》第八十九條,以及第20/2024號法律《打擊不法賭博犯罪法》第二條、第五條、第七條及第十條至第十三條所定犯罪的行為;或**

b)故意侵犯人的生命或身體完整性又或人身自由而可處以最高限度為五年或超逾五年徒刑的行為。

* 本條的內容經第79/2023號行政長官批示重新公布

** 已更改:第12/2024號法律第20/2024號法律

第二條
(訴訟程序之合法性)

必須依據本法典之規定,方得科處刑罰及保安處分。

第三條
(補充適用)

本法典之規定,補充適用於由特別法規範之屬刑事性質之訴訟程序,但法律另有規定者除外。

第四條
(漏洞之填補)

如出現未有規定之情況,而本法典之規定亦不能類推適用,則遵守與刑事訴訟程序相協調之民事訴訟程序規定;如無此等規定,則適用刑事訴訟程序之一般原則。

第五條
(刑事訴訟法在時間上之適用)

一、刑事訴訟法立即適用,但不影響在先前之法律生效期間內所作行為之有效性。

二、如立即適用刑事訴訟法可導致下列情況,則刑事訴訟法不適用於在其生效前已開始進行之訴訟程序:

a)明顯引致嫌犯在訴訟程序中處境惡化而此情況係可避免,尤其是引致嫌犯之辯護權受限制;或

b)破壞該訴訟程序中各行為間之協調及統一。

第六條
(刑事訴訟法在空間上之適用)

刑事訴訟法適用於整個澳門特別行政區,且在適用於澳門特別行政區之國際協約及屬司法協助領域之協定所定之範圍內適用於澳門特別行政區以外。

第七條
(刑事訴訟程序之充足性)

一、促進刑事訴訟程序並不取決於其他程序,一切有利於對案件作出裁判之問題,均在刑事訴訟程序中解決。

二、如為審理是否存在犯罪而有需要判定一非刑事之問題,而該問題係不能在刑事訴訟程序中獲適當解決者,法官得中止該程序,以便在非刑事訴訟程序中就該問題作出裁判。

三、控訴提出或展開預審之聲請提出後,檢察院、輔助人或嫌犯得聲請中止刑事訴訟程序,而法官亦得依職權命令中止刑事訴訟程序。

四、中止刑事訴訟程序並不妨礙實施緊急之證明措施。

五、由法官定出中止刑事訴訟程序之期間,如在作出有關裁判方面所出現之延誤不可歸責於輔助人或嫌犯,得將該期間最多延長至一年。

六、檢察院得隨時參與非刑事訴訟程序,以促使該程序迅速進行。

七、如在期間屆滿時問題仍未解決,或訴訟並未在最多一個月之期間內提起,則須在刑事訴訟程序中就該問題作出裁判。

第一部份

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第一卷 訴訟主體

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第一編 法官

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第一章 審判權及管轄權
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第一節 一般規定
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第八條
(審判職能)

僅法院有管轄權對刑事案件作出裁判及科處刑罰與保安處分。

第九條
(行使刑事審判職能)

一、法院須按照法律及法對刑事案件作出裁判。

二、法院在刑事訴訟程序方面要求其他當局給予協助時,該當局須優先給予協助後方進行其他工作。

第十條
(適用規定)

法院在刑事方面之管轄權由本法典之規定規範,且由有關司法組織之法例補充規範。

第十一條
(預審法官之權限)

一、預審法官有權限依據本法典之規定,行使在偵查方面之審判職能、進行預審以及就是否起訴及最簡易訴訟程序作出裁判。

二、如預審之管轄權屬終審法院或中級法院的刑事分庭,則以抽簽之方式自該法院或刑事分庭之法官中選定負責預審之法官;被選定之法官不得介入該訴訟程序隨後之行為。

第十二條
(合議庭的管轄權)

一、合議庭在刑事方面有管轄權審判涉及下列犯罪且不應由上級法院審判之案件:

a)《刑法典》第二卷第三編以及第五編第一章及第二章所指之犯罪;

b)故意犯罪或因結果而加重之犯罪,只要人之死亡屬該罪狀之要素;

c)可科處最高限度超逾三年徒刑之犯罪,而在違法行為競合之情況下,即使對每一犯罪可科處之刑罰之最高限度係低於三年亦然。

二、合議庭尚有管轄權審判獲受理一併進行民事訴訟的刑事訴訟,只要損害賠償請求超逾司法組織法律對此所訂定的金額。

第十三條
(可科處之刑罰之確定)

為着上條之規定之效力,在確定可科處之刑罰時,須考慮可提高在該訴訟程序中可科處之刑罰之法定最高限度之一切情節。

第十四條
(執行管轄權)

一、曾在第一審宣示有關裁判之審判組織,具有執行管轄權,但法律另有規定者除外。

二、為着上款之規定之效力,有關執行必須由獨任庭進行,即使有關審判係在合議庭之參與下進行者。

三、如裁判係由上級法院宣示,或已被審查及確認者,則執行由第一審法院進行。

第二節 牽連管轄權
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第十五條
(牽連之情況)

一、如屬下列情況,則案件相牽連:

a)同一行為人犯數罪;或

b)數行為人共犯一罪。

二、如數行為人在下列情況下犯數罪,則案件亦相牽連:

a)共犯數罪;

b)互相向對方犯罪;

c)同時及在同一地方犯數罪;

d)所犯之數罪中某些犯罪係其他犯罪之因或果;或

e)其中某些犯罪係為使其他犯罪繼續進行,或為隱瞞其他犯罪而作出者。

第十六條*
(牽連的限制)

一、同時處於偵查、預審或審判階段之案件方相牽連。

二、下列案件之間不相牽連:*

a)屬終審法院管轄的案件與非屬該法院管轄的案件,如終審法院作為第一審法院運作,且出現上條第一款b項或第二款的牽連情況;*

b)屬不同專門管轄或特定管轄法院或法庭管轄之案件。

* 已更改 - 請查閱:第4/2019號法律

第十七條*
(因牽連而確定的管轄權)

如案件相牽連,則按下列規則確定管轄權:

a)當相牽連的案件分別歸屬不同審級的法院管轄時,此等案件全部由當中最高審級的法院管轄;

b)當相牽連的案件其中某一歸屬合議庭管轄而另一歸屬獨任庭管轄時,此等案件全部由合議庭管轄。

* 已更改 - 請查閱:第4/2019號法律

第十八條
(訴訟程序之單一性及合併)

一、對於依據以上各條之規定而引致牽連之各犯罪,僅以一訴訟程序處理之。

二、如已提起不同之訴訟程序,則案件之牽連一經認定,須將所有訴訟程序合併於涉及引致牽連管轄之犯罪之訴訟程序上。

第十九條
(訴訟程序的分開)

如屬下列情況,法官須依職權或應檢察院、嫌犯、輔助人或民事當事人之聲請,終止有關牽連,並命令將其中某一訴訟程序或某些訴訟程序分開處理:

a)將訴訟程序分開對任一嫌犯有利,而該利益應予重視及考慮,尤其是不致拖長羈押時間;

b)有關牽連可嚴重影響澳門特別行政區的處罰主張,又或被害人或受害人的利益;

c)有關牽連可能導致對任一嫌犯的審判過度延誤;或

d)在其中一名或數名嫌犯無出席的情況下進行審判聽證,且法官認為將訴訟程序分開處理較為適宜。

第二十條
(管轄權之延長)

依據以上各條之規定因牽連而確定之管轄權,在下列情況下維持之:

a)即使對引致牽連管轄之某一犯罪或某些犯罪,宣示無罪判決或在審判前刑事責任消滅;

b)為審理依據上條之規定而分開之訴訟程序。

第二章 無管轄權之宣告
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第二十一條
(無管轄權之審理及提出)

法院之無管轄權由該法院本身依職權審理及宣告,且得由檢察院、嫌犯或輔助人在終局裁判確定前提出。

第二十二條
(宣告無管轄權之效力)

一、宣告無管轄權後,須將訴訟程序移送有管轄權之法院,而此法院須將假設由其審理該訴訟程序時不會作出之行為撤銷,並命令重新作出對審理該案件屬必需之行為。

二、由被宣告無管轄權之法院命令採用之強制措施或財產擔保措施,即使在宣告無管轄權後,仍保持其效力,但有管轄權之法院應在最短期間內使該等措施成為有效或撤銷之。

三、如澳門特別行政區之法院無審理某一犯罪之管轄權,則有關卷宗予以歸檔。

第二十三條
(緊急之訴訟行為)

被宣告無管轄權之法院須作出緊急之訴訟行為。

第三章 管轄權之衝突
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第二十四條
(衝突之情況及其終止)

一、管轄權之積極衝突或消極衝突係指不論訴訟程序處於任何狀態,兩個或兩個以上之法院均認為本身有管轄權或無管轄權審理歸責於同一嫌犯之同一犯罪。

二、如牽涉入衝突之其中一法院,在出現積極衝突時宣告本身為無管轄權,或在出現消極衝突時宣告本身為有管轄權,則即使該宣告係依職權作出者,該衝突亦立即終止。

第二十五條
(有管轄權之法院)

一、第一審法院間之管轄權衝突由中級法院有管轄權之分庭負責審理。

二、不屬上款所規定之管轄權衝突由終審法院負責審理。

第二十六條
(衝突之提出)

一、法官一旦知悉出現衝突,須立即向有管轄權就此衝突作出裁判之法院提出有此情況,且將各行為之副本及解決衝突所需之一切資料移送該法院,並指出有關之檢察院、嫌犯、輔助人及律師。

二、提出有管轄權之衝突,亦得由檢察院、嫌犯或輔助人,藉着向有管轄權解決衝突之法院之院長提出聲請為之,該聲請須附同上款最後部分所指之資料。

三、以上兩款所指之告知或聲請,並不妨礙作出緊急之訴訟行為。

第二十七條
(衝突之解決)

一、裁判書製作人須立即將其所獲悉有人提出出現衝突一事告知牽涉入衝突之各法院,並定出不超逾十日之期間,以便其作出答覆。

二、該答覆須連同上條第一款所指之副本及資料一併轉交。

三、在接收答覆之期間終結後,須通知嫌犯及輔助人在十日內作出陳述;為着相同目的,須將有關卷宗交予檢察院,以便其在十日內檢閱之;繼而,經收集認為屬必需之資訊及證據後,有管轄權之法院須解決該衝突。

四、所作之裁判須立即告知牽涉入衝突之各法院及駐於該等法院之檢察院,並通知嫌犯及輔助人。

五、第二十二條第三款之規定,相應適用之。

第四章 迴避、拒卻及自行迴避
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第二十八條
(迴避)

一、在下列情況下,任何法官均不得在刑事訴訟程序中行使職能:

a)法官本人為嫌犯或輔助人,又或具有正當性成為輔助人或民事當事人;

b)法官本人現為或曾為嫌犯或輔助人之配偶或法定代理人,或現為或曾為具有正當性成為輔助人或民事當事人之人之配偶或法定代理人,又或現與或曾與上述之人中任一人在類似配偶狀況下共同生活;

c)法官本人、其配偶或與其在類似配偶狀況下共同生活之人為嫌犯、輔助人、具有正當性成為輔助人或民事當事人之人之直系血親尊親屬、直系血親卑親屬、三親等內之血親、監護人、保佐人、收養人、被收養人或三親等內之姻親;

d)法官本人曾以檢察院代表、刑事警察機關、辯護人、輔助人律師、民事當事人律師或鑑定人之身分參與訴訟程序;或

e)法官本人在訴訟程序中曾以或應以證人身分作證言。

二、為着上款a、b及c項之規定之效力,第五十七條第一款e項所賦予成為輔助人之正當性不予考慮。

三、如法官被提出作為證人,則法官在卷宗內作出批示,以其名譽承諾,聲明其是否知悉可能對該案件之裁判有所影響之事實;如聲明知悉該等事實,則須迴避;如聲明不知悉該等事實,則不得再為證人。

四、如法官之間互為配偶、三親等內之血親或姻親,或在類似配偶狀況下共同生活,則不得以任何名義在同一訴訟程序中行使職能。

第二十九條
(因參與訴訟程序而生之迴避)

任何法官均不得介入針對其所宣示之裁判或曾參與作出之裁判而提起之上訴或再審請求之程序;如法官曾主持某一訴訟程序之預審辯論,則其亦不得介入該訴訟程序之審判。

第三十條
(迴避之宣告及其效力)

一、依據以上各條之規定須迴避之法官,須在卷宗內作出批示,立即宣告迴避。

二、不論訴訟程序處於任何狀態,檢察院或嫌犯,又或一旦被容許參與該訴訟程序之輔助人或民事當事人,得聲請宣告迴避。

三、上款所指之聲請須附有一切證明資料,而被針對之法官最遲應在十日期間內作出批示。

四、須迴避之法官所作之行為均為無效,但重新作出該等行為並無效用,且作出之行為未對該訴訟程序裁判之公正造成任何損害者,不在此限。

第三十一條
(上訴)

一、對法官認為本身須迴避之批示,不得提起上訴。

二、如法官被要求迴避,而其在批示內不承認須迴避,則對該批示得向直接上級法院提起上訴。

三、如終審法院之法官被要求迴避,則由該法院,在無該名法官參與下,就上訴作出裁判。

四、上訴具有中止效力,但不妨礙作出緊急之行為,即使此等行為係由該名法官作出,但以此情況屬必要者為限。

第三十二條
(拒卻及自行迴避)

一、如基於有依據、嚴重且足以使人對法官之公正無私不予信任之原因,以致該法官在訴訟程序中之介入係備受懷疑者,得拒卻該法官之介入。

二、拒卻之聲請得由檢察院、嫌犯、輔助人或民事當事人提出。

三、法官不得因己意宣告本身備受懷疑,但當出現第一款所指之情況時,得向有管轄權之法院請求准許其自行迴避。

四、僅當被拒卻或自行迴避之法官,在其被拒卻或要求自行迴避前所作之訴訟行為,對訴訟程序裁判之公正造成損害時,方須將該等行為撤銷;其後作出之行為僅在重新作出並無效用,且未對該訴訟程序之裁判造成任何損害時,方為有效。

第三十三條
(期間)

聲請拒卻及請求自行迴避須在聽證開始前、在上訴之評議會開會前或在預審辯論開始前提出;僅當所提出作為依據之事實,在聽證或預審辯論開始後發生或被提出該事實之人所知悉時,方得在之後聲請拒卻或請求自行迴避,但仍須在作出判決或作出起訴或不起訴批示前為之。

第三十四條
(程序及裁判)

一、聲請拒卻及請求自行迴避應向被提起附隨事項之法院之上級法院提出,並即時附同證明資料。

二、如涉及之法官屬終審法院之法官,則該法院在無該名法官參與下作出裁判。

三、被針對之法官須在十日內以書面就該聲請表明立場,並即時附同證明資料。

四、如法院未即時以明顯無理由為由拒絕該聲請或請求,則命令採取對作出裁判屬必需之證明措施。

五、第三十一條第四款之規定,相應適用之。

六、如法院以明顯無理由為由拒絕嫌犯、輔助人或民事當事人之聲請,則判處聲請人繳付4UC至16UC之款項。

第三十五條
(其後之處理)

須迴避、被拒卻或自行迴避之法官,須立即將卷宗移送依據司法組織法律應替代其位置之法官。

第三十六條
(迴避、拒卻及自行迴避制度之延伸)

一、本章之規定,經作出必需之配合後,尤其是配合以下兩款之規定後,適用於鑑定人、傳譯員及司法公務員。

二、迴避之聲明及聲請,以及聲請拒卻及請求自行迴避,須向負責審理當中出現該附隨事項之訴訟案件之法官為之,且由該法官審查,並立即作出確定性裁判而無須經任何特別手續。

三、如依法無人替代須迴避、被拒卻或自行迴避之法官,則由該法官指定替代之人。

第二編 檢察院

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第三十七條
(正當性)

在以下各條所載之限制下,檢察院具有促進刑事訴訟程序之正當性。

第三十八條
(非經告訴不得進行之刑事程序中之正當性)

一、如非經告訴不得進行刑事程序,則為使檢察院能促進訴訟程序,具有正當性提出告訴之人將事實告知檢察院係屬必需。

二、為着上款所指之目的,凡向任何有法定義務將告訴轉達檢察院之實體提出之告訴,均視為向檢察院提出。

三、告訴須由告訴權人或具有特別權力之受任人提出。

第三十九條
(非經自訴不得進行之刑事程序中之正當性)

一、如非經自訴不得進行刑事程序,則具有正當性提出自訴之人提出告訴、成為輔助人及提出自訴係屬必需。

二、檢察院須依職權採取任何其認為對發現事實真相屬必要且屬其權限之措施、參與一切有自訴人參與之訴訟行為、連同自訴人提出控訴,以及獨立對裁判提起上訴。

三、上條第三款之規定,相應適用之。

第四十條
(對撤回告訴或自訴之認可)

一、在第三十八條及第三十九條所指之情況下,檢察院在訴訟程序中之參與隨告訴或自訴之撤回被認可而終止。

二、如該撤回係在偵查期間知悉,則由檢察院認可之;如在預審或審判期間知悉,則分別由預審法官或主持審判之法官認可之。

三、如該撤回係在預審或審判期間知悉,則有權限作出認可之法官須通知嫌犯,以便其於五日內,在無須說明理由下,聲明是否反對撤回;不作出聲明等同於不反對撤回。

第四十一條
(犯罪競合情況下之正當性)

一、在犯罪競合之情況下,如較嚴重之犯罪並不取決於告訴或自訴,又或各犯罪之嚴重程度相同,檢察院須就該等其有正當性促進訴訟程序之犯罪,立即促進有關訴訟程序。

二、如檢察院得促進訴訟程序針對之犯罪之嚴重性較小,則通知具有正當性提出告訴之人,以便其在五日內聲明是否欲行使該權利。

三、如上款所指之人聲明不欲提出告訴或無作出任何聲明,則檢察院須促進訴訟程序,針對其可促進訴訟程序之犯罪;如聲明欲提出告訴,則告訴視為已提出。

第四十二條
(檢察院在訴訟程序中之地位及職責)

一、檢察院在刑事訴訟程序中有權限協助法官發現事實真相及體現法律,且在訴訟程序上之一切參與須遵守嚴格之客觀準則。

二、檢察院特別有下列權限:

a)接收檢舉及告訴,以及就是否繼續處理檢舉及告訴作出審查;

b)領導偵查;

c)提出控訴,並在預審及審判中確實支持該控訴;

d)提起上訴,即使專為辯方之利益;

e)促進刑罰及保安處分之執行。

三、檢察院在行使其職能時,有權獲得其他當局之輔助。

第四十三條
(迴避、拒卻及自行迴避)

一、第一卷第一編第四章之規定,經作出必需之配合,尤其是配合以下兩款之規定後,相應適用於檢察院之司法官。

二、迴避之聲明及聲請,以及聲請拒卻及請求自行迴避須向有關司法官之上級為之,並由該上級審查及作出確定性決定而無須經任何特別手續。

三、如被針對者為檢察長,則該權限歸屬終審法院。

四、由有權限作出決定之實體指定須迴避者、被拒卻者或自行迴避者之替代人。

第三編 刑事警察機關

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第四十四條
(刑事警察機關之權限)

一、刑事警察機關有權限協助司法當局,以實現訴訟程序之目的。

二、刑事警察機關特別有權限收集犯罪消息並儘可能阻止犯罪後果發生、找出犯罪行為人,以及作出為確保各證據所必需及緊急之行為,即使以上各活動係由刑事警察機關主動進行者。

第四十五條
(對刑事警察機關之指引及其職務上之從屬)

在上條第一款之規定之範圍內,刑事警察機關在訴訟程序中進行活動時,須遵照司法當局之指引,且在職務上從屬於司法當局。

第四編 嫌犯及其辯護人

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第四十六條
(嫌犯身分)

一、凡在刑事訴訟程序中被控訴之人或被聲請進行預審之人,均具有嫌犯身分。

二、嫌犯身分在整個訴訟程序進行期間予以維持。

第四十七條
(成為嫌犯)

一、如有下列情況,下列之人必須成為嫌犯,但不影響上條之規定之適用:

a)對特定人進行偵查時,該人向任何司法當局或刑事警察機關作出聲明;

b)須對某人採用強制措施或財產擔保措施;

c)依據第二百三十七條至第二百四十四條之規定及為着該等條文所指之目的,將涉嫌人拘留;或

d)製作實況筆錄,視某人為犯罪行為人,且將實況筆錄告知該人。

二、成為嫌犯係透過司法當局或刑事警察機關向被針對之人作出口頭或書面告知,以及說明及有需要時加以解釋其因成為嫌犯而具有第五十條所指之訴訟上之權利及義務而為之。該告知內須指出自當時起該人在該訴訟程序中應被視為嫌犯。

三、如有義務作出以上兩款所指之手續而不作出,或違反該等手續,被針對之人所作之聲明將不得作為針對該人之證據。

第四十八條
(成為嫌犯之其他情況)

一、在向一非為嫌犯之人作出任何詢問期間,如有理由懷疑該人曾犯罪,則進行詢問之實體須立即中止詢問,並作出上條第二款所指之告知及說明。

二、涉嫌曾犯罪之人有權透過請求而成為嫌犯,只要正實行某些旨在證實可否將事實歸責該人之措施,而該等措施係影響其本人者。

三、上條第三款之規定,相應適用之。

第四十九條
(訴訟地位)

一、自某人取得嫌犯身分時起,須確保其能行使訴訟上之權利及履行訴訟上之義務,但不妨礙依據法律所列明之規定採用強制措施與財產擔保措施及實行證明措施。

二、應在不抵觸各種辯護保障下儘早審判嫌犯,在有罪判決確定前推定嫌犯無罪。

第五十條
(訴訟上之權利及義務)

一、除法律規定之例外情況外,嫌犯在訴訟程序中任何階段內特別享有下列權利:

a)在作出直接與其有關之訴訟行為時在場;

b)在法官應作出裁判而裁判係對其本人造成影響時,由法官聽取陳述;

c)不回答由任何實體就對其歸責之事實所提出之問題,以及就其所作、與該等事實有關之聲明之內容所提出之問題;

d)選任辯護人,或向法官請求為其指定辯護人;

e)在一切有其參與之訴訟行為中由辯護人援助;如已被拘留,則有權與辯護人聯絡,即使屬私下之聯絡;

f)介入偵查及預審,並提供證據及聲請採取其認為必需之措施;

g)獲司法當局或刑事警察機關告知其享有之權利,而該等機關係嫌犯必須向其報到者;

h)依法就對其不利之裁判提起上訴。

二、如基於安全理由,則上款e項所指之私下聯絡在監視下進行,但以負責監視之人聽不到其內容為條件。

三、嫌犯特別負有下列義務:

a)如法律要求嫌犯向法官、檢察院或刑事警察機關報到,且為此經適當傳喚,則嫌犯須向法官、檢察院或刑事警察機關報到;

b)就有權限實體所提之關於其身分資料,以及當法律規定時關於其前科之問題據實回答;

c)受制於法律列明及由有權限實體命令採用及實行之證明措施、強制措施及財產擔保措施。

第五十一條
(辯護人)

一、嫌犯在訴訟程序中任何時刻均得委託律師。

二、如法律規定嫌犯須由辯護人援助,而嫌犯仍未委託或不委託辯護人,則法官為其指定律師或實習律師。

三、在緊急且不可能指定律師或實習律師的情況下,可指定適當之人,法學士屬優先考慮。

四、在下列情況下,指定的辯護人須立即終止其職務:

a)嫌犯委託律師;

b)在上款所指的情況,指定律師、實習律師或法學士為有可能者。

五、第二款及第三款所指辯護人可由下列機關指定:

a)如屬第五十三條第一款d項所指之情況,得由檢察院或刑事警察當局指定;

b)如屬第一百二十九條第二款所指之情況,得由檢察院指定。

第五十二條
(辯護人之權利)

一、辯護人行使法律承認嫌犯所享有之權利,但法律限制須由嫌犯本人行使之權利除外。

二、嫌犯得撤銷由辯護人以嫌犯名義作出之行為之效力,只要作出與該行為有關之裁判前嫌犯明確表示之。

第五十三條
(援助的強制性)

一、在下列情況下,必須有辯護人之援助:

a)對被拘留之嫌犯進行首次司法訊問時;

b)在預審辯論及聽證時,但屬不可科處徒刑或收容保安處分之訴訟程序除外;

c)在嫌犯無出席而進行審判聽證時;

d)除成為嫌犯外,在任何訴訟行為進行期間,只要嫌犯為盲、聾、啞、未成年或就嫌犯的不可歸責性或低弱的可歸責性提出問題;

e)在平常或非常上訴時;

f)第二百五十三條及第二百七十六條所指之情況;

g)在最簡易訴訟程序第三百七十三條第二款及第三百七十七條第二款所指的情況;

h)法律規定之其他情況。

二、如不屬上款所指之情況,而案件之情節顯示援助嫌犯屬必需及適宜者,法官得為其指定辯護人。

第五十四條
(對數名嫌犯之援助)

一、如在同一訴訟程序中有數名嫌犯,該等嫌犯得僅由一名辯護人援助,但以此情況不妨礙辯護之作用為限。

二、如其中一名或數名嫌犯已委託律師而其餘嫌犯尚未委託律師,法官得在被委託之各律師中指定一名或一名以上律師為其餘嫌犯辯護,但以此情況不妨礙辯護之作用為限。

第五十五條
(指定之辯護人)

一、如指定辯護人時其本人不在場,須通知之。

二、如指定之辯護人陳述法官認為合理之理由,得免除其在法院之代理。

三、基於合理理由,法官得應嫌犯之聲請隨時替換指定之辯護人。

四、為某一行為而指定之辯護人,在未被替換時,對於該訴訟程序隨後之訴訟行為維持辯護人之身分。

五、對於執行指定之辯護人之職務,均須給予報酬。

第五十六條
(辯護人之替換)

一、如辯護人在一必須有辯護人援助之行為中不到場、在該行為完結前缺席,又或拒絕或放棄辯護,法官須立即指定另一辯護人;但當顯示立即指定另一辯護人為不可能或不適宜時,法官亦得決定中斷該行為之進行。

二、如辯護人在預審辯論或聽證期間被替換,法官得依職權或應新辯護人之聲請,中斷預審辯論或聽證之進行,以便新辯護人能與嫌犯商議及查閱筆錄。

三、如有絕對需要,法官得決定押後進行該行為或聽證而不為以上兩款所指之中斷,但押後之時間不得超逾五日。

第五編 輔助人

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第五十七條
(正當性)

一、除特別法賦予權利成為輔助人之人外,下列之人在刑事訴訟程序中亦得成為輔助人:

a)被害人,即具有法律藉着訂定罪狀特別擬保護之利益之人,只要其已滿十六歲;

b)非經其告訴或自訴不得進行刑事程序之人;

c)如被害人死亡,而在死亡前未放棄告訴權,則未經法院裁判分居及分產之生存配偶、直系血親卑親屬、被害人所收養之人,以及與被害人在類似配偶狀況下共同生活之人得成為輔助人,或如無該等人,則直系血親尊親屬、兄弟姊妹及其直系血親卑親屬,以及收養被害人之人得成為輔助人,但以上之人曾共同參與有關犯罪者除外;

d)如被害人無能力,則其法定代理人及按上項順序所列之人得成為輔助人,但以上之人曾共同參與有關犯罪者除外;

e)任何人,只要屬刑事程序不取決於告訴及自訴之犯罪,且無人可依據以上各項之規定成為輔助人。

二、只要輔助人在聽證開始五日前向法官聲請,則得在訴訟程序中任何時刻參與訴訟程序,但須接受訴訟程序在其參與時所處之狀態。

三、如屬非經自訴不得進行之刑事程序,則該聲請須在提出控訴前為之,或在提出控訴時同時為之。

四、輔助人須在進行預審辯論五日前聲請成為輔助人方得參與預審辯論。

五、在讓檢察院及嫌犯就該聲請表明立場後,法官須以批示作出裁判,並立即將批示通知檢察院及嫌犯。

第五十八條
(輔助人之訴訟地位及職責)

一、輔助人具有作為檢察院協助人之地位,其在訴訟程序中之參與須從屬於檢察院之活動,但法律規定之例外情況除外。

二、輔助人特別有下列權限:

a)參與偵查或預審,並提供證據及聲請採取視為必需之措施;

b)提出獨立於檢察院控訴之控訴;如屬非經自訴不得進行刑事程序之情況,則即使檢察院不提出控訴,輔助人亦得獨立提出控訴;

c)對影響其本人之裁判提起上訴,即使檢察院無提起上訴。

第五十九條
(輔助人在司法上之代理)

一、輔助人必須由律師代理。

二、如有數名輔助人,則僅由一名律師代理各輔助人;如在選擇律師方面有不同意見,則由法官作出裁判。

三、如各輔助人之間利益有所衝突,則上款之規定,不適用之;如歸責於嫌犯之各犯罪係不同,則上款之規定,亦不適用之,在此情況下,法律就其中某一犯罪容許成為輔助人之人所組成之每組人得委託一名律師,但每人有逾一名代理人者屬不合規範。

第六編 民事當事人

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第六十條
(依附原則)

以一犯罪之實施為依據之民事損害賠償請求,須在有關刑事訴訟程序中提出;僅在法律規定之情況下方得透過民事訴訟獨立提出該請求。

第六十一條
(獨立提出的請求)

一、在下列情況下,得透過獨立之民事訴訟提出民事損害賠償請求:

a)自獲得犯罪消息時起八個月內,刑事訴訟程序未導致有控訴提出,或在該段期間內刑事訴訟程序無任何進展;

b)刑事訴訟卷宗已歸檔或追訴權在判決確定前已消滅;

c)非經告訴或自訴不得進行刑事程序;

d)在控訴時仍未有損害、損害未被知悉或損害之全部範圍未被知悉;

e)依據第七十一條第四款之規定刑事判決並無對民事損害賠償請求作出決定;

f)該民事損害賠償請求的提出是針對嫌犯及其他負純粹民事責任的人,或僅針對負純粹民事責任的人而嫌犯被誘發作為該訴訟的主參加人;

g)刑事訴訟是以簡易程序、簡捷程序、最簡易程序或輕微違反程序的形式進行。

二、如屬非經告訴或自訴不得進行刑事程序之情況,而有告訴權或自訴權之人透過獨立之民事訴訟提出該民事損害賠償請求,則該請求之提出等同於放棄告訴權或自訴權。

第六十二條
(正當性)

一、民事損害賠償請求須由受害人在刑事訴訟程序中提出,即使其未成為輔助人或不得成為輔助人,而受害人係指遭受因犯罪而生之損害之人。

二、民事損害賠償請求得針對負純粹民事責任之人而提出,而該人得因己意參與刑事訴訟程序。

第六十三條
(民事當事人訴訟上之權力)

一、受害人在訴訟程序上之參與僅限於民事損害賠償請求之支持及證明方面,而法律賦予輔助人之權利,受害人相應擁有之。

二、在訴訟程序中所審判之民事問題之支持及證明方面,被訴人及因己意參與刑事訴訟程序之人擁有與嫌犯相同之訴訟地位,而每一被訴人及參與人之辯護係獨立於其他被訴人及參與人之辯護。

三、因己意參與刑事訴訟程序之人不得作出嫌犯已喪失權利作出之行為。

第六十四條
(提供資訊之義務)

一、當一據知具有正當性提出民事損害賠償請求之人參與其在刑事訴訟程序中之首個行為時,司法當局或刑事警察機關應告知該人得在刑事訴訟程序中提出該請求及告知其須遵守之手續。

二、具有正當性提出民事損害賠償請求之人得於偵查終結前,在訴訟程序中表示其有提出該請求之意圖。

第六十五條
(代理)

一、民事當事人按照民事訴訟法之規定由律師代理,但在下款所規定之情況除外。

二、檢察院有權限提出受害人要求其提出之民事損害賠償請求。

三、委託律師代理使檢察院之介入終止,而受害人須接受檢察院已作之訴訟行為。

第六十六條
(請求的作出)

一、如民事損害賠償請求係由檢察院或輔助人提出,該請求須在控訴中提出或在應提出控訴之期間內提出。

二、如不屬上款所指的情況,而受害人依據第六十四條第二款的規定在訴訟程序中曾表示其有提出損害賠償請求的意圖,則辦事處在將起訴批示通知嫌犯時,或如無起訴批示,則在將指定聽證日的批示通知嫌犯時,亦須通知受害人,以便其在二十日期間內提出該請求。

三、屬其他情況者,在將起訴批示,或如無起訴批示,則在將指定聽證日的批示通知嫌犯後二十日內,受害人可提出該請求。

四、民事損害賠償請求須在以分條縷述方式作出之聲請書提出,並連同用作交予各被訴人及辦事處之複本。

第六十七條
(答辯)

一、所提出的民事損害賠償請求,須通知被該請求針對的人,以便其欲答辯時,在二十日期間內作出答辯。

二、答辯須以分條縷述方式作出。

三、不作出答辯不引致對各事實之自認。

第六十八條
(證據)

一、證據須在提出陳述書時聲請。

二、每一聲請人、被訴人或參與人得最多列出五名證人。

第六十九條
(審判)

民事當事人僅當必須作出其不可拒絕作出之聲明時方須在審判時到場。

第七十條
(放棄、請求之捨棄及轉換)

受害人得在訴訟程序中任何時刻:

a)放棄民事損害賠償權及捨棄已提出之請求;

b)聲請將損害賠償之給付標的轉換為另一財產上給付,只要此種給付係法律上有所規定者。

第七十一條
(執行判決時之結算及轉由獨立民事訴訟解決問題)

一、如未具備定出損害賠償之足夠資料,則法官宣判損害賠償之數額為執行判決時所結算出之數額。

二、在上款所指之情況下,判決之執行在獨立之民事訴訟中進行,而以有關刑事判決作為執行名義。

三、然而,法官得依職權或應聲請在具備足夠資料時定出一臨時損害賠償,並將之算入在其後定出之損害賠償,以及將下條所指之效力賦予該臨時損害賠償。

四、如民事損害賠償請求所引發之問題導致不能作出一嚴謹之裁判,或該等問題可能產生某些附隨事項,使刑事訴訟程序出現令人難以容忍之延誤,法官得依職權或應聲請作出決定,讓當事人透過獨立之民事訴訟解決該等問題。

第七十二條
(可臨時執行性)

法官得應受害人之聲請,宣告民事損害賠償之判處可全部或部分臨時執行,尤其是以定期金方式為之。

第七十三條
(裁判已確定之案件)

審理民事損害賠償請求之刑事判決,即使為無罪判決,構成裁判已確定之案件,具有法律賦予民事判決成為裁判已確定之案件時所具之效力。

第七十四條
(依職權裁定給予彌補)

一、如無依據第六十條及第六十一條之規定在有關刑事訴訟程序中或透過獨立之民事訴訟提出民事損害賠償請求,則當出現下列情況時,即使有關判決為無罪判決,法官亦須在判決中裁定給予一金額,以彌補所造成之損害:

a)該金額係為合理保護受害人之利益而須裁定者;

b)受害人不反對該金額;及

c)從審判中得到充分證據,證明依據民法之準則而裁定給予之彌補之前提成立及應裁定給予有關金額。

二、在上款所指之情況下,就調查證據方面,法官須確保尊重辯論原則。

三、上條之規定,相應適用於裁定有關彌補之判決。

第二卷 訴訟行為

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第一編 一般規定

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第七十五條
(維持訴訟行為進行時之秩序)

一、司法當局、刑事警察當局及司法公務員須使各項工作符合規則及維持由其主持或領導之訴訟行為進行時之秩序,並對擾亂有關行為進行之人採取必需之措施。

二、如該擾亂者仍應在當日參與由法官主持之行為,或應在該行為進行時在場,則法官在有需要時命令將該人拘留,直至其參與該行為時為止,又或命令在該人必須在場之時間內將其拘留。

三、如在進行訴訟行為時有任何違法行為實施,則第一款所指之有權限實體須製作或命令製作筆錄;如須拘留或命令拘留行為人,以便進行刑事程序,則拘留或命令拘留之。

四、為維持訴訟行為進行時之秩序,得在有需要時要求警察部隊協助;為此目的,該警察部隊須由主持該訴訟行為之司法當局領導。

第七十六條
(訴訟程序之公開及司法保密)

一、刑事訴訟程序自作出起訴批示時起公開,或如無預審,則自作出指定聽證日之批示時起公開,否則刑事訴訟程序無效,而在此之前須遵守司法保密原則。

二、刑事訴訟程序之公開導致產生下列權利,而其行使條件係由法律規定,特別由以下各條規定:

a)公眾在訴訟行為進行時旁聽;

b)社會傳播媒介敘述訴訟行為或將訴訟行為之書錄轉述;

c)查閱筆錄及獲得筆錄任何部分之副本、摘錄或證明。

三、司法保密約束訴訟程序之所有參與人,以及以任何方式接觸該訴訟程序及知悉屬該訴訟程序之任何資料之人,且導致禁止該等人作出下列行為:

a)在其無權利或義務旁聽之訴訟行為作出時,旁聽或知悉該訴訟行為之內容;

b)透露訴訟行為或其各步驟之進行情況,不論透露之動機為何。

四、然而,如認為對澄清事實真相屬適宜者,主持有關訴訟階段之司法當局得將處於司法保密狀態之行為或文件之內容告知某些人,又或命令或容許某些人知悉該等內容。

五、上款所指之人在任何情況下均受司法保密約束。

六、只要發出證明係供屬刑事性質之訴訟程序之用,或係彌補損害所必需者,司法當局得許可發出證明,讓人知悉處於司法保密狀態之行為或文件之內容。

七、為着上款所指之目的,且應以第六十一條第一款a項規定為理由而提出之聲請,司法當局須許可發出證明,讓人知悉處於司法保密狀態之行為或文件之內容,只要訴訟程序係與陸上通行之車輛所造成之意外有關。

第七十七條
(公眾旁聽訴訟行為)

一、任何人均得旁聽法律表明須公開之訴訟行為,尤其是聽證。

二、然而,法官依職權或應檢察院、嫌犯或輔助人之聲請,得以批示決定對公眾之自由旁聽作出限制,或決定有關訴訟行為或其中一部分不公開進行。

三、上款所指之批示應以容許排除公開性之法律,或應以事實或具體情節作為依據,而該等事實或具體情節係使人推定公開訴訟行為將對人之尊嚴或公共道德,又或對該訴訟行為之正常進行造成嚴重損害;在引致作出批示之理由終止後應立即廢止該批示。

四、如屬審理販賣人口罪或涉及被害人為未滿十六歲的性犯罪之刑事訴訟程序,則訴訟行為一般不公開進行。

五、在不公開之行為進行時,僅必須參與該行為之人,以及基於應予考慮之理由,尤其是職業或科學上之理由而經法官容許之其他人,方得旁聽。

六、在任何情況下,均不得排除判決宣讀之公開性。

七、為着以上各款之規定之效力,法官禁止未滿十八歲之人旁聽,或禁止作出行為影響有關訴訟行為之尊嚴或紀律之人旁聽,並不表示限制或排除行為之公開性。

第七十八條
(社會傳播媒介)

一、如訴訟行為不處於因司法保密而不得透露之狀態,或該等訴訟行為之過程係容許公眾旁聽者,則社會傳播媒介得在法律設定之限度內詳細敘述該等訴訟行為之內容。

二、不許可作出下列行為,違者以普通違令罪處罰之:

a)在第一審判決作出前轉述訴訟文書或組成卷宗之文件之內容,但該等文書或文件係透過申請時已載明用途之證明而獲得者,又或在公開該等文書或文件時,已獲主持該程序所處階段之司法當局明示許可者,不在此限;

b)將作出任何訴訟行為之影像或聲音傳送,尤其是聽證時之影像或聲音,但上項所指之司法當局以批示許可傳送者除外;

c)在聽證前後,以任何方法公開販賣人口罪之受害人身份;以及在聽證前,以任何方法公開性犯罪、侵犯名譽罪或侵犯受保護之私人生活罪之受害人身份,如被害人未滿十六歲,則即使在聽證後,仍不許可公開其身份。

三、如法官依職權或應聲請,曾以上條第三款所指之事實或情節為依據,禁止公開訴訟行為,則就公開聽證作出裁判前,仍不許可敘述在作出該裁判前所進行之訴訟行為;敘述此等行為者,以普通違令罪處罰之。

第七十九條
(訴訟主體查閱筆錄及獲得證明)

一、除法官、檢察院及作為協助人參與訴訟程序之人外,嫌犯、輔助人及民事當事人亦得在辦事處或另一正在實施某些措施之地方查閱筆錄,以及獲得經批示許可發出之副本、摘錄及證明;如獲得該等副本、摘錄及證明係為準備在法律所定期間內作出控訴、辯護或民事損害賠償請求,則無須作出上述批示。

二、如有關犯罪並不取決於自訴,而檢察院仍未提出控訴,則嫌犯、輔助人及民事當事人,僅得查閱筆錄中關於已作之聲明及其所呈交之聲請書與記事錄之部分,以及查閱筆錄中關於其可在場之證明措施或其應參與而屬附隨問題之部分。

三、為着上款規定的目的,筆錄中上述部分的影印本獨立放置於辦事處的期間為五日,且辦事處應應利害關係人的聲請提供副本,而在該期間內不妨礙訴訟程序的進行;各人仍須受司法保密義務的約束。

四、第一款所指之人有權在辦事處以外之地方,免費查閱已完結之訴訟程序之卷宗,或已有起訴批示或指定聽證日之批示之訴訟程序之卷宗,但須先向有權限之司法當局提出聲請,由該司法當局許可將有關卷宗交予該等人,並定出查閱之期限。

五、民事訴訟法中關於不在所定期間內返還卷宗之規定,相應適用於上款所指之情況;如不返還之責任在於檢察院,須將此事告知其上級。

第八十條
(其他人查閱筆錄及獲得證明)

一、任何顯示有正當利益之人,得請求獲准查閱非處於司法保密狀態之訴訟程序之筆錄,並得請求透過繳付費用而獲提供筆錄或筆錄中某部分之副本、摘錄或證明。

二、就該請求,主持該訴訟程序所處階段之司法當局,或在訴訟程序中曾宣示最後裁判之司法當局,以批示作出裁判。

三、容許查閱筆錄及獲得副本、摘錄或證明,並不影響在同一案件中禁止透過社會傳播媒介敘述各訴訟行為或轉述該等訴訟行為之各步驟。

第八十一條
(宣誓及承諾)

一、證人須作出以下宣誓:「本人謹以名譽宣誓,所言全部屬實,並無虛言。」

二、在訴訟程序中任何階段內,鑑定人及傳譯員須許下以下承諾:「本人謹以名譽承諾,盡忠職守。」

三、以上兩款所指之宣誓及承諾須向有權限之司法當局作出,而該司法當局須事先警告應作宣誓或承諾之人,指明如其拒絕或不遵守該宣誓及承諾將受之處分。

四、拒絕宣誓或承諾等同於拒絕作證或執行職務。

五、宣誓或承諾一旦作出,即無須在同一訴訟程序中同一階段內再作出。

六、下列之人無須作出以上各款所指之宣誓及承諾:

a)未滿十六歲之人;

b)身為公務員且在執行職務時參與訴訟行為之鑑定人及傳譯員。

第二編 行為的方式及記錄

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第八十二條
(行為之語言及傳譯員之指定)

一、訴訟行為不論以書面或口頭作出,均須使用澳門特別行政區其中一種官方語言,否則無效。

二、如須參與訴訟程序之人不懂或不諳用以溝通之語言,則即使主持該行為之實體或任何訴訟參與人懂得該人所使用之語言,仍須指定適當之傳譯員,但該人無須負任何負擔。

三、如有需要將非以官方語言作成且未附有經認證之翻譯本之文件翻譯,則亦須指定傳譯員。

四、對於傳譯員之擔任職務,第一百四十條及第一百四十八條之規定,相應適用之。

第八十三條
(聾人、啞人或聾啞人之參與)

一、如聾人、啞人或聾啞人應作出聲明,須遵守以下規則:

a)以書面向聾人發問,而其以口頭回答;

b)以口頭向啞人發問,而其以書面回答;

c)以書面向聾啞人發問,而其亦以書面回答。

二、如聾人、啞人或聾啞人不懂閱讀或書寫,有權限當局須指定適當之傳譯員;如應在聽證時作出聲明,且法官認為較適宜有傳譯員之參與者,亦須指定適當之傳譯員。

三、以上兩款之規定,相應適用於口頭聲請及宣誓。

第八十四條
(行為之書面方式)

一、必須以書面方式作出之訴訟行為須以可完全閱讀之形式繕寫,且無未經劃廢之空白部分,亦無未作出更改聲明之行間書寫、塗改或訂正。

二、得使用打字機或文書處理機;如使用此等方法,須在簽名前證實有關文件經完全複閱,並指出製作該文件之實體。

三、亦得使用預先印製之表格或印文,將有關內容填入其中。

四、如有關文件係明顯難以閱讀者,任何有利害關係之訴訟參與人得在無須負任何負擔下請求以打字方式將之轉錄。

五、所需採用之縮寫意思應明確。

六、日期及數目得以阿拉伯數字表示,但刑罰、損害賠償之金額及其他確實性必須加以維護之資料須以大寫指明。

七、必須載明作出訴訟行為之年、月、日;如屬影響人之基本自由之行為,還須載明該行為開始及結束之時間;應指明作出行為之地點。

第八十五條
(簽名)

一、如訴訟行為必須以書面作出,則所繕寫之文書最後須由主持該行為之人、曾參與該行為之人及繕寫該文書之司法公務員簽名,且未載有簽名之各頁須由簽署人簡簽,而不論該行為應否在其後繼續進行。

二、簽名及簡簽須親筆為之;為此目的,禁止使用任何複製方法。

三、如任何必須簽名之人不能簽名或拒絕簽名,則在場之當局或公務員須在筆錄中就該事實以及所提出之理由作出聲明。

第八十六條
(行為之口頭方式)

一、任何聲明均須以口頭方式作出,但法律另有規定者除外,而以口頭作出聲明時不許可朗讀為此目的而事先製作之書面文件。

二、主持有關訴訟行為之實體得許可聲明人使用書面筆記以助記憶,但須在筆錄內載明此情節。

三、如屬上款所指之情況,應採取措施,以維護所作聲明之自發性;如有需要,須命令聲明人將該書面筆記展示,並詳細詢問其來源。

四、以口頭作出之批示及判決須在筆錄內載明。

五、以上各款之規定並不影響關於聽證時容許或禁止朗讀有關文件之規定之適用。

第八十七條
(作出決定之行為)

一、法官作出決定之行為,須以下列方式為之:

a)如該等行為係對訴訟程序之標的作出最後認定者,則以判決為之;

b)如該等行為係對訴訟程序進行中出現之問題作出認定者,或係在不屬上項所指之情況下使訴訟程序終結者,則以批示為之;

c)如屬由合議庭作出之決定,則以合議庭裁判為之。

二、檢察院作出決定之行為,以批示方式為之。

三、以上兩款所指作出決定之行為,按情況須具備書面行為或口頭行為之形式要件。

四、作出決定之行為必須說明理由。

第八十八條
(申述書、記事錄及聲請書)

一、嫌犯不論有否行動自由,得在訴訟程序中任何階段內呈交申述書、記事錄及聲請書,即使該等文書係未經辯護人簽名者,但該等文書之內容不得超越有關訴訟程序標的之範圍或其目的係維護嫌犯之基本權利者。

二、嫌犯之申述書、記事錄及聲請書必須歸入卷宗內。

三、其他由律師代理之訴訟參與人之聲請書須由律師簽名,但出現不可能由律師簽名之情況,且該聲請所擬作出之行為係受除斥期間拘束者,不在此限。

四、如法律容許以口頭作出聲請,則領導有關訴訟程序之實體或負責該訴訟程序之司法公務員,須在筆錄內載明該等聲請。

第八十九條
(筆錄)

一、筆錄係一文書,用以證明法律規定必須作成文件、且繕寫筆錄之人曾在場之訴訟行為之進行情況;筆錄亦用以收錄在繕寫筆錄之人面前發生而以口頭作出之聲明、聲請、訴訟程序之促進行為及作出決定之行為。

二、就預審辯論及聽證所作之筆錄稱為紀錄,由本法典規定適用於該等筆錄之法律規定補足規範。

三、筆錄除須具備就書面行為所規定之要件外,亦須載有下列資料:

a)參與有關訴訟行為之人之身分資料;

b)預計會參與有關訴訟行為之人之缺席原因,如該原因係已知悉者;

c)對所進行之行動,每一訴訟參與人之參與情況,所作之聲明,以何種方式及在何種情況下作出該等行動、參與及聲明,所呈交或接收之文件,所達之結果等之逐點敘述,以保證能真正反映所發生之事情;

d)任何對評價證據或對評價行為是否合乎規則屬重要之事情。

四、第一百五十四條之規定,相應適用之。

第九十條
(筆錄之繕寫)

一、筆錄係在主持有關訴訟行為之實體領導下,由司法公務員繕寫,或在偵查期間由刑事警察公務員繕寫。

二、如筆錄應以撮要方式繕寫,則主持有關訴訟行為之實體有權限監察該撮要是否符合所發生之事情或所作出之聲明之主要內容;為此目的,該實體得口述該筆錄之內容,又或依職權或應聲請授權訴訟參與人或其代理人口述該筆錄之內容。

三、如有人提出口述之內容與所發生之事情不一致者,須將指出有關差異及須作更正之處之聲明載於筆錄內;其後,主持有關訴訟行為之實體,經聽取在場之有利害關係之訴訟參與人意見後,宣示確定性裁判,維持或變更最初之文本。

第九十一條
(紀錄及轉錄)

一、上條第一款所指之公務員得使用速記方法、機器速記方法或其他有別於一般書寫之方法,以及借助磁帶錄音或視聽錄製方法繕寫筆錄。

二、當使用速記方法、機器速記方法或其他有別於一般書寫之方法時,借助此等方法之公務員須在最短時間內作出轉錄;如不可能由該公務員為之或該公務員缺席,則由適當之人為之;在簽署筆錄前,主持有關訴訟行為之實體應證實該轉錄與原文相符。

三、載有速記之紙張及載有機器速記或錄音錄像之帶須附於該筆錄;如此為不可能,則在施加封印及加上編號,以及以有關訴訟程序之資料加以識別後,將之妥為保管;所保管之紀錄之一切開啟及封閉,須由進行該行動之實體在筆錄內載明之。

第九十二條
(丟失、遺失或被毀之筆錄之再造)

一、如筆錄或部分筆錄丟失、遺失或被毀,則由已進行或應進行第一審訴訟程序之法院再造該筆錄,即使已提起與該訴訟程序有關之任何上訴。

二、筆錄之再造係由法官依職權或應檢察院、嫌犯、輔助人或民事當事人之聲請而命令為之。

三、在再造筆錄時,所有以下兩項未有規定之情況,均須依循民事訴訟法所規定之步驟:

a)由檢察院、嫌犯、輔助人及民事當事人參與有關會議;

b)記錄於筆錄內之各參與人之協議,僅替代有關卷宗之民事部分,對於刑事部分則僅作為提供資料之用。

第三編 行為之時間

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第九十三條
(作出行為的時間)

一、訴訟行為須在工作日及司法部門辦公時間內,且在非法院假期期間作出。

二、上款之規定不適用於下列訴訟行為:

a)與被拘留或拘禁之嫌犯有關之訴訟行為,又或對保障人身自由屬必要之訴訟行為;

b)偵查行為與預審行為,以及預審辯論與聽證,如其主持人係以批示確認該等行為、辯論或聽證在不受該等限制下開始、繼續進行或完成屬有益處者;

c)與非澳門特別行政區居民且不具有僱員身份的逗留許可,以及對其採用禁止離開澳門特別行政區的強制措施的嫌犯有關的訴訟行為。

三、訊問嫌犯不得在零時至六時之間進行,否則無效,但在拘留後隨即作出之訊問除外。

第九十四條
(訴訟行為期間之計算)

一、民事訴訟法之規定,適用於作出訴訟行為之期間之計算。

二、應作出上條第二款所指訴訟行為之訴訟程序,其期間在假期仍進行。

第九十四–A條
(期間的延長)

一、應檢察院、嫌犯、輔助人或民事當事人的聲請,第六十七條、第二百九十七條及第四百零一條第一款及第三款所指的期間可最長以相同的時間延長一次,只要聲請人提出卷宗內包含需翻譯成另一種官方語言或需轉錄的書面訴訟行為,且由於其篇幅及複雜性,不可能合理地於原訂期間內完成。

二、提出延長期間的聲請並不導致中止正在進行的期間。

三、法官須於二十四小時期間內作出裁判,對該裁判不得提起上訴;辦事處須依據第一百條第五款b項的規定,立即將法官所作的批示通知聲請人。

第九十五條
(期間及逾期)

一、作出任何訴訟行為之期間為十日,但法律另有規定者除外。

二、辦事處須按月將出現逾期之情況列表,並將之交予法院院長及檢察院;法院院長及檢察院自收到該表之日起十日期間內,須將該表連同導致延誤之理由之陳述,送交有紀律懲戒權限之實體,即使有關訴訟行為在此之前已作出。

第九十六條
(繕立書錄及命令狀之期間)

一、司法公務員須在兩日內繕立訴訟程序之書錄及製作發出命令狀。

二、如本法典內另定期間,則不適用上款之規定;如有嫌犯被拘留或拘禁,而上款所定之期間影響剝奪自由之時間者,則亦不適用上款之規定,在此情況下,有關行為必須立即先於其他工作作出。

第九十七條
(放棄期間之利益及在期間以外作出行為)

一、因所定出之期間而得益之人,得向領導有關訴訟行為所屬訴訟程序階段之司法當局提出聲請,放棄該期間之利益,而該當局須在二十四小時內就該聲請作出批示。

二、僅在上款所指當局應利害關係人之聲請,並經聽取該情況所涉及之其他訴訟主體意見而作出批示後,方得在法律所定之期間以外作出訴訟行為,但必須證明出現障礙使在法律所定之期間以外作出訴訟行為為合理者。

三、上款所指之聲請須自法定期間屆滿時起或自障礙終止時起五日內提出。

四、批准在期間以外作出訴訟行為之當局,須儘可能再次作出利害關係人有權在場之行為。

第四編 行為之告知及為作出行為而作之傳召

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第九十八條
(訴訟行為之告知)

一、訴訟行為之告知旨在傳達:

a)要求到司法部門之命令;

b)為參與訴訟措施而作之傳召;或

c)訴訟程序中所進行之行為或所宣示之批示之內容。

二、告知由辦事處依職權作成,又或經司法當局或有權限之刑事警察當局作出批示後由辦事處作成,並由負責處理該案件之司法公務員執行,又或由為此目的而被指定且具備適當證明文件之警務人員、行政當局人員或屬郵政部門之人員執行。

三、各司法部門間之告知,以下列方式為之:

a)命令狀:如屬命令職務範圍在澳門特別行政區以內之實體作出訴訟行為;

b)請求書:如屬要求在澳門特別行政區範圍以外作出行為;

c)公函、通告、信件、電報、專線電報、圖文傳真、電話通訊或其他電訊工具:如涉及作出通知之請求或其他種類之信息傳遞。

四、以電話作出告知後,必須以任何書面方式確認之。

第九十九條
(為作出訴訟行為而作之傳召)

一、傳召某人在作出訴訟行為時到場,得以任何使該人知悉此事之方法為之,包括透過電話,而所使用之方法須在卷宗內加以註明。

二、如使用電話方式,作出傳召之實體須表明其身分及指出其所擔任之官職,並指出能使被傳召之人完全知悉其被傳召參與之行為之有關資料;如被傳召之人欲求證該電話是否由官方致電及其內容是否屬實,須指出能使該被傳召之人作出此求證之資料。

三、除法律規定須採用通知方式之情況外,下列行為亦須以通知方式作出,當中須指明傳召或告知之目的:

a)告知法律所定具除斥期間效力之期間之始期或終期;

b)為進行訊問、作出聲明或參與預審辯論或聽證而作之傳召;

c)傳召曾被傳訊而未應訊之人,而在傳訊時並無告誡被傳訊之人如不應訊將受不利效果;

d)為採用一強制措施或財產擔保措施而作之傳召。

第一百條
(通知的一般規則)

一、通知須以下列方式為之:

a)在應被通知之人身處之地方直接與其本人接觸;

b)郵寄方式,即掛號信件或掛號通知書;或

c)如以上兩項所指之方式顯得無效,則採用告示及公告,但另有規定者除外。

二、如使用郵寄方式作出通知,則推定在郵政掛號日之後第三日接獲通知;如該日非為工作日,則推定在該日隨後之第一個工作日接獲通知,而在通知行為內應載明有關告誡。

三、應在信封或通知書之正面準確指明該函件之性質、有關法院或發出該函件之部門,以及下款所指之程序上規定。

四、如:

a)收件人拒絕簽收,則郵政部門人員將信件或通知書交予該人,並就此事件作出註記,而此行為之效力等同於作出通知;

b)收件人拒絕接收該信件或通知書,郵政部門人員須就此事件作出註記,而此行為之效力等同於作出通知;

c)收件人不在,則將信件或通知書交予與其一起居住或工作之人,而郵政部門須載明此事;

d)因無任何人或基於其他理由而不可能依據以上各項之規定作出通知,郵政部門須遵守有關規章之規定。

五、以下列方式作出之傳召及告知,其效力等同於通知,但法律要求使用其他方式者除外:

a)由司法當局或刑事警察當局在其主持之訴訟行為中向在場之利害關係人作出之傳召及告知,但該等傳召及告知須載於筆錄內;

b)在緊急情況下以電話方式作出的傳召及告知,只要其遵守上條第二款所載的要件,且不僅在電話中告知應被通知的人該傳召或告知的效力等同於通知,並在通電話後透過圖文傳真或其他遠距離資訊傳送方法加以確認。

六、為接收通知,應被通知之人得指定在澳門特別行政區有居所之人接收該通知;在此情況下,按照以上各款之手續而作出之通知,視為向應被通知之人本人作出。

七、通知須向以下對象作出:

a)關於控訴、歸檔、起訴或不起訴批示、聽證日期的指定、判決、採用強制措施及財產擔保措施,以及提出民事損害賠償請求的通知,須同時向嫌犯、輔助人、民事當事人,以及其辯護人或律師作出;

b)如屬其他情況,則須向嫌犯、輔助人及民事當事人或其辯護人或律師作出。

八、在上款a項所指的情況下,作出隨後的訴訟行為的期間自作出最後通知之日起計。

九、輔助人及民事當事人須指出其居所、工作地點或其選擇的其他住所,以便向其作出通知。

十、輔助人及民事當事人依據上款規定指出通知地點時,須向其提醒如更改所指出的地址,應透過遞交聲請的方式或以掛號郵件寄出聲請的方式,告知有關卷宗當時所處的辦事處,否則視為輔助人及民事當事人在上款規定所指的地點被通知。

第一百零一條
(特殊情況)

一、向被拘禁之人作出通知須向監獄場所之領導人提出要求,並由為此目的而被指定之公務員通知應被通知之人本人。

二、從屬於上級且已被通知在進行訴訟行為期間到場之人,無須經許可而到場,但應立即將該通知知會其上級,並向上級呈交證明其曾到場之文件。

三、如應被通知之人為刑事警察機關,則透過其所屬部門要求其到場。

第一百零二條
(作出通知或執行命令狀之困難)

一、負責作出通知或執行命令狀之司法公務員,得在有需要時要求警察部隊給予合作。

二、所有維持公共秩序之人員,在被要求介入且獲展示通知書或有關命令狀時,須為着上款所指目的向該款提及之公務員提供幫助及給予合作。

三、雖已獲得依據以上兩款之規定而提供之幫助及給予之合作,但司法公務員仍未能作出通知或執行命令狀之內容者,須就此事繕寫筆錄,當中逐點指出已進行之各項措施,並在不延誤時間下將之送交發出通知或命令狀之實體。

第一百零三條
(無合理解釋之不到場)

一、依規則被傳召或通知之人,無合理解釋而不在指定之日期、時間到達指定之地點者,法官須判處未到場者繳付1.5UC至8UC之款項。

二、法官得依職權或應聲請命令拘留無合理解釋而不到場之人,而拘留之時間係實施有關措施所必要之時間,並得判處該人繳付因其不到場而引致之開支,尤其是與通知、事務處理及各人之往來有關之開支;本款規定不影響上款之規定之適用。

三、如屬嫌犯之不到場,且依法容許採用羈押措施,則法官尚得對其採用羈押措施。

四、如屬檢察院人員之不到場,須讓其上級知悉此情況;如屬在訴訟程序中被委託或被指定之律師之不到場,須讓代表有關職業之機構知悉此情況。

第一百零四條
(不到場的合理解釋)

一、因不可歸責於不到場之人的事實而導致其不能在被傳召或被通知的訴訟行為到場,視為有合理解釋的不到場。

二、不可能到場應按下列情況作出告知:

a)在可預見的情況下,應最遲提前五日告知,或如此為不可能,則應儘早告知;及

b)在不可預見的情況下,應在指定作出有關訴訟行為的日期及時間時告知。

三、在上款所指的告知內須指出有關的理由、可找到不到場之人的地方,以及可預見此障礙持續的時間,否則視為無合理解釋的不到場。

四、不可能到場的證據資料應隨第二款所指的告知一併提交,但如屬於訴訟行為當日及時間所告知的不可預見的障礙,則不在此限;屬此情況者可於五日期間內提交有關證據資料。

五、如為着上款規定的效力對人證作出調查,不可指定多於三名證人。

六、如提出之解釋係患病,不到場之人須呈交醫生檢查證明,並指明不可能到場或嚴重不便到場之情況,以及此障礙可能持續之時間;然而,該醫生檢查證明之證據價值得為任何可採納之證據方法所質疑及推翻。

七、如不可能獲得醫生檢查證明,得採納其他證據方法。

八、如證實不到場之人係不可能到場或嚴重不便到場者,得在身處之地方聽取其陳述,但不影響進行法律在該情況下容許進行之辯論。

第五編 無效

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第一百零五條
(合法性原則)

一、違反或不遵守刑事訴訟法之規定,僅在法律明文規定訴訟行為屬無效時,方導致有關訴訟行為無效。

二、如法律未規定訴訟行為屬無效,則違法之訴訟行為屬不當之行為。

三、本編之規定不影響適用本法典關於證據上之禁止之規定。

第一百零六條
(不可補正之無效)

除另有法律規定定為不可補正之無效外,下列情況亦構成不可補正之無效,而此等無效應在程序中任何階段內依職權宣告:

a)組成有關審判組織之法官人數少於應有數目或違反定出有關組成方式之法律規則;

b)檢察院無依據第三十七條之規定促進有關訴訟程序,以及在法律要求其到場之行為中缺席;

c)依法須到場之嫌犯或其辯護人缺席;

d)法律規定必須進行偵查或預審而無進行偵查或預審;

e)違反與法院管轄權有關之規則;

f)在法律規定之情況以外採用特別訴訟形式。

第一百零七條
(取決於爭辯之無效)

一、任何不屬上條所指之無效,均應由有關利害關係人提出爭辯,且由本條及下條規範之。

二、除另有法律規定定為取決於爭辯之無效外,下列情況亦構成取決於爭辯之無效:

a)法律規定使用某一訴訟形式而採用另一訴訟形式者,但本項之規定並不影響上條f項之規定之適用;

b)法律要求輔助人或民事當事人到場,而因無作出通知以致輔助人或民事當事人缺席者;

c)法律認為必須指定傳譯員而無指定傳譯員;

d)偵查或預審不足,且其後未採取可視為對發現事實真相屬必要之措施。

三、應按下列時間就以上兩款所指之無效提出爭辯:

a)屬有利害關係人在場之行為之無效者,在該行為完結前;

b)屬上款b項所指之無效者,在就指定聽證日之批示作出通知後十日內;

c)屬關於偵查或預審之無效者,在預審辯論完結前;無預審者,在就完結偵查之批示作出通知後十日內;

d)屬特別訴訟形式者,在其聽證開始時。

第一百零八條
(無效之補正)

一、如有利害關係之訴訟參與人作出下列行為,則有關無效獲補正,但法律另有規定者除外:

a)明示放棄就該等無效提出爭辯;

b)明示接受可撤銷之行為之效力;或

c)可撤銷之行為係為權能得以行使而作出,而有關權能確實已行使。

二、如有關無效係因欠缺為作出訴訟行為所作之通知或傳召而引致,又或因該通知或傳召有瑕疵而引致,但利害關係人在作出有關訴訟行為時到場或放棄到場,則該無效獲補正。

三、如利害關係人到場之意圖僅為就該無效提出爭辯,則上款之規定,不適用之。

第一百零九條
(宣告無效之效力)

一、無效使當中出現瑕疵之行為成為非有效行為,亦使依附於該行為之各行為及可能受該無效影響之各行為成為非有效行為。

二、在宣告無效時,須規定何行為方視為非有效行為,且在必要時及在可能範圍內須命令重新作出該等行為,而有關開支由因過錯而導致該等無效之嫌犯、輔助人或民事當事人負責。

三、無效之宣告不妨礙對所有不受該宣告之效力影響而仍能保留之行為加以利用。

第一百一十條
(不當情事)

一、如在訴訟程序中存在任何不當情事,則僅當利害關係人在當中出現不當情事之行為作出時提出爭辯,該不當情事方使有關行為成為非有效行為,並使該不當情事可能影響之隨後進行之程序成為非有效程序;如利害關係人在行為作出期間不在場,則僅當其自接獲通知參與訴訟程序中任何程序之日起五日內,或自參與在該訴訟程序中所作之某一行為時起五日內提出爭辯時,該不當情事方使有關行為成為非有效行為,並使該不當情事可能影響之隨後進行之程序成為非有效程序。

二、如任何不當情事可能影響已作出之行為之價值,得在知悉該不當情事時依職權命令就該不當情事作出彌補。

第三卷 證據

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第一編 一般規定

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第一百一十一條
(證明對象)

一、一切對犯罪是否存在、嫌犯是否可處罰以及確定可科處之刑罰或保安處分等在法律上屬重要之事實,均為證明對象。

二、如有提出民事損害賠償請求,則對確定民事責任屬重要之事實亦為證明對象。

第一百一十二條
(證據之合法性)

凡非為法律所禁止之證據,均為可採納者。

第一百一十三條
(在證據上禁用之方法)

一、透過酷刑或脅迫,又或一般侵犯人之身體或精神之完整性而獲得之證據,均為無效,且不得使用。

二、利用下列手段獲得之證據,即使獲有關之人同意,亦屬侵犯人之身體或精神之完整性:

a)以虐待、傷害身體、使用任何性質之手段、催眠又或施以殘忍或欺騙之手段,擾亂意思之自由或作出決定之自由;

b)以任何手段擾亂記憶能力或評估能力;

c)在法律容許之情況及限度以外使用武力;

d)以法律不容許之措施作威脅,以及以拒絕或限制給予依法獲得之利益作威脅;

e)承諾給予法律不容許之利益。

三、在未經有關權利人同意下,透過侵入私人生活、住所、函件或電訊而獲得之證據,亦為無效,但屬法律規定之情況除外。

四、如使用本條所指獲得證據之方法係構成犯罪,則該等證據得僅用以對該犯罪之行為人進行追訴。

第一百一十四條
(證據之自由評價)

評價證據係按經驗法則及有權限實體之自由心證為之,但法律另有規定者除外。

第二編 證據方法

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第一章 人證
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第一百一十五條
(證言之標的及範圍)

一、須向證人詢問其直接知悉且為證明對象之事實。

二、在法官確定可科處之刑罰或保安處分前,就關於嫌犯人格、性格、個人狀況、以往行為等事實作出詢問,僅在對證明犯罪之構成要素,尤其是行為人之罪過,屬確實必要之範圍內,或在對採用強制措施或財產擔保措施屬確實必要之範圍內,方得為之,但法律另有規定者除外。

第一百一十六條
(間接證言)

一、如證言之內容係來自聽聞某些人所說之事情,法官得傳召該等人作證言;如法官不傳召該等人作證言,則該部分證言不得作為證據方法,但因該等人死亡、嗣後精神失常或未能被尋獲而不可能對其作出詢問者,不在此限。

二、上款之規定適用於內容係來自閱讀某文件之證言,而有關證人非為該文件之作者。

三、拒絕指出或不具條件指出透過何人或從何來源知悉有關事實之人,其所作之證言,在任何情況下均不得作為證據。

第一百一十七條
(公眾所述之事情及個人之確信)

一、對公眾所述之事情或公開流傳之謠言所作之複述,不得採納作為證言。

二、就有關事實之純屬個人確信之表述或對該等事實之個人理解,僅在下列情況下及在該等情況所指之嚴格範圍內方可採納:

a)該表述或理解不可能與就具體事實所作之證言分開;

b)基於任何科學、技術或藝術方面之原因而作出該表述或理解;

c)在法官確定可科處之刑罰或保安處分時作出該表述或理解。

第一百一十八條
(作證之能力及義務)

一、凡未因精神失常而處於禁治產狀態之人,均有成為證人之能力,僅在法律所規定之情況下方得拒絕作證。

二、如為評估證言之可信性而必須檢查任何作證之人之身體健康及精神健全狀況,且該檢查可在不拖延訴訟程序之正常進行下作出者,司法當局須作出該檢查。

三、如屬未滿十六歲之人就性犯罪作證言,得鑑定其人格。

四、在作證言之前命令作出之以上各款所指查核,並不影響作證之進行。

第一百一十九條
(證人之一般義務)

一、證人負有下列義務,但法律另有規定者除外:

a)在所定之時間及地方向已對其作出正當傳召或通知之當局報到,並聽候其安排,直至該當局解除其義務為止;

b)宣誓,如屬向司法當局作證言;

c)遵守向其正當指出、與作證言之方式有關之指示;

d)據實回答向其提出之問題。

二、如證人提出回答有關問題將導致其須負刑事責任,則無須回答該等問題。

第一百二十條
(障礙)

一、下列之人不得以證人身分作證言:

a)同一案件或相牽連案件中之嫌犯或共同嫌犯,在此身分仍維持期間;

b)已成為輔助人之人,自成為輔助人之時起;

c)民事當事人。

二、如屬訴訟程序分開處理之情況,同一犯罪之各嫌犯或相牽連犯罪之嫌犯得以證人身分作證言,只要其對此明示同意。

第一百二十一條
(血親及姻親之拒絕)

一、下列之人得拒絕以證人身分作證言:

a)嫌犯之直系血親卑親屬、直系血親尊親屬、兄弟姊妹、二親等內之姻親、收養人、嫌犯所收養之人及嫌犯之配偶,以及與嫌犯在類似配偶狀況下共同生活之人;

b)曾為嫌犯之配偶或曾與嫌犯在類似配偶狀況下共同生活之人,就婚姻或同居存續期間所發生之事實。

二、有權限接收該證言之實體,須提醒上款所指之人有權能拒絕作證言,否則所作證言無效。

第一百二十二條
(職業秘密)

一、律師、醫生、新聞工作者、信用機構之成員、宗教司祭或各教派司祭及法律容許或規定須保守職業秘密之其他人,得推辭就屬職業秘密之事實作證言。

二、如有理由懷疑推辭之正當性,處理該附隨事項之司法當局須進行必需之調查;如在調查後結論係該推辭屬不正當,則該司法當局須命令作證言或聲請法院命令作證言。

三、處理該附隨事項之法院之上級法院,或如該附隨事項係向終審法院提出者,則終審法院得決定無須保守職業秘密而作證言,只要顯示出按照刑法之適用規定及原則此為合理者。

四、上款所指之介入,須由法官依職權或應聲請提出,而介入前得先聽取涉及該職業秘密之有關職業之代表機構意見。

五、第三款及第四款之規定,不適用於宗教秘密。

第一百二十三條
(公務員之保密)

一、不得向公務員詢問其在執行職務時知悉且構成秘密之事實。

二、上條第二款至第四款之規定,相應適用之。

第一百二十四條
(澳門特別行政區機密)

一、關於構成澳門特別行政區機密之事實之證言,由特別法規範之。

二、*

三、*

* 已廢止 - 請查閱:第21/2023號法律

第一百二十五條
(詢問之規則)

一、作證言係一親身行為,在任何情況下均不得透過受權人為之。

二、不應向證人提出暗示性問題或離題之問題,亦不得提出其他可能妨礙答覆之自發性及真誠之問題。

三、應首先詢問認別證人身分所必需之資料,證人與嫌犯、被害人、輔助人、民事當事人、其他證人等之間之親屬關係及利害關係,以及對評價證言之可信性屬重要之任何情節;隨後,證人如必須宣誓,應為之;宣誓之後,須依據法律之規定及在法定範圍內作證言。

四、如屬適宜,得向證人展示任何訴訟文書、與該訴訟有關之文件、犯罪所使用之工具或其他被扣押之物件。

五、如證人呈交可作為證據之物件或文件,則記載此事,並將該物件或文件附於有關卷宗或妥為保管。

第一百二十六條
(豁免權及特權)

一、法律就作證義務及作證言之方式與地點所規定之豁免權及特權,適用於刑事訴訟程序。

二、須確保有可能進行法律在此情況下容許之辯論。

第二章 嫌犯、輔助人及民事當事人之聲明
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第一百二十七條
(嫌犯聲明之一般規則)

一、即使嫌犯正被拘留或拘禁,嫌犯作出聲明時,亦應讓其在人身上不受束縛,但為預防有逃走或作出暴力行為之危險而必須作出防範者,不在此限。

二、第一百一十五條及第一百二十五條之規定,相應適用於嫌犯之聲明,但法律另有規定者除外。

三、在任何情況下,嫌犯均無須宣誓。

第一百二十八條
(對被拘留之嫌犯進行首次司法訊問)

一、不應立即被審判之被拘留嫌犯,由預審法官訊問,該訊問須在將該嫌犯送交該法官並指明拘留之理由及作為拘留依據之證據後立即為之,最遲不得超逾拘留後四十八小時。

二、訊問僅得由法官進行,而訊問時有檢察院及辯護人在旁,且有司法公務員在場,如有需要,亦有傳譯員在場。

三、除非基於安全理由而應看守被拘留之人,否則其他人不得在場。

四、須詢問嫌犯之姓名、父母姓名、出生地、出生日期、婚姻狀況、職業、居所及可認別其身分之官方文件之編號;如嫌犯曾被拘禁,須詢問何時及其原因,以及有否被判罪及因犯何罪而被判罪;應警告嫌犯,如不回答或不實回答該等問題,則有可能負刑事責任。

五、隨後,法官須告知嫌犯第五十條第一款所指之權利,如有需要,向其加以解釋;法官並須了解拘留之理由,以及將該理由告知嫌犯及向其說明其被歸責之事實。

六、在作出聲明時,嫌犯得自認或否認該等事實,又或自認或否認有參與該等事實,並得指出可阻卻不法性或罪過之事由,以及指出任何對確定其責任或制裁之份量可能屬重要之情節。

七、在進行訊問期間,檢察院及辯護人不得作出任何干涉,但不妨礙其就訴訟程序上之無效提出爭辯之權利;訊問完結後,檢察院及辯護人得在嫌犯不在場下,聲請法官向嫌犯提出檢察院及辯護人認為對發現事實真相屬適宜之問題;對於法官就該聲請作出之裁判不得提起上訴。

第一百二十九條
(對被拘留之嫌犯進行首次非司法訊問)

一、如被拘留之嫌犯在拘留後未立即被預審法官訊問,須將之送交檢察院,而檢察院得以簡要方式聽取之。

二、此訊問須遵守被拘留嫌犯首次司法訊問之有關規定中可適用之部分,但關於辯護人援助方面之規定除外;僅當嫌犯在被告知其享有之權利後,要求由辯護人援助時,辯護人方得援助之;在此情況下,上條第七款之規定,相應適用於辯護人。

三、作出簡要訊問後,如檢察院不將被拘留之人釋放,須採取措施,依據上條之規定將該被拘留之人送交預審法官。

四、如屬恐怖主義、暴力犯罪或有高度組織犯罪之情況,檢察院得命令被拘留之人於進行首次司法訊問前,除與辯護人聯絡外,不得與任何人聯絡。

第一百三十條
(其他訊問)

一、對被拘禁之嫌犯隨後進行之訊問及對有行動自由之嫌犯之訊問,在偵查中由檢察院為之,而在預審及審判中,則由有關法官為之,且訊問須遵守本章所有可適用之規定。

二、在偵查中及在預審行為中,上款所指之訊問得由獲檢察院或預審法官授權之刑事警察機關為之。

第一百三十一條
(輔助人及民事當事人之聲明)

一、應輔助人、民事當事人或嫌犯之聲請,又或當司法當局認為適宜時,得聽取輔助人及民事當事人之聲明。

二、輔助人及民事當事人均有據實陳述之義務,違反該義務者須負刑事責任。

三、輔助人及民事當事人作出聲明係受作證制度規範,但該制度中明顯不適用之部分及法律另有規定之部分除外。

四、輔助人及民事當事人在作出聲明前無須宣誓。

第三章 透過對質之證據
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第一百三十二條
(前提)

一、各共同嫌犯之間、嫌犯與輔助人之間、各證人之間或證人與嫌犯及輔助人之間可進行對質,只要各人所作聲明之間出現矛盾,且對質被認為對發現事實真相屬有用者。

二、上款之規定,相應適用於民事當事人。

第一百三十三條
(程序)

一、對質係依職權或應聲請而進行。

二、主持對質之實體在複述有關聲明後,須要求對質者確認或變更所作之聲明;如有需要,該實體須要求該等人就其他人所作之聲明作出答辯;隨後,該實體向該等人提出其認為對澄清事實真相屬適宜之問題。

第四章 透過辨認之證據
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第一百三十四條
(人之辨認)

一、如有需要辨認某人,則要求應作識別之人對該人加以描述,並指出一切其所能記憶之細微之處;隨後,向其詢問以前曾否見過該人及當時之狀況;最後,就其他可能影響該識別可信性之情節向其加以訊問。

二、如所獲之識別資料不完整,須使應作識別之人離場,並召喚最少兩名與需加以識別者儘可能相似之人,包括在衣著上之相似;該需加以識別者係安排在該兩人旁邊,如有可能,並應使其在可能曾被該辨認者見到之相同狀況下出現;此時,須傳召辨認者,並向其詢問在該等在場之人中能否辨認出某人,如辨認出,則要求其指出之。

三、如有理由相信被傳召作識別之人可能因進行該辨認而感到膽怯或受困擾,而此辨認非在聽證時進行者,則如有可能,該辨認應在該人不為需加以識別者所見到之情況下進行。

四、不遵守本條之規定而作出之辨認,不具有作為證據之價值。

第一百三十五條
(物件之辨認)

一、如有需要辨認任何與犯罪有關之物件,則按照上條第一款一切可相應適用之規定進行之。

二、如辨認後仍有疑問,則將需加以辨認之物件與最少兩件相似之物件放在一起,並向辨認者詢問在該等物件中能否辨認出某件,如辨認出,則要求其指出之。

三、上條第四款之規定,相應適用之。

第一百三十六條
(多個辨認)

一、如有需要由超逾一人辨認同一人或同一物件,則各人須分開進行辨認,且須防止各人間之相互聯絡。

二、如有需要由同一人辨認數人或數物件,則對每一人或每一物件之辨認須分開進行。

三、第一百三十四條及第一百三十五條之規定,相應適用之。

第五章 事實之重演
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第一百三十七條
(前提)

一、如有需要確定某一事實是否可能在某一方式下發生,則可重演該事實。

二、重演事實係指儘可能忠實重新營造被肯定或推想發生該事實時之情況,以及重演如何實行該事實。

第一百三十八條
(程序)

一、在命令重演該事實之批示內,應扼要說明重演之事實,進行重演之日期、時間、地點及方式,以及可能借助之視聽工具。

二、在該批示內得指定鑑定人,以執行某些行動。

三、應儘可能避免將事實之重演公開。

第六章 鑑定證據
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第一百三十九條
(前提及資格)

一、如為理解或審查有關事實而需要特別之技術、科學或藝術知識,則借助鑑定證據。

二、鑑定係在適當之場所、實驗室或官方部門內進行;如此為不可能或不適宜,則在法院所存有之鑑定人名單所載之人中指定一名鑑定人進行之;如無該等人或其不可能在有效時間內作出回應,則由誠實可靠且在有關方面公認為有能力之人進行之。

三、如鑑定顯得特別複雜,或鑑定要求對多方面事宜有所認識,得將該鑑定交由數名鑑定人以合議方式或結合不同學科之知識進行之。

第一百四十條
(鑑定人之履行職務)

一、鑑定人必須履行有權限實體所指定之職務,但不影響第三十六條之規定之適用。

二、如鑑定人不在所定之期間內呈交報告,或以草率之方式擔任其獲委派之任務,司法當局得將之替換。

三、對替換鑑定人之裁判不得提起上訴。

四、在作出替換後,須通知被替換之鑑定人向有權限之司法當局報到並說明其不履行該任務之原因;如司法當局認為被替換之鑑定人明顯違反其所負之義務,則法官須依職權或應聲請判處其繳付1.5UC至4UC之款項。

第一百四十一條
(命令進行鑑定之批示)

一、鑑定係依職權或應聲請以批示命令進行,在批示內須指出有關機構或鑑定人之姓名,摘要指出鑑定之標的,以及指出進行鑑定之日期、時間及地點;如有可能,則在指出日期、時間及地點前先聽取鑑定人之意見。

二、如該批示非由檢察院作出,或檢察院未授權予刑事警察機關,則須將批示通知檢察院;該批示亦須通知嫌犯、輔助人及民事當事人;上述通知最遲須在指定進行鑑定日之前五日為之。

三、上款之規定不適用於下列情況:

a)鑑定係在偵查期間進行,且有理由相信嫌犯、輔助人或民事當事人如知悉該鑑定或其結果係可能使偵查之目的受損害;

b)鑑定係在偵查期間進行,且係交由適當之場所、實驗室或官方部門進行;

c)鑑定明顯屬簡單;

d)緊急情況或如有延誤將構成危險。

第一百四十二條
(程序)

一、如顯示提出疑問屬適宜,則司法當局或刑事警察機關得依職權或應鑑定人之聲請提出疑問。

二、如屬可能或適宜,司法當局或刑事檢察機關須在進行鑑定時在旁,亦得容許嫌犯及輔助人在場,但該鑑定有可能使人感到羞辱者,不在此限。

三、如鑑定人需獲提供任何措施或澄清,則聲請採取該等措施或聲請向其提供該等澄清;為此,得向其展示該訴訟程序中任何行為或文件。

四、鑑定人在執行職務時所知悉之資料,僅得在鑑定之標的及目的之範圍內使用。

第一百四十三條
(鑑定報告)

一、鑑定完結後,鑑定人須製作報告,當中須提出及描述經適當說明理由且不得有矛盾之答覆及結論;然而,但司法當局或刑事警察機關、嫌犯、輔助人以及民事當事人得請求鑑定人加以解釋。

二、進行鑑定後隨即製作之報告得經口述載於筆錄內。

三、如未能在進行鑑定後隨即製作報告,則定出不超逾六十日之期間,以呈交該報告;如屬特別複雜之情況,得應鑑定人附理由說明之聲請,將該期間延長三十日。

四、如知悉鑑定結果對提出控訴或起訴之判斷非屬必要,有權限之司法當局得許可最遲在聽證開始前呈交該報告。

五、如鑑定係由超逾一名鑑定人進行,而各鑑定人之間有不同意見者,則各自呈交其報告;如屬結合不同學科知識之鑑定,亦須各自呈交報告。

六、屬合議方式之鑑定者,該報告得載有投票中取勝及落敗者之意見。

第一百四十四條
(解釋及新鑑定)

一、如顯示對發現事實真相屬有利,有權限之司法當局得在訴訟程序中任何時刻依職權或應聲請作出下列決定:

a)傳召鑑定人作補充解釋,並應告知該人作出補充解釋之日期、時間及地點;或

b)由另一名或數名鑑定人進行新鑑定或重新進行先前之鑑定。

二、在偵查期間,刑事警察機關亦得決定,就其所命令進行之鑑定要求作出上款a項所指之補充解釋。

第一百四十五條
(法醫學及精神病學鑑定)

一、與法醫學問題有關之鑑定須交由醫學鑑定人進行;如此為不可能或不適宜,則交由任何專科醫生或相關專科之醫務所進行。

二、上款之規定,相應適用於與精神病學問題有關之鑑定,而該鑑定亦得有心理學及犯罪學專家之參與。

第一百四十六條
(關於人格之鑑定)

一、為評定嫌犯之人格及危險性,得對其非由疾病原因引致之精神特徵,以及其適應社會之程度進行鑑定。

二、上款所指之鑑定尤其可對廢止羈押之裁判、行為人之罪過及制裁之確定具重要性。

三、此種鑑定應交由社會重返部門及專門機構進行;如此為不可能或不適宜,則交由犯罪學、心理學、社會學或精神病學之專家進行。

四、如有需要,鑑定人得要求提供嫌犯之前科資料。

第一百四十七條
(物件之毀壞)

一、鑑定人為進行鑑定,而必須毀壞、改變或嚴重損害任何物件之完整性者,須向命令進行鑑定之實體申請許可。

二、獲許可後,須在卷宗內準確描述該物件,並儘可能附同照片;如該物件為文件,則在卷宗內附同經適當核對之影印本。

第一百四十八條
(鑑定人之報酬)

一、由命令在非官方場所內進行鑑定或命令非官方鑑定人進行鑑定之實體訂定鑑定人之報酬,而訂定報酬時須考慮所提供服務之種類及重要性而通常應支付之服務費;但不影響法律所規定之特別制度之適用。

二、如出現第一百四十條第二款所指替換鑑定人之情況,有權限之實體得決定不向被替換之鑑定人支付報酬。

三、對有關報酬之決定,按情況而定可提出申訴或提起上訴。

四、申訴係透過在十日內提交且經適當說明理由之聲請書提出。

第一百四十九條
(鑑定證據之價值)

一、鑑定證據固有之技術、科學或藝術上之判斷推定為不屬審判者自由評價之範圍。

二、如審判者之心證有別於鑑定人意見書所載之判斷,審判者應說明分歧之理由。

第七章 書證
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第一百五十條
(可採納性)

一、可採納文件作為證據;文件者,係指依據刑法規定視為文件之表現於文書或其他技術工具之表示、記號或註記。

二、將文書證據附於卷宗係依職權或應聲請為之;不得附同載有匿名表示之文件,但該文件本身為犯罪對象或犯罪元素者,不在此限。

第一百五十一條
(得附同文件之時間)

一、文件應於偵查或預審進行期間附於卷宗;如此為不可能,應在聽證終結前附同。

二、在任何情況下,均須確保有可能進行辯論,而法院得給予不超逾十日之期間以進行辯論。

三、以上兩款之規定,相應適用於律師、法學家或技術人員之意見書,該等意見書得在聽證終結前任何時刻附於卷宗。

第一百五十二條
(文件之翻譯、譯碼及轉錄)

一、如文件以非官方語言作成,則在有需要時依據第八十二條第三款之規定命令將之翻譯。

二、如文件難於閱讀,須將之清楚轉錄,並將該轉錄本附同該文件;如文件以密碼作成,則進行鑑定以便將之譯碼。

三、如文件為聲音之紀錄,則在有需要時依據第九十一條第二款之規定將之轉錄於筆錄;檢察院、嫌犯、輔助人或民事當事人得聲請在場核對該轉錄。

第一百五十三條
(機械複製物之證據價值)

一、以攝影、錄影、錄音或以電子程序複製之物,以及一般而言,任何機械複製物,僅當依據刑法其非為不法時,方得作為證明事實或證明被複製之物之證據。

二、為着上款之規定之效力,遵照本卷第三編規定之機械複製物尤其不視為不法。

三、如不能將文件之原本附於或繼續存於筆錄,而只能將其機械複製物附於或繼續存於筆錄,則只要其在同一或另一訴訟程序中已被認定為與原本相同,即具有與原本相同之證據價值,但不影響以上兩款之規定之適用。

第一百五十四條
(公文書及經認證文書之證據價值)

如並無對公文書或經認證文書之真確性或其內容之真實性提出有依據之質疑,則該文書所載之實質事實視作獲證明。

第一百五十五條
(虛假文件)

一、法院得依職權或應聲請,在判決之主文部分中宣告附於卷宗之文件屬虛假,即使該判決為無罪判決;為此目的,如認為有需要,且在不明顯拖延訴訟程序之情況下,法院應命令採取必需之措施及應容許調查必需之證據。

二、對判決之主文部分中關於文件屬虛假之部分,得獨立提起上訴,其進行方式與針對判決之其餘部分提起上訴時相同。

三、屬第一款所指之情況,以及當法院有依據懷疑文件屬虛假時,為着法律效力,法院均須將該文件之副本轉交檢察院。

第三編 獲得證據之方法

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第一章 檢查
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第一百五十六條
(前提)

一、透過對人、地方及物之檢查,查看犯罪可能遺下之痕跡,以及有關犯罪之方式及地方、犯罪行為人或犯罪所針對之人之一切跡象。

二、一旦獲知實施犯罪之消息,須採取措施,儘可能防止犯罪之痕跡在檢查前湮滅或改變,並於有需要時,禁止一切無關之人進入或通過現場,或禁止作出任何可能損害發現事實真相之行為。

三、如犯罪遺下之痕跡經改變或已消失,須描述可能曾帶有痕跡之人、地方及物所處之狀態,並儘可能將有關痕跡重造及描述其改變或消失之方式、時間及原因。

四、在有權限之司法當局或刑事警察機關抵達現場前,如不及時採取第二款所指措施將對證據之獲得構成迫切之危險,則由具有當局權力之人員暫時採取該等措施。

第一百五十七條
(受檢查之拘束)

一、如有人擬避免或阻礙任何應作之檢查,或避免或阻礙提供應受檢查之物,得透過有權限之司法當局之決定而強行檢查或強迫該人提供該物。

二、檢查可能使人感到羞辱者,應尊重受檢查人之尊嚴,並儘可能尊重其羞恥心;進行檢查時,僅進行檢查之人及有權限之司法當局方可在場;如延遲檢查不構成危險,受檢查之人得由其信任之人陪同,而受檢查之人應獲告知有此權利。

第一百五十八條
(身處受檢查之地方之人)

一、有權限之司法當局或刑事警察機關得命令某人或某些人不得離開受檢查之地方;欲離開受檢查之地方之人必須在場時,有權限之司法當局或刑事警察機關得在有需要時借助警察部隊強迫該等人逗留於受檢查之地方,直至檢查完結。

二、第一百五十六條第四款之規定,相應適用之。

第二章 搜查及搜索
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第一百五十九條
(前提)

一、如有跡象顯示某人身上隱藏任何與犯罪有關或可作為證據之物件,則命令進行搜查。

二、如有跡象顯示上款所指之物件,又或嫌犯或其他應被拘留之人,正處於保留予某些人進入之地方或公眾不可自由進入之地方,則命令進行搜索。

三、搜查及搜索係由有權限之司法當局以批示許可或命令進行,並應儘可能由該司法當局主持。

四、在下列情況下,上款所指之要求不適用於由刑事警察機關進行之搜查及搜索:

a)有理由相信延遲進行搜查或搜索可對具重大價值之法益構成嚴重危險;

b)獲搜查及搜索所針對之人同意,只要該同意以任何方式記錄於文件上;或

c)因實施可處以徒刑之犯罪而在現行犯情況下進行拘留者。

五、如屬上款a項所指情況,須立即將所實施之措施告知預審法官,並由預審法官審查該措施,以便使之有效,否則該措施無效。

第一百六十條
(搜查之程序)

一、除上條第四款之情況外,進行搜查前須先將命令搜查之批示之副本交予搜查所針對之人,該副本須指明搜查所針對之人得指定其信任且到場不會造成耽擱之人於搜查時在場。

二、進行搜查時應尊重個人尊嚴,並儘可能尊重搜查所針對之人之羞恥心。

第一百六十一條
(搜索之程序)

一、除第一百五十九條第四款之情況外,進行搜索前須先將命令搜索之批示之副本交予事實支配搜索地之人,該副本須指明該人得在場觀看搜索,並由其信任且到場不會造成耽擱之人陪同或替代。

二、如上款所指之人不在,則儘可能將該副本交予該人之一名血親、鄰居、門衛或其替代人。

三、如命令或執行搜索者有理由推定第一百五十九條第一款之前提成立,得於搜索之同時或搜索期間,對身處搜索地之人進行搜查;在搜索時,得同樣採取第一百五十八條所規定之措施。

第一百六十二條
(住所搜索)

一、對有人居住的房屋或其封閉的附屬部分的搜索,僅可由法官命令或許可進行;除第一百五十九條第四款b項所規定的情況外,不得在下午九時至上午七時之間進行搜索,否則無效。

二、如屬第一百五十九條第四款a及b項之情況,住所搜索亦得由檢察院命令進行,或由刑事警察機關實行;第一百五十九條第五款之規定,相應適用之。

三、如搜索律師事務所或醫生診所,搜索須由法官親自在場主持,否則無效;如有代表該職業之機構,則法官須預先告知該機構之主持人,以便其本人或其代表能在場。

四、如搜索官方衛生場所,則上款所指之告知須向該場所之領導人或其法定替代人為之。

第三章 扣押
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第一百六十三條
(可扣押之物件及扣押之前提)

一、須扣押曾用於或預備用於實施犯罪之物件,構成犯罪之產物、利潤、代價或酬勞之物件,以及行為人在犯罪地方遺下之所有物件或其他可作為證據之物件。

二、扣押之物件須儘可能附於卷宗;如屬不可能,則交託負責該訴訟程序之司法公務員保管或交託受寄人保管,並將此事記錄於有關筆錄。

三、扣押係由司法當局以批示許可或命令為之,或宣告有效。

四、依據本法典就搜查或搜索作出之規定,又或遇有緊急情況或如有延誤將構成危險者,刑事警察機關在進行搜查或搜索時得實行扣押。

五、刑事警察機關所執行之扣押,最遲須於七十二小時內由司法當局宣告有效。

六、對檢察院所許可、命令或宣告有效之扣押,得於十日期間內向預審法官申訴。

七、上款所指之申訴須分開提出,且僅具移審效力。

第一百六十四條
(函件扣押)

一、扣押書信、包裹、有價物、電報或其他函件,即使扣押係在郵政及電訊局進行,均須經法官作出批示許可或命令,且基於有依據之理由相信有下列情況出現,方可進行,否則無效:

a)函件係涉嫌人所發或寄交涉嫌人者,即使函件係以另一姓名或透過別人寄發或接收;

b)涉及之犯罪可處以最高限度超逾三年之徒刑;及

c)扣押對發現事實真相或在證據方面屬非常重要。

二、禁止扣押及以任何方式管制嫌犯與其辯護人間之函件,除非法官基於有依據之理由相信該函件為犯罪對象或犯罪元素,否則所作之扣押或管制無效。

三、許可或命令扣押之法官為首先知悉被扣押函件內容之人;如認為函件在證據方面屬重要者,則將之附於卷宗;否則須將函件返還予對之有權利之人,此時,函件不得作為證據,而法官就其所知悉但在證據方面屬不重要之內容係負有保密義務。

第一百六十五條
(律師事務所或醫生診所內進行之扣押)

一、第一百六十二條第三款及第四款之規定,相應適用於律師事務所或醫生診所內進行之扣押。

二、在上款所指之情況下,對於屬職業秘密之文件,除其本身為犯罪對象或犯罪元素外,不得扣押之,否則所作之扣押無效。

三、上條第三款之規定,相應適用之。

第一百六十六條
(銀行場所內進行之扣押)

一、如司法當局基於有依據之理由,相信存於銀行或其他信用機構,甚至個人保險箱內之證券、有價物、款項及其他物件,係與一犯罪有關,且顯得對發現事實真相或在證據方面屬非常重要者,須將該等物件扣押,即使其非為嫌犯所有,或非以其名義存放。

二、為找尋依據上款規定須予扣押之物件,法官得檢查銀行之函件或任何文件。

三、上款所指之檢查由法官親自進行;如有需要,得由刑事警察機關及具資格之技術人員協助進行,而各人就其所知悉但在證據方面屬不重要之全部內容均負有保密義務。

第一百六十七條
(職業秘密及澳門特別行政區機密)

一、第一百二十二條及第一百二十三條所指之人,在司法當局命令時,須向司法當局提交其本人所占有而應予扣押之文件或任何物件,但該等人以書面提出,有關文件或物件係屬職業秘密或澳門特別行政區機密者,不在此限。

二、如以職業秘密為依據,拒絕提交有關文件或物件,則第一百二十二條之規定,相應適用之。

三、如以澳門特別行政區機密為依據,拒絕提交有關文件或物件,則第一百二十四條之規定,相應適用之。

第一百六十八條
(副本及證明)

一、可將被扣押文件之副本附於卷宗,而正本則予以返還;如有需要保留正本,得製作副本或發出證明,並將之交予正當持有正本之人;副本及證明上,須指明正本被扣押。

二、如正當持有被扣押之文件或物件之人提出要求,須將扣押筆錄之副本交予該人。

第一百六十九條
(施加封印及解除封印)

扣押之物件須儘可能加上封印;封印解除時,在加上封印時曾在場之人須儘可能在場,並由其證實封印未受破壞及扣押之物件未被改變。

第一百七十條
(可滅失或變壞之物或危險物之扣押)

如扣押物屬可滅失或變壞之物或危險物,司法當局得按情況而定命令將之出售、毀滅或作對社會有益之用途。

第一百七十一條
(扣押之物件之返還)

一、扣押之物件一旦無需要繼續被扣押作為證據,須返還予對之有權利之人。

二、判決一旦確定,扣押之物件須返還予對之有權利之人,但宣告喪失而歸澳門特別行政區所有之物件除外。

三、如扣押之物件屬嫌犯或應負民事責任之人所有,則不適用以上兩款之規定,而應以第二百一十二條所規定之預防性假扣押之名義繼續該扣押。

第四章*
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* 已廢止 - 請查閱:第10/2022號法律

第四卷 強制措施及財產擔保措施

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第一編 一般規定

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第一百七十六條
(合法性原則)

一、人之自由,僅得按具防範性質之訴訟程序上之要求,由法律規定之強制措施及財產擔保措施全部或部分限制之。

二、為着本卷之規定之效力,依據第二百三十三條之規定且具該條所設定之效果,向有權限當局提供身分資料之義務,不視為強制措施。

第一百七十七條
(採用措施之一般條件)

一、強制措施及財產擔保措施,僅在作為該等措施之對象之人依據第四十七條之規定成為嫌犯後,方得採用。

二、如基於有依據之理由相信有免除責任或追訴權消滅之事由,則不得採用任何強制措施或財產擔保措施。

第一百七十八條
(適當及適度原則)

一、具體採用之強制措施及財產擔保措施,對於有關情況所需之防範要求應屬適當,且對於犯罪之嚴重性及預料可科處之制裁應屬適度。

二、強制措施及財產擔保措施之執行,不應妨礙與有關情況所需之防範要求不相抵觸之基本權利之行使。

三、僅當其他強制措施明顯不適當或不足夠時,方得採用羈押措施,但不影響第一百九十三條之規定之適用。

第一百七十九條
(採用措施之批示及其通知)

一、採用強制措施及財產擔保措施,在偵查期間須應檢察院之聲請,由法官以批示為之,而在偵查終結後,法官亦可依職權以批示為之,但須先聽取檢察院之意見。

二、採用上款之措施前,如有可能且屬適宜者,則先聽取嫌犯陳述,而該等措施得在首次司法訊問行為中採用。

三、須將第一款所指之批示通知嫌犯,而該批示內須載有不履行所命令之義務時所導致之後果之警告。

四、如屬羈押措施,則經嫌犯同意後,立即將上款所指之批示告知其血親、其信任之人或其指明之辯護人。

五、如嫌犯未滿十八歲,則無須取得上款所指之同意。

第一百八十條
(刑罰之確定)

如採用強制措施取決於對犯罪可科處徒刑或可科處最高限度超逾一定期間之徒刑,則須考慮採用該措施所依據之犯罪之相應徒刑或其最高限度,即使對該犯罪係可選科罰金者。

第二編 強制措施

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第一章 可容許之措施
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第一百八十一條
(身分資料及居所之書錄)

一、首次訊問完結後,如訴訟程序應繼續進行,即使已依據第二百三十三條之規定認別嫌犯身分,司法當局仍須強制嫌犯提供資料,以便在卷宗內繕立身分資料及居所之書錄。

二、如不應拘禁嫌犯,應於書錄中載明嫌犯已被告知在法律規定之情況下或當接獲適當通知時,其有義務向有權限當局報到或聽從其安排,並已被告知其有義務在未作有關新居所或身處何地之通知前,不得遷居或離開居所超逾五日。

三、本條所指之措施均可與本卷所規定之其他措施一併採用;如違反上款所指之義務,即使有關犯罪不可處以徒刑,法官仍得命令提供擔保。

四、嫌犯須指出其居所、工作地點或其選擇的其他住所,以便對其作出通知。

第一百八十二條
(擔保)

一、如所歸責之犯罪可處以徒刑,法官得命令嫌犯履行提供擔保之義務。

二、如嫌犯不能提供擔保,或在提供擔保方面有嚴重困難或不便,法官得依職權或應聲請,以非為羈押且在有關情況下依法可採用之其他強制措施代替之,該等替代措施將連同其他已命令之措施一併採用。

三、在定出擔保之金額時,須考慮擔保所擬達到之防範目的、所歸責犯罪之嚴重性、犯罪所造成之損害及嫌犯之社會經濟狀況。

第一百八十三條
(定期報到之義務)

如所歸責之犯罪可處以最高限度超逾六個月之徒刑,法官得命令嫌犯履行按預定日期及時間向一司法當局或某一刑事警察機關報到之義務;為此,須考慮嫌犯職業上之需要及其居住地點。

第一百八十四條
(禁止離境及接觸)

一、如有強烈跡象顯示嫌犯曾故意實施可處以最高限度超逾一年徒刑之犯罪,法官得命令嫌犯履行下列全部或部分義務:

a)不得離開澳門特別行政區,或未經許可時不得離開澳門特別行政區;

b)不得與某些人接觸或不得常至某些地方或某些場合。

二、遇有緊急情況,上款所指之許可得以口頭聲請及給予,但須在卷宗內加以註明。

三、如禁止嫌犯離開澳門特別行政區,須將離開澳門特別行政區所必需之文件交由法院保管,並告知有權限當局,以便其不簽發該等文件或不將文件續期,以及進行邊境上之控制。

四、本條所規定之措施與上條所載之措施可一併採用。

第一百八十五條
(執行職務、從事職業或行使權利之中止)

一、如所歸責之犯罪可處以最高限度超逾二年之徒刑,法官得對嫌犯採用下列中止措施,但必須最終有可能宣告有關禁止為所歸責犯罪之效果時方得採用;如有需要,法官得一併採用依法容許之其他措施:

a)命令嫌犯中止執行公共職務;

b)命令嫌犯中止從事須具公共資格或須獲公共當局許可或認可方得從事之職業或業務;或

c)命令嫌犯中止行使親權、監護權、保佐權、管理財產權或發出債權證券權。

二、該等中止措施應告知有權限宣告有關中止或禁止之當局。

第一百八十六條
(羈押)

一、如屬下列情況,且法官認為以上各條所指之措施對於有關情況係不適當或不足夠,得命令將嫌犯羈押:

a)有強烈跡象顯示嫌犯曾故意實施可處以最高限度超逾三年徒刑之犯罪;或

b)作為羈押對象之人曾不合規則進入或正不合規則逗留於澳門特別行政區,又或正進行將該人移交至另一地區或國家之程序或驅逐該人之程序。

二、如顯示受羈押之嫌犯精神失常,經聽取辯護人及儘可能聽取一親屬之意見後,在精神失常狀態持續期間,法官得不予羈押,而命令在精神病醫院或其他適當之相類場所內進行預防性收容,並採取所需之防範措施,以防有逃走及再次犯罪之危險。

第一百八十七條
(違反所規定之義務)

如違反採用強制措施時所規定之義務,法官經考慮所歸責犯罪之嚴重性及違反義務之理由後,得命令採用本法典所規定,且在有關情況下容許採用之其他強制措施。

第二章 採用措施之條件
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第一百八十八條
(一般要件)

除非具體出現下列情況,否則不得採用前章所規定之任何措施,但第一百八十一條所載之措施除外:

a)逃走或有逃走之危險;

b)有擾亂訴訟程序進行之危險,尤其是對證據之取得、保全或真實性構成危險;或

c)基於犯罪之性質與情節或嫌犯之人格,有擾亂公共秩序或安寧之危險,或有繼續進行犯罪活動之危險。

第一百八十九條
(與擔保一併採用)

除羈押外,在任何情況下,任何強制措施均得與提供擔保之義務一併採用。

第一百九十條
(擔保之提供)

一、擔保係透過存放、出質、抵押、銀行保證或保證之方式提供,並按法官就接納之方式所定之具體條件為之。

二、曾以上款所指任一方式提供擔保之嫌犯,經法官許可後,得以另一方式代替原方式。

三、擔保之提供,以附文方式處理。

四、對不提供擔保之嫌犯,第二百一十二條之規定,相應適用之。

第一百九十一條
(擔保之增加)

一、擔保提供後,如知悉發生某些導致擔保不足或提供擔保之方式須作改變之情況,法官得命令增加擔保或改變提供擔保之方式。

二、第一百八十二條第二款及第一百八十七條之規定,相應適用之。

第一百九十二條
(擔保之違反)

一、如嫌犯在應到場之訴訟行為中無合理解釋缺席,或不履行對其採用之強制措施所產生之義務,則擔保視為違反。

二、一旦違反擔保,其價額即歸澳門特別行政區所有。

第一百九十三條
(對特定犯罪採用羈押措施)

一、如所歸責之犯罪係以暴力實施,且可處以最高限度超逾八年之徒刑,則法官應對嫌犯採用羈押措施。

二、為着上款之規定之效力,凡犯罪涉及侵犯生命、身體完整性或人身自由,或犯罪中有作出該侵犯者,均視為以暴力實施犯罪。

三、如所歸責之犯罪屬下列情況,只要該犯罪可處以最高限度超逾八年之徒刑,則第一款之規定,相應適用之:

a)盜竊車輛,或偽造與車輛有關之文件或車輛之認別資料;

b)偽造貨幣、債權證券、印花票證、印花及等同之物,或將之轉手;或

c)第一條第二款a項所指的任一犯罪。*

* 已更改:第20/2024號法律

第一百九十四條
(為採用強制措施而作出之措施之不成功)

一、為着採用或執行強制措施,第一百零二條之規定,相應適用之。

二、如法官具備資料推測某人擬逃避羈押措施之採用或執行,得在羈押措施實際執行前,立即對其採用第一百八十三條至第一百八十五條所規定之全部或部分措施。

第一百九十五條
(羈押之暫緩執行)

一、基於嫌犯患嚴重疾病、懷孕或處於產褥期之理由,法官得在採用羈押措施之批示內或在執行羈押期間,決定暫緩執行該措施。

二、暫緩執行羈押所取決之情況不再存在時,暫緩隨即終止;如屬處於產褥期之情況,則分娩後之第三個月完結時,暫緩必須隨即終止。

三、在暫緩執行羈押期間,嫌犯須遵守適合其狀況或與其狀況不相抵觸之措施,尤其是履行逗留在住宅及留醫之義務。

第三章 措施之廢止、變更及消滅
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第一百九十六條
(措施之廢止及代替)

一、如有下列情況,須立即由法官以批示廢止強制措施:

a)措施並非在法律規定之情況或條件下採用;或

b)構成採用措施之依據之情況不再存在。

二、如其後出現依法構成採用措施之依據之理由,得再次採用已被廢止之措施,但不得損害法定期間之單一性。

三、如出現採用強制措施所取決之防範要求降低之情況,則法官以其他較輕之措施代替之,或決定以嚴厲性較低之方式執行之。

四、本條所規定之廢止及代替係依職權或應檢察院或嫌犯之聲請為之,為此應在有需要時聽取檢察院之意見及嫌犯之陳述;然而,如法官認為嫌犯之聲請明顯無依據,須判處其繳付4UC至16UC之款項。

第一百九十七條
(羈押前提之複查)

一、在執行羈押期間,法官依職權每三個月一次複查羈押前提是否仍存在,並決定羈押須維持或應予代替或廢止。

二、如有需要,法官須聽取檢察院之意見及嫌犯之陳述。

三、為支持就代替、廢止或維持羈押所作之決定,法官得要求製作社會報告書。

第一百九十八條
(措施之消滅)

一、下列情況出現時,強制措施立即消滅:

a)如在第二百七十條第二款所規定之期間內無聲請開展預審,則在偵查歸檔時;

b)不起訴批示已確定;

c)作出無罪判決,即使對該判決已提起上訴;或

d)有罪判決已確定。

二、如已作出有罪判決,而科處之刑罰並不高於已受之羈押,則即使對該判決已提起上訴,羈押措施亦立即消滅。

三、如屬第一款c項之情況,而就同一案件嫌犯其後被判有罪,則在此有罪判決未確定期間,得使嫌犯受本法典所規定,且在有關情況下容許採用之強制措施之拘束。

四、如採用之強制措施為擔保措施,而嫌犯其後被判處徒刑,則該措施在開始執行徒刑時方消滅。

第一百九十九條
(羈押之最長存續期間)

一、羈押自其開始經過下列期間消滅:

a)六個月,如在該期間內未有提出控訴;

b)十個月,如在該期間內已進行預審但未有作出起訴批示;

c)十八個月,如在該期間內未有在第一審作出判刑;

d)兩年,如在該期間內未有確定判刑。

二、如就第一百九十三條所指之任一犯罪而提起訴訟程序,則上款所指之期間分別延長至八個月、一年、兩年及三年。

三、如中止刑事訴訟程序以便分開審判審理前之先決問題,則第一款c及d項所指之期間,以及上款規定之相應期間均另增加六個月。

第二百條
(羈押期間之中止進行)

一、在下列情況下,上條所指之期間中止進行:

a)如已命令進行鑑定,而其結果可能對控訴裁判、起訴裁判或終局裁判具決定性者,則自作出進行鑑定之命令時起至提交報告時止,有關期間中止進行;或

b)在嫌犯患病而必須留醫時,如嫌犯之在場對調查之繼續屬必要者,則有關期間中止進行。

二、上款a項所指之中止,在任何情況下均不得超逾三個月。

第二百零一條
(受羈押嫌犯之釋放)

一、羈押措施一旦消滅,須立即釋放受羈押之嫌犯,但基於其他訴訟程序而應維持羈押者,不在此限。

二、如因羈押之最長存續期間已過而釋放嫌犯,法官得使嫌犯受第一百八十二條至第一百八十五條所規定之某一或某些措施之拘束。

第二百零二條
(其他強制措施之最長存續期間)

一、第一百八十三條及第一百八十五條所規定之強制措施,自開始執行起計,經過第一百九十九條第一款所指期間之兩倍時間予以消滅。

二、第一百九十九條及第二百條第一款a項與第二款之規定,相應適用於第一百八十四條所規定之強制措施。

第四章 申訴之方式
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第二百零三條
(上訴)

對採用或維持本編所規定之措施之裁判得提起上訴,而最遲須在收到卷宗後三十日期間內就該上訴作出審判,但不影響以下各條之規定之適用。

第二百零四條
(因違法拘留之人身保護令)

一、因任何當局之命令而被拘留之人,得以下列任何依據,聲請終審法院命令立即將之提交法院:

a)移交法院之期限已過;

b)非在法律容許之地方維持拘留;

c)拘留係由無權限之實體進行或命令;

d)因不為法律容許作為拘留理由之事實而作拘留。

二、聲請書得由被拘留之人或任何人簽署。

三、對不正當阻礙提交以上兩款所指之聲請書或不正當阻礙將之移送有管轄權法院之當局,可處以《刑法典》第三百四十七條所規定之刑罰。

第二百零五條
(程序)

一、法院收到聲請後,如不認為聲請明顯無理由者,須命令或在有需要時以電話命令立即提交被拘留之人;如不提交,則以加重違令罪處罰之。

二、在作出上款所指之命令時,法院同時命令通知看守被拘留之人之實體,或可代表該實體之人,以便其在同一行為中在場,並帶備對聲請書作出裁判所需之資料及澄清材料。

三、經聽取檢察院之意見,以及被拘留之人所委託之辯護人或為此目的被指定之辯護人之意見後,法院須作出裁判。

四、如法院以明顯無理由為由拒絕有關聲請,則判處聲請者繳付4UC至18UC之款項。

第二百零六條
(因違法拘禁之人身保護令)

一、對任何被違法拘禁之人,終審法院係應請求給予人身保護令。

二、請求須由被拘禁之人或任何人向終審法院院長提出,一式兩份,而請求書須提交予命令維持拘禁之當局,並應以因下列情況引致拘禁屬違法作為依據:

a)拘禁係由無權限之實體進行或命令;

b)因不為法律容許作為拘禁理由之事實而作拘禁;或

c)拘禁時間超越法律或法院裁判所定之期限。

第二百零七條
(程序)

一、請求書須連同關於進行或維持拘禁之情況之報告,即時送交終審法院院長。

二、如報告載明拘禁正維持,則終審法院院長召集法院,以便其在隨後八日內進行評議;同時,終審法院院長須通知檢察院及辯護人,如未委託辯護人,則終審法院院長在此時指定之。

三、裁判書製作人就請求書及對此之回應作出闡述,闡述完畢後,須讓檢察院及辯護人各發言十五分鐘;隨後由法院開會進行評議,並立即將所作之評議公開。

四、評議之內容得為如下:

a)因欠缺足夠依據而駁回有關請求;

b)命令立即將被拘禁之人交由終審法院處理及安置於終審法院指定之地方,並委任一法官在所定之期間內調查關於拘禁合法性之條件;

c)命令在二十四小時內將嫌犯提交有管轄權之法院,違者以加重違令罪處罰之;或

d)宣告拘禁為違法;如屬須命令立即釋放被拘禁之人,則命令之。

五、如依據上款b項之規定命令調查,須將調查報告提交法院,以便其在八日內作出合於有關情況之裁判。

六、如終審法院認為人身保護令之請求明顯無理由,則判處請求人繳付4UC至24UC之款項。

第二百零八條
(裁判之不遵守)

不遵守終審法院就人身保護令之請求而作出如何處斷被拘禁之人之裁判者,可處以《刑法典》第三百三十三條第三款或第四款所規定之刑罰。

第五章 因違法或不合理之剝奪自由之損害賠償
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第二百零九條
(種類)

一、曾受明顯違法之拘留或羈押之人,就被剝奪自由而受之損害,得向有管轄權之法院聲請賠償。

二、受羈押之人所受之羈押雖非違法,但因在審查羈押所取決之事實上之前提時存有明顯錯誤而使羈押顯得不合理,且受羈押之人因被剝奪自由而遭受不正常及特別嚴重之損害時,上款之規定,亦適用之。

三、如該錯誤係同時因受羈押之人之故意或過失而促成者,則上款之規定,不適用之。

第二百一十條
(期間及正當性)

一、在任何情況下,損害賠償之請求均不得在被拘留或拘禁之人獲釋或就有關之刑事訴訟程序作出確定性裁判一年後提出。

二、如曾被不合理剝奪自由之人死亡而其本身未放棄請求損害賠償權,則其未分居及分產之配偶、直系血親卑親屬及直系血親尊親屬得聲請損害賠償。

三、依據上款之規定判予各聲請賠償者之損害賠償總和,不得超逾應判予被拘留或拘禁之人之損害賠償。

第三編 財產擔保措施

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第二百一十一條
(經濟擔保)

一、如有依據恐防就繳付金錢刑罰、司法費或訴訟費用之擔保,又或繳付其他與犯罪有關而對澳門特別行政區應負之債務之擔保,在實質上將欠缺或減少,檢察院須提出聲請,使嫌犯按法官所定之條件及種類提供經濟擔保。

二、如有依據恐防就繳付損害賠償或犯罪所引致之其他民事之債之擔保,在實質上將欠缺或減少,受害人得聲請嫌犯或應負民事責任之人依據上款之規定提供經濟擔保。

三、應檢察院聲請而提供之經濟擔保亦惠及受害人。

四、經濟擔保係有別於第一百八十二條所指之擔保,且兩者各自獨立;經濟擔保存續至作出無罪終局裁判或所有債務消滅時止。

五、如屬有罪判決,則以經濟擔保之價額,按罰金、司法費、訴訟費用、損害賠償及其他民事之債之順序作繳付。

第二百一十二條
(預防性假扣押)

一、如嫌犯或應負民事責任之人不提供其被命令之經濟擔保,法官得應檢察院或受害人之聲請,依據民事訴訟法律之規定命令進行假扣押。

二、即使對於商人,亦得命令進行上款所指之預防性假扣押。

三、對命令假扣押之批示提出之反對不具中止效力。

四、如對被假扣押財產之所有權存有爭議,法官得將爭議轉為透過民事訴訟程序解決,而在此期間已命令之假扣押須予維持。

五、嫌犯或應負民事責任之人一旦提供被命令之擔保,假扣押即予廢止。

第五卷 與澳門特別行政區以外當局之關係

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第一編 一般規定

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第二百一十三條
(國際協約及協定之優先)

請求書、逃犯之移交、在澳門特別行政區以外宣示之刑事判決之效果,以及在刑事司法方面與非屬澳門特別行政區之當局之其他關係,由適用於澳門特別行政區之國際協約或屬司法協助領域之協定規範之;如無該等協約及協定,則由本卷之規定規範之。

第二百一十四條
(請求書)

一、請求書須交予檢察院,並透過澳門特別行政區政府發送。

二、僅當有權限之司法當局認為請求書對證明某個事實屬必要,而該事實對於控訴或辯護屬重要時,方得發出該請求書。

第二百一十五條
(請求書之接收及遵行)

一、接收請求書係透過任何途徑為之。

二、接收請求書後,須交由檢察院檢閱是否存在其認為適宜之理由反對遵行請求書,隨後有關機關須決定應否遵行之。

三、一經遵行該請求書,須以接收請求書之同一途徑將之發回。

第二百一十六條
(請求書之拒絕遵行)

一、如屬下列情況,須拒絕遵行請求書:

a)被請求之司法當局無權限作出有關行為;

b)要求作出之行為係法律所禁止或違反公共秩序者;

c)請求書之執行侵害澳門特別行政區之基本原則或安全;

d)有關行為涉及執行非屬澳門特別行政區法院所作且須經審查及確認之裁判,而顯示該裁判仍未經審查及確認。

二、在上款a項所指之情況下,被請求之司法當局須將請求書送交有權限之司法當局,只要有權限之司法當局係澳門特別行政區之司法當局。

第二百一十七條
(不法分子之移交)

將不法分子移交至另一地區或國家,由特別法規範之。

第二編 對非由澳門特別行政區法院宣示之刑事判決之審查及確認

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第二百一十八條
(審查及確認之需要)

一、如基於法律、適用於澳門特別行政區之國際協約或屬司法協助領域之協定,非由澳門特別行政區法院宣示之刑事判決應在澳門特別行政區產生效力,則其執行效力取決於預先審查及確認。

二、在審查及確認之同一程序中,得應利害關係人之請求,對載於非由澳門特別行政區法院宣示之刑事判決內民事損害賠償之判處進行確認。

三、如該刑事判決在澳門特別行政區法院內被提出作為證據方法,則第一款之規定,不適用之。

第二百一十九條
(正當性)

檢察院、嫌犯、輔助人及民事當事人,對於非由澳門特別行政區法院宣示之刑事判決,具有請求審查及確認之正當性。

第二百二十條
(確認之要件)

一、為確認非由澳門特別行政區法院宣示之刑事判決,下列條件必須成立:

a)依據法律、適用於澳門特別行政區之國際協約或屬司法協助領域之協定之規定,該判決可在澳門特別行政區產生執行效力;

b)引致判刑之事實亦為澳門特別行政區法律所處罰者;

c)該判決並未科處澳門特別行政區法律所禁止之刑罰或保安處分;

d)嫌犯曾獲辯護人之援助;如嫌犯不懂有關訴訟程序中所使用之語言,亦曾獲傳譯員之援助;

e)該判決不涉及可被澳門特別行政區法律,或宣示判決國家或地區之法律定為妨害國家安全罪或妨害本地區安全罪之犯罪,但適用於澳門特別行政區之國際協約或屬司法協助領域之協定另有規定者除外。

二、民事訴訟法律規定確認非由澳門特別行政區法院宣示之民事判決所需之要件中可適用之部分,相應適用於對非由澳門特別行政區法院宣示之刑事判決之確認。

三、如該刑事判決所科處之刑罰為澳門特別行政區法律中無規定者,或澳門特別行政區法律中雖有規定,但其刑罰之份量高於法律所容許之最高限度者,則仍須確認該判決,但已科處之刑罰須轉換為依據澳門特別行政區法律對該案件應科處之刑罰,或減至適當限度。

四、待確認之判決所科處之刑罰低於澳門特別行政區法律所容許之最低限度,並不妨礙確認。

第二百二十一條
(可執行性之排除)

如確認判決所需之全部要件均成立,但依據澳門特別行政區法律有關之追訴權或刑罰已消滅,則仍須確認之,但對已科處之刑罰或保安處分拒絕給予執行效力。

第二百二十二條
(執行之開始)

如被判刑者未服澳門特別行政區法院對其科處、屬同樣性質之刑罰或保安處分,則獲確認之刑事判決不開始執行。

第二百二十三條
(程序)

在審查及確認非由澳門特別行政區法院宣示之刑事判決之程序中,所有未在以上各條及下列兩項特別規定之事宜,均須遵從民事訴訟法律所規定之手續:

a)對中級法院之裁判係向終審法院提起上訴,其提起及進行按刑事上訴方式處理;

b)檢察院在任何情況下均有提起上訴之正當性。

第二部分

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第六卷 初步階段

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第一編 一般規定

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第一章 犯罪消息
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第二百二十四條
(犯罪消息之取得)

檢察院依據以下各條之規定,自行獲悉犯罪消息,又或透過刑事警察機關或藉檢舉取得犯罪消息。

第二百二十五條
(義務檢舉)

一、即使不知悉犯罪行為人為何人,以下實體對下列犯罪亦有義務提出檢舉:

a)警察實體,就所有獲悉之犯罪;

b)屬《刑法典》第三百三十六條所定概念之公務員,就其執行職務時及因其職務而獲悉之犯罪。

二、如數人均有義務檢舉同一犯罪,則其中一人提出檢舉時,其餘各人獲免除該義務。

三、以上兩款之規定並不影響有關非經告訴或自訴不得進行刑事程序之犯罪之制度。

第二百二十六條
(實況筆錄)

一、如司法當局、刑事警察機關或其他警察實體目睹任何屬義務檢舉之犯罪,須製作或命令製作實況筆錄,當中載有:

a)構成犯罪之事實;

b)犯罪實施之日期、時間、地方及情節;

c)可供調查行為人及被害人身分之用之一切資料,以及已知悉之證據,尤其是可就事實作證言之證人。

二、實況筆錄係由製作之實體及命令製作之實體簽名。

三、實況筆錄必須在最短時間內送交檢察院,而其效力等同於檢舉。

四、如有牽連情況,得僅製作一實況筆錄。

第二百二十七條
(任意檢舉)

任何獲悉犯罪消息之人,均得向檢察院、其他司法當局或刑事警察機關檢舉犯罪,但有關犯罪非經告訴或自訴不得進行刑事程序者除外。

第二百二十八條
(向無權限提起刑事程序之實體提出之檢舉)

向非為檢察院之實體提出之檢舉,須在最短時間內向檢察院轉達。

第二百二十九條
(檢舉之形式及內容)

一、檢舉得以口頭或書面為之,且無須經特別手續。

二、口頭檢舉須作成書面,並由接獲檢舉之實體及經適當認別身分之檢舉人簽名;第八十五條第三款之規定,相應適用之。

三、檢舉中須儘可能指明第二百二十六條第一款各項所列之資料。

四、檢舉人得在提出檢舉時聲明欲其後成為輔助人。

五、如屬非經自訴不得進行刑事程序之犯罪,則必須作出上款所指之聲明。

第二百三十條
(檢舉之紀錄及證明)

一、檢察院對所有向其轉達之檢舉,須作紀錄或命令作紀錄。

二、檢舉人得隨時向檢察院申請檢舉紀錄之證明。

第二章 保全措施及警察措施
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第二百三十一條
(犯罪消息之告知)

一、獲悉犯罪消息之刑事警察機關,不論自行獲悉或藉檢舉獲悉,均須在最短時間內將之轉達檢察院。

二、遇有緊急情況,上款所指之轉達得透過任何為此可使用之通訊工具為之;然而,屬口頭告知者,隨後應透過書面告知。

第二百三十二條
(關於證據之保全措施)

一、即使在接獲有權限司法當局之命令進行調查前,刑事警察機關仍有權限作出必需及迫切之保全行為,以確保證據。

二、依據上款之規定,刑事警察機關尤其有權限作出下列行為:

a)檢查犯罪痕跡,特別是進行第一百五十六條第二款及第一百五十八條所規定之措施,以確保物及地方之狀態得以保持;

b)向有助發現犯罪行為人及有助重組犯罪之人收集資料;

c)對可扣押之物件採取保全措施。

三、即使在司法當局介入後,刑事警察機關仍須確保其獲悉之新證據,並應立即將有關證據之消息通知司法當局。

第二百三十三條
(認別涉嫌人身分及索求資料)

一、在開放予公眾且不法分子慣常前往之地方內,刑事警察機關得認別身處其中之人之身分。

二、刑事警察機關須認別涉嫌人之身分,並為此目的讓涉嫌人可與其信任之人聯絡;如有需要,須進行指紋方面、照片方面或屬相類性質之證明工作,而刑事警察機關亦須請涉嫌人指出其能被尋見且能接收通知之居所。

三、如有值得懷疑之理由,刑事警察機關得將無能力表明或拒絕表明本身身分之人帶往最近之警區,並得在認別身分所確實必需之時間內,強迫涉嫌人逗留於警區,但在任何情況下均不得超逾六小時。

四、依據第二款第二部分及第三款之規定作出認別身分之行為,必須作成筆錄。

五、刑事警察機關得要求涉嫌人與任何能提供有用資料之人提供,以及得從上述之人處接收關於犯罪之資料,尤其是關於發現及保存在司法當局介入前可能失去之證據之資料,但不影響第四十八條關於涉嫌人之規定之適用。

第二百三十四條
(搜查及搜索)

一、只要涉嫌人即將逃走,又或基於有依據之理由相信在涉嫌人身上或某地方上藏有與犯罪有關而可用作證據之物件,且如不進行搜查或搜索,將有可能失去該物件者,則除第一百五十九條第四款所規定之情況外,刑事警察機關亦得未經司法當局預先許可而搜查涉嫌人及進行搜索;但屬住所搜索者,則必須經司法當局預先許可。

二、第一百五十九條第五款之規定,相應適用之。

第二百三十五條
(函件扣押)

一、如應將函件扣押,刑事警察機關須將函件原封不動轉交許可或命令此措施之法官。

二、如可扣押之物為密封之包裹或有價物,則只要基於有依據之理由,相信該等包裹或有價物可能包含對調查犯罪屬有用之資料或可能促成發現犯罪,且如有延誤可能失去該等包裹或有價物者,刑事警察機關須以最快捷之途徑將此事通知法官,而法官得許可立即開啟該等包裹或有價物。

三、上款所指之理由成立後,刑事警察機關得命令在郵政及電訊局內中止任何函件之寄發。

四、如四十八小時內法官未以附理由說明之批示使上款所指之命令有效,則該函件須寄予收件人。

第二百三十六條
(報告)

一、進行以上各條所指措施之刑事警察機關須製作報告,當中以扼要方式指出所作之調查、調查之結果、獲查明之事實之描述及所收集之證據。

二、報告按情況而定須送交檢察院或預審法官。

第三章 拘留
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第二百三十七條
(目的)

進行以下各條所指之拘留,其目的為:

a)最遲在四十八小時內,將被拘留之人提交接受以簡易訴訟形式進行之審判,或交由有權限之法官以便進行首次司法訊問,又或對其採用一強制措施;

b)確保被拘留之人於法官主持訴訟行為時在場;

c)確保就嫌犯無出席而進行審判聽證時所宣示的有罪判決作出通知,但第三百一十五條第二款所規定的情況除外;或

d)確保徒刑或收容保安處分得以執行。

第二百三十八條
(現行犯情況下之拘留)

一、屬可科處徒刑之犯罪之現行犯情況,即使對該犯罪可選科罰金者:

a)任何司法當局或警察實體須進行拘留;

b)如上項所指之任一實體既不在場亦不能及時被召喚,則任何人得進行拘留。

二、如屬上款b項所規定之情況,已進行拘留之人須立即將被拘留之人送交a項所指之任一實體,而該實體須繕寫送交之摘要筆錄,並依據第二百四十二條之規定進行有關程序。

三、如有關犯罪係非經告訴不得進行刑事程序,則僅當告訴權人在拘留作出後隨即行使其權利時,拘留方得維持,而司法當局或警察實體應製作或命令製作筆錄,在筆錄中將告訴予以記錄。

四、如有關犯罪係非經自訴不得進行刑事程序,則不得進行現行犯情況下之拘留,而僅認別作出違法行為之人之身分。

第二百三十九條
(現行犯)

一、凡正在實施或剛實施完畢之犯罪,均為現行犯。

二、行為人在犯罪後,即時被任何人追躡,或即時被發現帶有能清楚顯示其剛實施或參與犯罪完畢之物件或跡象者,亦視為現行犯。

三、如屬繼續犯之情況,則僅在仍存有能清楚顯示犯罪正在實施及行為人正參與犯罪之跡象時,現行犯之狀態方存續。

第二百四十條
(非現行犯情況下之拘留)

一、如屬非現行犯之情況,則拘留僅得透過法官之命令狀為之,但在可採用羈押措施之情況下,拘留亦得透過檢察院之命令狀為之。

二、如屬下列情況,刑事警察當局亦得主動命令非現行犯情況下之拘留:

a)可採用羈押措施;

b)有資料支持恐防有關之人逃走屬有依據者;及

c)因情況緊急,且如有延誤將構成危險,以致不可能等待司法當局之介入。

第二百四十一條
(拘留命令狀)

一、拘留命令狀須以一式三份發出,並載有下列資料,否則無效:

a)有權限之司法當局或刑事警察當局之簽名;

b)應被拘留之人之身分資料;及

c)引致拘留之事實及依法構成拘留依據之情節之說明。

二、遇有緊急情況,且如有延誤將構成危險者,可容許以任何電訊途徑提出拘留之要求,但隨後須立即以上款所指之命令狀確認之。

三、拘留命令狀須向被拘留之人展示,並將其中一副本交予該人;如屬上款之情況,則向被拘留之人展示有關拘留之命令,當中載明所提出之拘留要求、提出該要求之司法當局或刑事警察當局,以及第一款所指之各項要件,而有關副本須交予被拘留之人。

第二百四十二條
(告知義務)

任何警察實體進行拘留時,均須按下列情況立即作出告知:

a)如拘留之目的屬第二百三十七條b項所指者,則告知發出拘留命令狀之法官;

b)如屬其他情況,則告知檢察院。

第二百四十三條
(實行拘留之一般條件)

第一百七十七條第二款及第一百七十九條第四款與第五款之規定,相應適用於拘留。

第二百四十四條
(被拘留之人之立即釋放)

一、如清楚顯示拘留係因對人之錯誤而實行,或在不屬法律所容許之情況下實行,又或此種措施已不再需要者,則依據本章之規定命令拘留或接收被拘留之人之實體,須立即將被拘留之人釋放。

二、如該等實體非為司法當局者,須編寫該事件之摘要報告,並立即將之轉交檢察院;如該等實體為司法當局者,則在釋放被拘留之人之前須作出批示。

第二編 偵查

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第一章 一般規定
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第二百四十五條
(偵查之目的及範圍)

一、偵查係指為調查犯罪是否存在、確定其行為人及行為人之責任,以及發現及收集證據,以便就是否提出控訴作出決定而採取之一切措施之總體。

二、有犯罪消息時,必須展開偵查,但本法典規定之例外情況除外。

第二百四十六條
(偵查之領導)

一、偵查係由檢察院在刑事警察機關輔助下領導進行。

二、為着上款之規定之效力,刑事警察機關在檢察院直接指引,且在職務上從屬檢察院下行動。

第二百四十七條*
(針對司法官的偵查)

一、如犯罪消息是針對法院司法官或檢察院司法官的,則指定於中級法院擔任職務的司法官進行偵查。

二、如犯罪消息是針對檢察長的,則偵查的權限屬一名以抽簽方式指定的中級法院法官,該法官不得介入有關訴訟程序隨後的行為。

* 已更改 - 請查閱:第4/2019號法律

第二百四十八條
(卷宗之轉移)

一、在偵查過程中,如發現權限屬另一檢察院司法官,有關卷宗須轉移予該有權限之司法官。

二、轉移卷宗前已作之偵查行為僅在不可被利用時方重新作出。

三、如有權限衝突,則由直接監督涉及衝突之司法官之上級作出決定。

第二章 偵查之行為
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第二百四十九條
(檢察院之行為)

檢察院依據以下各條之規定及受當中所載之限制,作出實現第二百四十五條第一款所指目的所需之行為,並確保實現該等目的所需之證據。

第二百五十條
(由預審法官作出之行為)

一、在偵查期間,下列行為屬預審法官之專屬權限:

a)對被拘留之嫌犯進行首次司法訊問;

b)採用強制措施或財產擔保措施,但第一百八十一條所規定之措施除外,該條所規定之措施亦得由檢察院採用;

c)依據第一百六十二條第三款、第一百六十五條第一款及第一百六十六條之規定,在律師事務所、醫生診所或銀行場所進行搜索及扣押;

d)依據第一百六十四條第三款之規定首先知悉被扣押函件之內容;

e)法律明文規定保留予預審法官之其他行為。

二、法官係應檢察院、嫌犯或輔助人之聲請,作出上款所指之行為;遇有緊急情況或如有延誤將構成危險者,亦得應刑事警察當局之聲請,作出該等行為。

三、如聲請係由檢察院或刑事警察當局提出,則無須經任何手續。

四、在以上各款所指之情況下,法官最遲須在二十四小時內,以連同聲請一併向其送交之資料為基礎作出裁判;如認為卷宗之提交對作出裁判並非必要,則免除提交之。

第二百五十一條
(由預審法官命令或許可之行為)

一、在偵查期間,命令或許可下列行為屬預審法官的專屬權限:

a)依據第一百六十二條與第二百三十四條之規定及受當中所載之限制,進行住所搜索;

b)依據第一百六十四條第一款之規定扣押函件;

c)依據第10/2022號法律《通訊截取及保障法律制度》的規定進行通訊截取;*

d)法律明文規定須經預審法官之命令或許可方得作出之其他行為。

二、上條第二款至第四款之規定,相應適用之。

* 已更改 - 請查閱:第10/2022號法律

第二百五十二條
(檢察院可授權予刑事警察機關之行為)

一、檢察院得授權刑事警察機關負責進行偵查之行為。

二、得就某些法定罪狀作出上款授權,而該等罪狀係在授權行為中指定者。

三、以上兩款之規定不適用於依據第二百五十條及第二百五十一條之規定專屬預審法官權限之行為,亦不適用於下列行為:

a)接收經宣誓而作出之證言;

b)在進行可能使人感到羞辱之檢查時,依據第一百五十七條第二款之規定在場;

c)依據第一百五十九條第三款與第四款之規定及受當中所載之限制,命令或許可搜查及搜索;

d)法律明文規定須由檢察院主持或作出之其他行為。

第二百五十三條
(供未來備忘用之聲明)

一、如證人患重病、前往外地或欠缺在澳門特別行政區居住之許可,而可預見該等情況將阻礙其在審判時作證言者,預審法官應檢察院、嫌犯、輔助人或民事當事人之聲請,得在偵查期間詢問該證人,以便有需要時能在審判中考慮其證言。

二、作證言之日期、時間及地點須告知檢察院、嫌犯、辯護人、輔助人律師及民事當事人律師,以便其欲在場時能在場。

三、詢問由法官為之,詢問後上款所指之人得要求法官提出附加問題,而法官亦得許可該等人親自發問該等問題。

四、以上各款之規定,相應適用於輔助人、民事當事人及鑑定人所作之聲明,亦適用於對質。

五、聲明之內容須全部或以撮要方式作成筆錄;至於採取何種方式,則由法官依據第九十一條之規定考慮可使用之記錄或轉錄方法後決定之。

第二百五十四條
(對嫌犯之告知)

一、檢察院訊問嫌犯或進行嫌犯應參與之對質或辨認時,最遲須提前二十四小時告知嫌犯進行該措施之日期、時間及地點。

二、如嫌犯正被拘禁,則上款所指須提前之時間屬任意性。

三、如屬下列情況,則無須遵守第一款所指須提前之時間:

a)屬第一百二十九條所規定之訊問;

b)屬極度緊急之情況且基於有依據之理由恐防延誤可能對證據之確保構成損害;或

c)嫌犯放棄該提前時間。

第二百五十五條
(到場命令狀、通知及拘留)

一、凡有需要確保某人在偵查之行為中在場,因而須作出特定告誡者,檢察院或獲授權進行偵查措施之刑事警察當局得發出到場命令狀,當中載明有關之人之身分資料,並載明應到場之日期、地點及時間,以及載明無合理解釋而不到場所引致之制裁。

二、到場命令狀最遲須在五日前通知利害關係人,但有適當理由說明情況屬緊急者,不在此限;屬此情況者,得僅給予應被通知之人其到場所必需之時間。

三、第一百零三條第一款至第三款之規定,相應適用之。

第二百五十六條
(紀錄之證明及證明書)

凡可預見對偵查又或對將進行之預審或審判,以及對法院管轄權之確定屬必需之紀錄證明及紀錄證明書,尤其是嫌犯刑事紀錄證明書,均須附於卷宗。

第二百五十七條
(偵查之筆錄)

一、在偵查過程中實施之證明措施,須作成筆錄,但檢察院認為無須以文書記錄之措施除外。

二、以口頭作出之檢舉以及第二百五十條、第二百五十一條及第二百五十三條所指之行為,必須作成筆錄。

三、偵查完成後,有關筆錄須交由檢察院保管,或送交有管轄權進行預審或審判之法院。

第三章 偵查之終結
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第二百五十八條
(偵查之最長存續期間)

一、如有嫌犯被拘禁,檢察院最遲須在六個月內終結偵查,而將之歸檔或提出控訴;如無嫌犯被拘禁,則檢察院最遲在八個月內作出上述行為。

二、如偵查之對象為第一百九十三條所指任一犯罪,則上款所指之六個月期間延長至八個月。

三、為着以上兩款之規定之效力,該期間自偵查轉為針對特定人之時起計,或自有人成為嫌犯時起計。

第二百五十九條
(偵查之歸檔)

一、一經收集足夠證據,證明無犯罪發生,或嫌犯未以任何方式犯罪,又或提起訴訟程序依法係不容許者,檢察院須將偵查歸檔。

二、如檢察院未能獲得顯示犯罪發生或何人為行為人之充分跡象,偵查亦須歸檔。

三、歸檔批示須告知嫌犯、輔助人、具有正當性成為輔助人之檢舉人、被害人、民事當事人及在有關訴訟程序中曾表示有提出民事損害賠償請求意圖之人。

四、對歸檔批示,得向直接上級提出異議。

第二百六十條
(上級之介入)

自作出歸檔批示日起三十日期間內,如未有聲請展開預審,檢察院有關人員之直接上級得決定提出控訴或繼續調查;如決定繼續調查,則指出須實行之措施及其執行之期間。

第二百六十一條
(偵查之重開)

一、如上條所指之期間已完結,則僅在出現新證據資料,使檢察院在歸檔批示中提出之依據無效時,方得重開偵查。

二、對檢察院有關人員批准或拒絕重開偵查之批示,得向其直接上級提出異議。

第二百六十二條
(屬免除刑罰情況之歸檔)

一、如屬針對刑法明文規定屬可免除刑罰之犯罪之訴訟程序,而檢察院認為免除刑罰之各前提均成立者,則檢察院經聽取輔助人意見,以及聽取曾在提出檢舉時聲明欲成為輔助人且具有正當性成為輔助人之檢舉人意見後,得向預審法官建議將有關卷宗歸檔。

二、如已提出控訴而上款所指之各前提均成立,則預審法官在預審進行期間,經檢察院及嫌犯同意且聽取輔助人意見後,得將有關卷宗歸檔。

三、第二百五十九條第三款之規定,相應適用於依據以上兩款之規定作出之歸檔批示;對該歸檔批示,可由輔助人或在提起上訴之聲請中成為輔助人之人提起上訴。

第二百六十三條
(訴訟程序之暫時中止)

一、如有關犯罪可處以最高限度不超逾三年之徒刑,即使可併科罰金,又或有關犯罪僅可科罰金,且下列各前提均成立者,則檢察院得向預審法官建議,透過對嫌犯施加強制命令及行為規則,暫時中止訴訟程序:

a)經嫌犯、輔助人、曾在提出檢舉時聲明欲成為輔助人且具有正當性成為輔助人之檢舉人及未成為輔助人之被害人同意;

b)嫌犯無前科;

c)不能科處收容保安處分;

d)罪過屬輕微;及

e)可預見遵守強制命令及行為規則係足以回應有關案件中所需之預防犯罪要求。

二、可對嫌犯施加下列強制命令及行為規則:

a)對受害人作出損害賠償;

b)給予受害人適當之精神上滿足;

c)捐款予社會互助機構或澳門特別行政區,或作同等價值之特定給付;

d)不得從事某些職業;

e)不得常至某些場合或地方;

f)不得與某些人為伍,或收留或接待某些人;

g)不得持有能便利實施犯罪之物件;

h)按有關案件特別要求之其他行為。

三、在任何情況下,所施加之強制命令及行為規則均不得屬要求嫌犯履行為不合理之義務。

四、為監察及跟進強制命令及行為規則之遵守,預審法官及檢察院得要求社會重返部門提供協助。

五、對依據第一款之規定作出之中止批示,不得提起上訴;第二百五十九條第三款之規定,相應適用於該中止批示。

第二百六十四條
(中止之存續時間及效果)

一、訴訟程序最長得中止兩年。

二、如嫌犯遵守強制命令及行為規則,則檢察院將有關卷宗歸檔,且不得重開訴訟程序。

三、如嫌犯不遵守強制命令及行為規則,則訴訟程序繼續進行,且嫌犯不得請求返還已作之給付。

四、在上款所指之情況下,曾給予受害人作為損害賠償之金額,須在終局判決所給予之損害賠償金額中扣除。

第二百六十五條
(檢察院提出之控訴)

一、如偵查期間收集到充分跡象,顯示有犯罪發生及何人為犯罪行為人,則檢察院須對該人提出控訴。

二、充分跡象,係指從該等跡象能合理顯示出嫌犯可能最終在審判中被科處刑罰或保安處分者。

三、控訴書須載有下列內容,否則無效:

a)指出認別嫌犯身分之資料;

b)敘述或扼要敘述能作為對嫌犯科處刑罰或保安處分之依據之事實,儘可能載明犯罪實施之地方、時間及動機,行為人對事實之參與程度,以及任何對確定應科處行為人之制裁屬重要之情節;

c)指出適用之法律規定;

d)指出將調查或聲請之證據,尤其是將在審判中作證言之證人及作陳述之鑑定人之名單及其身分資料;

e)日期及簽名。

四、如屬案件相牽連之情況,則僅提出一控訴。

五、第二百五十九條第三款及第一百條第一款a與b項之規定,相應適用之;如該兩種通知方式使用後顯得無效,則訴訟程序繼續進行。

第二百六十六條
(輔助人提出之控訴)

一、在就檢察院之控訴作出通知後十日內,輔助人或在控訴行為中成為輔助人之人亦得以檢察院控訴之事實或該等事實之某部分提出控訴,又或以其他對檢察院控訴之事實不構成實質變更之事實提出控訴。

二、經作出下列修改後,上條第三款之規定,相應適用之:

a)該控訴得僅限於單純贊同檢察院之控訴;

b)僅需指出未載於檢察院控訴內而將調查或聲請之證據。

第二百六十七條
(非經自訴不得進行之刑事程序)

一、如非經自訴不得進行刑事程序,則偵查完結後,檢察院須通知輔助人,以便其於十日內提出自訴。

二、如屬上款所指之情況,而檢舉人仍未成為輔助人,則檢察院須通知檢舉人,以便其於十日內成為輔助人並提出自訴。

三、第二百六十五條第三款及第五款之規定,相應適用於以上兩款所指之自訴。

四、檢察院得在自訴提出後十日內,以相同於自訴之事實或該等事實之某部分提出控訴,又或以其他對自訴之事實不構成實質變更之事實提出控訴。

五、第二百五十九條第三款及第二百六十六條第二款之規定,相應適用於上款所指之控訴。

第三編 預審

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第一章 一般規定
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第二百六十八條
(預審之目的、領導及內容)

一、預審旨在對提出控訴或將偵查歸檔之決定作出司法核實,以決定是否將案件提交審判。

二、領導預審屬預審法官之權限,而預審法官係由刑事警察機關輔助。

三、預審係由法官認為應作出之各調查行為之總體及一強制預審辯論構成,該辯論以口頭辯論方式進行,而檢察院、嫌犯、辯護人、輔助人及其律師均得參與,但民事當事人除外。

四、僅當依據以下各條之規定提出聲請時,預審方得進行;在特別形式之訴訟程序中不得進行預審。

第二百六十九條
(屬控訴情況之展開預審)

一、如有關刑事程序不取決於自訴,且已提出控訴,則僅下列之人得聲請展開針對下列事實之預審:

a)嫌犯,針對檢察院已控訴之事實;或

b)輔助人或在聲請展開預審之行為中成為輔助人之人,針對檢察院未控訴、且對檢察院所作之控訴構成實質變更之事實。

二、如有關刑事程序取決於自訴,則僅嫌犯得聲請展開針對輔助人已控訴之事實之預審。

三、以上兩款所指之聲請,應自就下列控訴作出通知起十日期間內提出:

a)屬第一款之情況,檢察院之控訴;

b)屬第二款之情況,輔助人之控訴。

第二百七十條
(屬歸檔情況之展開預審)

一、如有關刑事程序不取決於自訴,且偵查已歸檔,則僅輔助人或在聲請展開預審之行為中成為輔助人之人得聲請進行預審。

二、上款所指之聲請,應自就歸檔批示或就拒絕重開偵查之批示作出通知起十五日期間內提出,又或自就駁回對以上所指兩批示所提出之異議之上級批示作出通知起十五日期間內提出。

三、如未將歸檔批示通知聲請人,則自聲請人獲悉歸檔批示之日起十五日期間內,得聲請展開預審。

第二百七十一條
(聲請之手續及駁回)

一、展開預審之聲請無須經特別手續,但應以撮要方式載明對提出控訴或不提出控訴不表同意之事實上及法律上之理由;如有需要,亦應指出希望法官作出之調查行為、在偵查中未經考慮之證據,以及擬透過該調查行為及證據予以證明之事實。

二、僅得以逾期、法官無權限或依法不容許進行預審為由駁回展開預審之聲請。

三、宣告展開預審之批示,須通知辯護人及輔助人律師。

第二章 調查行為
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第二百七十二條
(法官之行為及可授權之行為)

一、預審法官須作出實現預審目的所需之一切行為。

二、然而,預審法官得交予刑事警察機關負責進行任何與預審有關之措施及調查,但依法專屬法官權限之行為,尤其是第二百五十條第一款及第二百五十二條第三款所指之行為除外。

第二百七十三條
(行為之次序及重新作出)

一、調查行為係以法官認為對查明事實真相最適宜之次序進行。

二、法官須作出批示,不批准被聲請作出但對預審不重要或僅用作拖延訴訟程序進度之行為,而對該批示係不可提起上訴者;法官亦須依職權作出或命令作出其認為有用之行為。

三、偵查中已作出之行為及證明措施,僅在其未依法定手續作出,或其重新作出對實現預審目的屬必要之情況下,方重新作出。

第二百七十四條
(可採納之證據)

一、凡非為法律禁止之證據,在預審中均可採納。

二、預審法官認為有需要訊問嫌犯時,以及嫌犯有此要求時,須為之。

第二百七十五條
(到場命令狀及通知)

一、凡有需要確保某人在調查行為中在場,因而須作出特定告誡者,法官得發出到場命令狀,當中載明有關之人之身分資料,並載明應到場之日期、地點及時間,以及載明無合理解釋而不到場所引致之制裁。

二、到場命令狀最遲須在五日前通知利害關係人,但有適當理由說明情況屬緊急者,不在此限;屬此情況者,法官得僅給予應被通知之人其到場所必需之時間。

三、第一百零三條之規定,相應適用之。

第二百七十六條
(供未來備忘用之聲明)

在預審期間,法官得依據第二百五十三條之規定及為着該條所指之目的,依職權或應聲請詢問證人,聽取輔助人、民事當事人及鑑定人之聲明,以及進行對質。

第二百七十七條
(紀錄之證明及證明書)

凡仍未載於卷宗而可預見對預審或將進行之審判,以及對法院管轄權之確定屬必需之紀錄證明及紀錄證明書,尤其是嫌犯刑事紀錄證明書,均須附於卷宗。

第二百七十八條
(預審筆錄)

在調查行為中實施之證明措施,須作成筆錄,而控方或辯方在此階段提交之聲請書,以及其他對案件之審理屬重要之文件,均須附於筆錄。

第三章 預審辯論
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第二百七十九條
(辯論日期之指定)

一、如法官認為不進行調查行為,須指定進行預審辯論之日期、時間及地點;如有調查行為,則法官在最後之行為作出後五日內指定之。

二、預審辯論須定於儘可能近之日期進行,以便預審之最長存續期間在任何情況下均能遵守。

三、第二百九十四條第二款之規定,相應適用之。

四、如嫌犯在有關訴訟程序中仍未委託辯護人,則法官在指定辯論日期之行為中為其指定辯護人。

五、預審辯論日期之指定,最遲須在辯論進行前十日通知檢察院、嫌犯及輔助人。

六、辯論日期之指定亦最遲須在辯論進行前五日通知法官認為在辯論中必須在場之任何證人及鑑定人。

第二百八十條
(辯論之目的)

預審辯論旨在容許在法官面前以口頭辯論方式,就偵查及預審過程中得到之事實跡象及法律資料是否足以支持將嫌犯提交審判進行辯論。

第二百八十一條
(嗣後之行為)

一、辯論日期之指定並不妨礙法官有義務在辯論前或辯論期間,作出顯示對發現事實真相屬有利之調查行為。

二、上款所指之調查行為係按前章所規定之程序進行。

第二百八十二條
(辯論之押後)

一、僅當以絕對不可能進行辯論為理由時,尤其是嫌犯因嚴重及正當之障礙而不能在場者,方得將辯論押後。

二、如押後辯論,法官須立即指定另一日期,此日期與先前所定之日期相距不得超逾八日;新指定之日期須告知各在場之人,同時法官命令通知必須在場但當時不在場之人。

三、如嫌犯放棄其在場之權利,辯論不會以其缺席為依據而押後,此時,嫌犯須由其委託或被指定之辯護人代理。

四、辯論僅得押後一次;如嫌犯在第二次指定之日期缺席,則由其委託或被指定之辯護人代理。

第二百八十三條
(辯論之紀律、領導及安排)

一、辯論之維持紀律、領導及安排屬預審法官權限,而預審法官在必要限度內擁有相當於本法典賦予主持審判聽證之法官之權力。

二、辯論之進行無須經特別手續。

三、法官須確保就所調查之證據進行辯論,並確保嫌犯或其辯護人可在最後就證據表明立場。

四、如任何關於證據之聲請或措施,超逾此階段就證據方面所要求僅限於顯示是否存在犯罪跡象之目的,法官須拒絕之。

第二百八十四條
(辯論之過程)

一、辯論開始時,法官摘要闡述已進行之調查行為,以及其認為具爭議性之重要證據問題。

二、隨後,法官讓檢察院、輔助人律師及辯護人發言,以便此等人如欲聲請調查涉及具爭議性之具體問題且屬顯示是否存在犯罪跡象之補充證據時,能提出聲請,而該等補充證據係該等人擬在辯論期間提出者。

三、其後,在法官直接引導下進行證據之調查,而法官無須經任何手續而對調查證據時所出現之任何問題作出決定。法官得直接走近在場之人,向此等人提出其認為對實現辯論目的屬必需之問題。

四、辯論終結前,法官再讓檢察院、輔助人律師及辯護人發言,以便此等人如欲就所收集之跡象是否足夠,以及就作出將嫌犯提交審判之裁判所取決之法律問題作綜合結論時,能為之。

第二百八十五條
(控訴書中或展開預審聲請書中所描述事實之變更)

一、如從調查行為或預審辯論得出結果,使人有依據懷疑發生檢察院或輔助人之控訴書中又或展開預審之聲請書中未描述之事實,則法官依職權或應聲請將有關懷疑之事告知辯護人及儘可能就此懷疑之事訊問嫌犯,並應聲請給予嫌犯不超逾十日之期間以準備辯護,有需要時得將辯論押後。

二、如因上款之規定導致預審法官無權限,則上款之規定,不適用之。

三、如第一款所指之事實對控訴書或展開預審聲請書中所描述之事實構成實質變更,且以獨立之訴訟程序調查該等事實屬適宜者,則預審法官須將該等事實告知檢察院;此告知之效力等同於為進行針對該等事實之刑事程序而提出檢舉。

第二百八十六條
(辯論之連續性)

一、第三百零九條第一款及第二款之規定,相應適用於預審辯論。

二、在辯論過程中如察覺到有必要作出新調查行為,而該等行為係不能在辯論中進行者,則法官須中斷辯論。

第二百八十七條
(紀錄)

一、預審辯論須繕立紀錄,該紀錄須依據第九十條第二款之規定,以撮要方式記載一切關於口頭聲明之內容,但不影響第八十九條第三款之規定之適用。

二、紀錄須由法官及繕立紀錄之司法公務員簽名。

第四章 預審之終結
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第二百八十八條
(預審之最長存續期間)

一、如有嫌犯被拘禁,法官最遲須在兩個月期間內終結預審;如無嫌犯被拘禁,則在四個月內終結預審。

二、如預審之對象為第一百九十三條所指之任一犯罪,則上款所指之兩個月期間延長至三個月。

三、為着以上兩款之規定之效力,該等期間自宣告展開預審之批示作出時起計。

第二百八十九條
(起訴或不起訴批示)

一、預審辯論終結後,法官作出起訴或不起訴批示。

二、如收集到充分跡象,顯示對嫌犯科處刑罰或保安處分所取決之前提成立,則法官以有關事實起訴嫌犯;反之則作出不起訴批示。

三、第二百六十五條第二款至第四款之規定,相應適用於以上兩款所指之批示。

四、在以上各款所指之批示中,法官首先就其可審理之先前問題或附隨問題作出裁判。

五、僅其中一名嫌犯聲請進行預審,並不妨礙法官有義務對所有嫌犯施以法律規定因預審而產生之後果。

第二百九十條
(起訴或不起訴批示之通知)

一、須儘可能在預審辯論終結後,立即宣讀起訴或不起訴批示;此宣讀等同於對在場之人作通知。

二、批示得以口頭作出,並口述作紀錄,此舉視為已將批示通知在場之人。

三、如因預審所針對之案件複雜而有需要,則法官在作出終結預審辯論之行為時,命令卷宗交其審閱,以便最遲在十日期間內作出起訴或不起訴批示;如屬此情況,法官須立即告知各在場之人宣讀批示之日期;第一款最後部分之規定,相應適用之。

四、對不在場之人之通知,須依據第一百條第一款a及b項之規定為之,如該兩種通知方式使用後仍顯得無效,則訴訟程序繼續進行。

第二百九十一條
(社會報告書)

法官如認為對隨後之審判屬適宜,得在起訴批示中,要求製作社會報告書或更新已存於卷宗之報告書之資料,並要求在確定有關制裁前提交之。

第二百九十二條
(對起訴批示之上訴)

對於以檢察院控訴書內所載事實起訴嫌犯之批示,不得提起上訴,而此批示亦促使立即將有關卷宗移送有管轄權進行審判之法院。

第七卷 審判

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第一編 先前行為

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第二百九十三條
(訴訟程序之清理)

一、有管轄權進行審判之法院收到卷宗後,法官須就可能妨礙對案件實體問題之審查,且屬其可立即審理之先前問題或附隨問題作出決定。

二、如移送卷宗以進行審判,而在之前無進行預審,且輔助人控訴之一部分係在不遵守第二百六十六條第一款之規定下而提出,或檢察院控訴之一部分係在不遵守第二百六十七條第四款之規定下而提出,則法官須作出批示,不受理該部分之控訴。

第二百九十四條
(聽證之日期)

一、解決上條所指之問題後,法官須作出批示指定聽證之日期、時間及地點;聽證定於儘可能近之日期進行,以便聽證日與收到有關卷宗日之間不超逾兩個月。

二、如嫌犯正被羈押,所定之聽證日期須先於其他審判。

第二百九十五條
(指定聽證日期之批示)

一、指定聽證日期之批示須包括下列內容,否則無效:

a)指出有關事實及適用之法律規定,此指出得透過引用起訴書內所載者為之;如無起訴,得透過引用控訴書內所載者為之;

b)指出到場之地點、日期及時間;

c)如嫌犯在有關訴訟程序中仍未委託辯護人,則為其指定之;及

d)日期及法官之簽名。

二、指定聽證日期之批示連同有關起訴書之副本,或如無起訴,則連同控訴書之副本,最遲須在指定之聽證日前十四日通知檢察院,以及嫌犯、輔助人、民事當事人及此等人之代理人。

三、對嫌犯及輔助人之通知須依據第一百條第一款a及b項之規定為之。

四、對指定聽證日期之批示,不得提起上訴。

第二百九十六條
(對其餘法官之告知)

一、須藉送交指定聽證日期之批示之副本,立即將該批示告知有權限審判有關訴訟程序之其餘法官。

二、作出上述告知之同時,或一旦有可能,須將控訴書或歸檔批示、輔助人之控訴書、起訴批示、嫌犯之答辯狀、民事當事人之陳述書、任何關於強制措施或財產擔保措施之批示等之副本送交該等法官。

三、如顯示有需要,尤其是由於案件特別複雜或出現之先前問題或附隨問題特別複雜,法官得依職權或應有權限審判有關訴訟程序之其餘任一法官之要求,命令將有關卷宗送交該等法官檢閱,檢閱期間不超逾十日;如屬此情況,無須送交上款所指之文件。

第二百九十七條
(答辯及證人名單)

一、嫌犯如欲提出答辯,須自就指定聽證日期的批示作出通知之日起二十日期間內提出,並附同證人名單。

二、答辯無須經特別手續。

三、嫌犯須在提交證人名單時,一併指出應被通知出席聽證之鑑定人。

第二百九十八條
(證人名單之補充或更改)

一、證人名單按情況而定得應檢察院、輔助人、嫌犯或民事當事人之聲請而補充或更改,但以上述任一人所聲請之補充或更改可於所定聽證日期三日前告知其他人者為限。

二、上款之規定,相應適用於鑑定人之指定。

第二百九十九條
(對證人及鑑定人之通知及補償)

一、如證人及鑑定人被指定,而指定之人未承諾在聽證時帶同證人及鑑定人到場者,則須通知該等證人及鑑定人到場。

二、應出席聽證之上款所指之人或其代位人之聲請,法官得對該等人裁定給予一定金額,該金額係按訓令所核准之收費表計得,作為補償該等人已作之開支;裁定給予之金額算入訴訟費用內。

三、對於裁定給予上款所指金額及就其金額之數目而作之裁判,不得提起上訴。

第三百條
(在住所內聽取聲明)

一、如輔助人、民事當事人、證人或鑑定人基於有依據之理由不可能在聽證時到場,法官得依職權或應聲請,命令於將告知該等人之日期及時間,在該等人身處之地方聽取其聲明。

二、該命令須即時告知檢察院,以及嫌犯之代理人、輔助人之代理人及民事當事人之代理人。

三、聲請聽取聲明之人須在提出聲請時,指出應就何等事實或情節聽取聲明。

四、聽取聲明須遵從為聽證而定之手續進行,但與公開聽證有關之部分除外。

五、聲明之內容須作成筆錄,至於聲明須全部轉錄或以撮要方式轉錄,則由法官依據第九十一條之規定考慮可使用之記錄及轉錄方法後決定之。

第三百零一條
(緊急行為之實施)

一、法官依職權或應聲請,實施緊急之行為,或實施如延誤作出可能對取得或保存證據又或發現事實真相構成危險之行為,尤其是在第二百五十三條及第二百七十六條所指之情況下聽取該兩條所指之人之聲明。

二、聽取聲明須遵從為聽證而定之手續進行。

三、上條第二款、第三款及第五款之規定,相應適用之。

第二編 聽證

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第一章 一般規定
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第三百零二條
(聽證之公開)

一、審判聽證須公開,否則為不可補正之無效,但主持審判聽證之法官決定排除聽證之公開性或對聽證之公開作出限制者,不在此限。

二、第七十七條之規定,相應適用之。

三、排除聽證之公開性或對聽證之公開作出限制之決定,須儘可能在聽取有利害關係之各訴訟主體辯論後方作出。

第三百零三條
(聽證之紀律及工作之領導)

一、維持聽證紀律及領導有關工作屬主持審判之法官之權限;第七十五條之規定,相應適用之。

二、作出關於維持聽證紀律及領導有關工作之決定無須經任何手續;如法官認為不影響將採取之措施之適時性及效力,得口述該等決定,以作成紀錄,並在作出決定前先聽取辯論。

第三百零四條
(維持紀律及領導之權力)

為維持紀律及領導有關工作,主持審判之法官負責作出下列行為,但仍保留其依法獲賦予之其他權力及應負之義務:

a)如認為對發現事實真相屬必需者,則進行訊問、詢問、檢查及作出其他調查證據之行為,即使不依法律就該等行為所規定之次序為之;

b)如認為對發現事實真相屬必需者,則以適當方式命令任何人到場及命令作出法律容許之任何聲明;

c)在法律容許之情況下命令閱讀文件又或偵查筆錄或預審筆錄;

d)接受宣誓及承諾;

e)採取法律容許之一切必需或適當預防措施、紀律措施及強制措施,以終止擾亂聽證之行為及保障所有訴訟參與人之安全;

f)確保有辯論及阻止發問法律不容許之問題;

g)指揮及引導討論,特別是禁止一切明顯無關或拖延時間之行為。

第三百零五條
(聽證時在場之人在行為上之義務)

一、聽證時在場之人在行為舉止上,不應損害工作之秩序及破壞聽證規則,以及損害訴訟參與人行為上準則之獨立性及行為上之自由,且應尊重聽證地點之尊嚴。

二、上款所指之人特別須:

a)服從關於聽證紀律之決定;

b)行為舉止莊重、保持肅靜、不戴帽及須坐下;

c)不攜帶具擾亂性之物件或危險物件,尤其是武器,但負責法院保安之實體攜帶武器者,不在此限;

d)不就聽證之過程發表感受或意見,尤其是贊同或不贊同之感受或意見。

第三百零六條
(嫌犯之狀況及行為上之義務)

一、嫌犯出席聽證時在人身上不受束縛,即使其正被拘留或拘禁者,但為預防其有逃走或作出暴力行為之危險而必須防範者,不在此限。

二、在可能情況下,被拘留或拘禁之嫌犯係最後進入且最先離開聽證室之人。

三、嫌犯亦須遵守上條規定出席聽證者須負之行為上之義務。

四、在聽證過程中,如嫌犯不給予法院應有之尊重,則對其作出警告;如嫌犯繼續如此,須命令將之收容於法院之附屬設施內,但嫌犯仍得在最後訊問及判決宣讀時在場,並有義務在法官認為其必須在場時返回聽證室。

五、依據上款規定離開聽證室之嫌犯視為在場,且由其辯護人代理。

六、如嫌犯在某次開庭期間被命令離開,則該命令之效力僅限於該次開庭。

七、第七十五條第三款之規定,相應適用之。

第三百零七條
(律師及辯護人的行為)

一、如律師或辯護人在陳述或提出聲請時作出下列任一行為,則受到主持審判之法官有禮貌之警告:

a)不給予法院應有之尊重;

b)以明顯及濫用之方式設法拖延或妨礙工作之正常進行;

c)使用具侮辱性或誹謗性之言詞,又或不必要之粗暴性或攻擊性言詞;或

d)作出或煽動作出與訴訟程序無關之評論或闡述,而該等評論或闡述對明確該訴訟程序上之問題係毫無作用者。

二、如律師或辯護人經上款所指的警告後繼續作出上款所指的行為,法官可禁止其發言,且不妨礙可能對其進行刑事程序及紀律程序;如屬辯護人,法官可交由另一辯護人負責辯護。

第三百零八條
(辯論)

一、就聽證過程中出現之附隨問題,由法院在聽取就該等問題有利害關係之訴訟主體陳述後作出裁判。

二、在聽證過程中提出證據必須遵從辯論原則。

第三百零九條
(聽證的連續性)

一、聽證係連續進行,聽證之進行無任何中斷或押後,直至終結為止。

二、在同一聽證中,可容許確實必需之中斷,特別是為着各參與人進食及休息;如聽證不能在其開始之同一日內終結,則將聽證中斷,以便在隨後第一個工作日繼續。

三、僅當發生下列情況,而單純中斷聽證不足以排除有關障礙時,以及在本法典所規定之其他情況下,方得將聽證押後:

a)不能即時被替代且依法或依據法院批示必須在場之人缺席或不能參與聽證;

b)絕對有需要調查聽證時未獲得而其後方獲得之任何證據方法;或

c)聽證前或聽證期間出現任何審理前之先決問題,而該等問題之解決對案件作出良好裁判屬必要,且該等問題使聽證極不適宜繼續。

四、如聽證中斷,或聽證押後之時間不超逾五日,則聽證再開時接續進行中斷或押後前作出之最後一個訴訟行為。

五、凡押後超逾上款所指時間者,必須先經主持審判之法官之批示;再開聽證後,法院依職權或應聲請,立即決定應否重新實施某些已實施之行為。

六、押後之時間不得超逾六十日;如未能在該期間內再開聽證,則已作之證據調查喪失效力。

七、在聽證中就繼續聽證或重新開始聽證之日期及時間所作之公告,其效力等同於向應被視為在場之人作出通知。

第二章 初端行為
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第三百一十條
(召喚及聽證之開始)

一、聽證應開始進行之時,首先由司法公務員高聲及公開指明有關訴訟之認別資料,隨後召喚應參與訴訟之人。

二、如某些應參與聽證之人缺席,司法公務員須重新召喚,隨後口頭告知主持聽證之法官到場之人及缺席之人之名單。

三、繼而,法官進入聽證室,並由主持審判之法官宣告聽證開始。

第三百一十一條
(檢察院、辯護人,以及輔助人的代理人或民事當事人的代理人的缺席)

一、聽證開始時,如檢察院或辯護人不在場,則主持聽證的法官以法定代任人替代檢察院及以另一辯護人替代辯護人,否則為不可補正之無效。如該等替代人提出聲請,可給予若干時間,以便查閱卷宗及為參與聽證作準備。

二、如輔助人之代理人或民事當事人之代理人缺席,則聽證繼續進行;缺席之人一旦到場,須准其立即參與聽證。

三、如輔助人之代理人在非經自訴不得進行之刑事程序中缺席,則聽證僅押後一次;無合理解釋之缺席或第二次缺席等同於撤回控訴,但嫌犯反對者除外。

第三百一十二條
(輔助人、民事當事人、證人或鑑定人的缺席)

一、輔助人、民事當事人、證人或鑑定人之缺席不引致聽證押後,而在一切法律效力上,輔助人及民事當事人均由各自委託之律師代理,但不影響第一百零三條之規定之適用。

二、如主持審判的法官依職權或應聲請,以批示決定上款所提及的人的在場對案件作出良好裁判屬必要,且不能預見僅將聽證中斷即可使該人到場,則不適用上款的規定。

三、因第一款所提及之人缺席而將聽證押後,不得超逾一次。

四、在第二款所指的情況下,須詢問在場的證人及聽取在場的輔助人、鑑定人或民事當事人的聲明,即使此導致更改第三百二十二條所指的調查證據次序亦然。

第三百一十三條
(嫌犯的在場)

一、嫌犯在聽證時必須在場,但不影響第三百一十四條至第三百一十六條的規定的適用。

二、已到場參與聽證之嫌犯在聽證完結前不得離開;須採取必需及適當之措施,防止嫌犯離開,包括在必要時於聽證中斷期間將之拘留。

三、即使有上款之規定,如嫌犯離開聽證室,聽證亦得繼續進行直至完結,只要其已被訊問及法院不認為其在場屬必要者;在一切效力上,嫌犯均由辯護人代理。

四、如嫌犯出於故意或過失,使其本身處於無能力繼續參與聽證之狀態,則上款之規定,相應適用於此情況。

五、在第三款與第四款及第三百零六條第四款所規定之情況下,如嫌犯返回聽證室,主持聽證之法官須扼要告知嫌犯在聽證中其不在場時所發生之事情,否則無效。

六、第一百零三條第一款至第三款的規定,相應適用。

第三百一十四條
(嫌犯的缺席)

一、如嫌犯依規則被通知後,在指定的聽證開始時不在場,主持聽證的法官則採取必需且為法律所容許的措施,使嫌犯到場,而僅當嫌犯的不到場是依據第一百零四條的規定有合理解釋,或當法官認為為發現事實真相嫌犯的在場屬絕對必要,聽證方可押後。

二、即使依據上款的規定有理由押後聽證,如可預見在場的人因患重病、前往外地或欠缺在澳門特別行政區居住的許可,而不能在另一日期到場,則僅在按第三百二十二條b項及c項所指的次序對上述的人進行詢問或聽取其聲明後,方予押後聽證。

三、如聽證押後,主持聽證的法官則須依據第二百九十五條第二款及第三款的規定通知嫌犯新指定的聽證日期;如屬第二次押後,該通知亦須告誡如嫌犯再次缺席則聽證在其無出席的情況下進行。

四、如屬案件相牽連:

a)上款所指的新指定聽證日期及告誡亦須告知在場的嫌犯;

b)須對在場及不在場的嫌犯一併審判,但如法院認為將訴訟程序分開處理更適宜除外。

五、如在嫌犯無出席的情況下進行聽證,則嫌犯由辯護人代理。

六、一旦嫌犯被拘留或自願向法院投案,判決須立即通知嫌犯;判決亦須通知其辯護人,而其辯護人可以嫌犯的名義提起上訴。

七、提起上訴的期間自該判決通知辯護人起計,或如辯護人沒有提起上訴,則自該判決通知嫌犯之日起計。

八、第一百零三條第一款至第三款之規定,相應適用之。

第三百一十五條
(特別情況下嫌犯無出席的聽證)

一、當有關案件原應採用最簡易訴訟程序審理,但已移送卷宗以採用其他訴訟形式審理時,如未能將指定聽證日期的批示通知嫌犯,或嫌犯無合理解釋而在聽證時缺席,則法院可決定在嫌犯無出席的情況下進行聽證。

二、如嫌犯不可能到場出席聽證,尤其是基於年齡、嚴重疾病或在澳門特別行政區以外居住之理由者,得聲請或同意聽證在無其出席之情況下進行。

三、在第一款所指的情況下,上條第五款至第七款的規定相應適用;在上款所指的情況下,為着一切可能發生的效力,嫌犯均由辯護人代理。

四、在第一款及第二款所指的情況下,如法院其後認為嫌犯的到場屬絕對必要者,則命令其到場,有需要時將聽證中斷或押後。

五、第一百零三條第一款至第三款及上條第四款b項的規定,相應適用。

第三百一十六條
(以告示及公告所作的通知)

一、在不屬上條第一款及第二款的情況下,如在實施第二百九十五條第二款及第三款所規定的措施後,仍不可能將指定聽證日期的批示通知嫌犯,則以告示通知。

二、告示內須載明認別嫌犯身分的資料、指明對其歸責的犯罪及處罰該犯罪的法律規定,並告誡嫌犯,如其在指定聽證日缺席,則聽證在無嫌犯出席的情況下進行。

三、告示須張貼於法院大門上;如知悉嫌犯之最後居所,則張貼另一告示於該居所之大門上。

四、如法院認為有需要,須命令將載有第二款所指資料之公告,連續兩次刊登於澳門特別行政區最暢銷之其中一份報章上。

第三百一十七條
(嫌犯以告示被通知後無出席的聽證)

在上條第一款所指的情況下,如聽證在嫌犯無出席的情況下進行,則相應適用第三百一十四條第四款b項、第五款至第八款的規定。

第三百一十八條
(先前問題或附隨問題)

一、如有任何可妨礙審查案件實體問題之先前問題或附隨問題,而就該等先前問題或附隨問題未有裁判,但法院可即時審查者,則法院須審理之,並作出裁判。

二、上款所指問題之討論,應在確實必需之時間內進行,原則上不超逾一小時。

三、就以上兩款所指問題之裁判得以口頭作出,並轉錄於紀錄。

第三百一十九條
(初端闡述)

一、以上各條所指之初端行為作出後,主持審判之法官命令應作證之人離開聽證室,亦得命令其他應被聽取陳述之人離開,同時須簡單闡述訴訟標的。

二、隨後,法官依次讓檢察院、輔助人律師、受害人律師、應負民事責任之人之律師及辯護人發言,以便該等人欲指出所擬證明之事實時,能各自在五分鐘內摘要指出之。

第三百二十條
(維持作初端闡述時之紀律)

主持審判之法官積極協調上條所指之闡述,避免出現離題、重複或中斷,以及避免該等闡述變成提前之陳述。

第三章 調查證據
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第三百二十一條
(一般原則)

一、法院依職權或應聲請,命令調查所有其認為為發現事實真相及為使案件能有良好裁判而必須審查之證據。

二、如法院認為有需要調查未載於控訴書、起訴書或答辯狀之證據方法,則儘早預先將此事告知各訴訟主體及載於紀錄內。

三、如證據或有關之方法為法律不容許者,則以批示駁回有關證據之聲請,但不影響第三百零九條第三款之規定之適用。

四、如下列情況屬明顯者,則亦駁回證據之聲請:

a)所聲請之證據屬不重要或不必要;

b)證據方法屬不適當、不可能獲得或非常懷疑其能否獲得;或

c)聲請之目的純為拖延時間。

第三百二十二條
(調查證據之次序)

調查證據應遵照下列次序:

a)嫌犯之聲明;

b)提出由檢察院、輔助人及受害人指定之證據方法;

c)提出由嫌犯及應負民事責任之人指定之證據方法。

第三百二十三條
(嫌犯之身分認別)

一、主持審判之法官首先詢問嫌犯之姓名、父母姓名、出生地、出生日期、婚姻狀況、職業、居所,以及在有需要時,要求嫌犯出示足以認別其身分之官方文件。

二、隨後,法官詢問嫌犯之前科,以及當時有否其他針對其之刑事訴訟程序在進行;如有需要,向其或使人向其宣讀刑事紀錄證明書。

三、法官須警告嫌犯,如不回答或不實回答所詢問之問題,則有可能負刑事責任。

第三百二十四條
(嫌犯之聲明)

一、主持審判之法官須告知嫌犯有權在聽證中任何時刻作出聲明,只要該等聲明涉及訴訟標的,並告知嫌犯無義務作出該等聲明,且不會因沉默而受不利之後果。

二、如嫌犯願意作出聲明,則法院聽取嫌犯在上款所規限之範圍內所作之一切陳述,但不發表任何意見或評論,使人從中可推論出對嫌犯罪過之判斷。

三、在聲明之過程中,如嫌犯講述對案件作出良好裁判不重要之事宜,而偏離訴訟標的,主持審判之法官須警告之;如繼續如此,則禁止其發言。

四、如有數名共同嫌犯作答,則主持審判之法官決定應否在聽取任何嫌犯之聲明時讓其他嫌犯在場;如屬分開聽取聲明,則在聽取所有嫌犯之聲明,且其全部返回聽證室後,法官須立即扼要告知該等嫌犯其不在場時所發生之事情,否則無效。

五、檢察院、辯護人、輔助人之代理人及民事當事人之代理人不得干涉嫌犯之聲明,尤其是不得提出有關聲明方式之建議,但第三百二十六條第二款與辯護人有關之規定除外。

第三百二十五條
(自認)

一、如嫌犯聲明欲自認對其歸責之事實,主持審判之法官須詢問其是否基於自由意思及在不受任何脅迫下作出自認,以及是否擬作出完全及毫無保留之自認,否則無效。

二、完全及毫無保留之自認導致:

a)放棄就所歸責之事實之證據調查,以及該等事實因此被視作已獲證實;

b)立即轉作口頭陳述;如基於其他理由而不應判嫌犯無罪,則立即確定可科處之制裁;及

c)司法費減半。

三、上款之規定不適用於下列情況:

a)有多名共同嫌犯,且非所有嫌犯均作出完全、毫無保留及不相矛盾之自認;

b)法院憑心證懷疑自認是否在自由狀態下作出,尤其是對嫌犯可否完全被歸責存有疑問,或法院憑心證懷疑所自認之事實之真實性;或

c)該犯罪可處以最高限度超逾三年之徒刑,即使可選科罰金。

四、在上款所指情況中出現完全或毫無保留之自認時,又或出現部分或有保留之自認時,由法院憑自由心證決定應否及在何等程度上就已自認之事實調查證據。

第三百二十六條
(關於事實之發問)

一、如嫌犯願意作出聲明,每一法官均得向其發問關於對其歸責事實之問題,並要求其解釋所作之聲明。

二、嫌犯得自發或應辯護人之建議拒絕回答部分或全部問題,但不會因此而受不利之後果。

三、檢察院、輔助人律師及辯護人得要求主持審判之法官依據第一款之規定向嫌犯發問。

四、得向嫌犯展示與證明事項有關之任何人、文件或物件,以及先前載於卷宗之文書,但不影響第三百三十七條及第三百三十八條之規定之適用。

第三百二十七條
(輔助人之聲明)

一、應檢察院、辯護人、民事當事人律師或輔助人律師之請求,得透過由任一法官或主持審判之法官發問之方式,聽取輔助人之聲明。

二、第一百三十一條及第三百二十六條第四款之規定,相應適用之。

第三百二十八條
(民事當事人之聲明)

應檢察院、辯護人、輔助人律師或民事當事人律師之請求,得透過由任一法官或主持審判之法官發問之方式,聽取應負民事責任之人及受害人之聲明;第一百三十一條及第三百二十六條第四款之規定,相應適用之。

第三百二十九條
(詢問證人)

一、關於人證之一般規定,凡與本章之規定不相抵觸之部分,均相應適用於在聽證中之人證調查。

二、詢問證人須依其被指定之次序逐一進行,但主持審判之法官基於有依據之理由以其他方式進行者,不在此限。

三、主持審判之法官須詢問證人之身分資料、其與各訴訟參與人間之私人、親屬及職業關係,以及其在案件中之利害關係,一切內容均須載於紀錄。

四、繼而,由指定證人之人向證人詢問,其後證人接受反對訊問;如在反對訊問時出現直接訊問中未有提出之問題,指定該證人之人得就該等問題再詢問證人,隨後得對屬同一範圍之問題再作反對訊問。

五、各法官得隨時向證人發問其認為對解釋已作出之證言及對案件作出良好裁判屬必需之問題。

六、經主持審判之法官許可,共同嫌犯中其中一人所指定之證人得由其他共同嫌犯之辯護人詢問。

第三百三十條
(未滿十六歲之證人)

一、對未滿十六歲之證人進行詢問僅由主持審判之法官為之。

二、完成詢問後,其餘法官、檢察院、辯護人、輔助人律師及民事當事人律師得請求主持審判之法官向該證人提出附加問題。

第三百三十一條
(鑑定人之聲明)

一、鑑定人之聲明係由主持審判之法官聽取,其餘法官、檢察院、辯護人、輔助人律師及民事當事人律師,得建議主持審判之法官要求鑑定人作出解釋,或建議主持審判之法官向鑑定人提出對案件作出良好裁判屬有用之問題。

二、在作出聲明過程中,鑑定人經主持審判之法官許可,得查閱註記、文件或書籍材料,並使用所需之技術工具。

第三百三十二條
(關於嫌犯精神狀況之鑑定)

一、聽證中如有人在有依據下提出關於嫌犯之不可歸責性之問題,則主持審判之法官依職權或應聲請,命令一鑑定人到場,就嫌犯之精神狀況發表意見。

二、聽證中如有人在有依據下提出關於嫌犯之低弱可歸責性之問題,法官亦得命令鑑定人到場。

三、如屬合理,得要求專業場所提供鑑定。

四、如鑑定人仍未檢查嫌犯,或有關鑑定係要求專業場所提供者,則為此目的將聽證中斷,或在絕對必要時將之押後。

第三百三十三條
(作出聲明過程中嫌犯之離場)

一、如屬下列情況,則在作出聲明過程中,法院須命令嫌犯離開聽證室:

a)有理由相信嫌犯之在場將妨礙聲明人道出真相;

b)聲明人未滿十六歲,且有理由相信如聽取其聲明時嫌犯在場,可能對聲明人構成嚴重損害;或

c)應聽取一鑑定人之聲明,且有理由相信如聽取其聲明時嫌犯在場,可能嚴重損害嫌犯身體或精神之完整性。

二、第三百一十三條第五款之規定,相應適用之,但上款c項所指之情況除外。

第三百三十四條
(證人及其他聲明人之免除)

一、證人、鑑定人、輔助人及民事當事人僅在主持審判之法官命令下或經其許可後,方得離開聽證地點。

二、如有理由相信該等人之在場可對發現事實真相屬有用者,則拒絕給予有關許可。

三、就是否作出有關之命令或許可,須聽取檢察院、辯護人、輔助人律師及民事當事人律師之意見。

第三百三十五條
(地方之檢查)

如法官認為對案件作出良好裁判屬有需要,得前往曾發生有必要被證明之事實之地方,並得為此目的傳召其認為適宜在場之訴訟參與人。

第三百三十六條
(證據價值之衡量)

一、未在聽證中調查或審查之任何證據,在審判中均無效,尤其是在法院形成心證上為無效力。

二、上款之規定,不適用於依據以下各條之規定容許在聽證中宣讀之訴訟文件中所載之證據。

第三百三十七條
(筆錄及聲明的容許宣讀)

一、在聽證中僅得宣讀下列筆錄:

a)關於依據第三百條及第三百零一條之規定作出之訴訟行為之筆錄;或

b)未載有嫌犯、輔助人、民事當事人或證人之聲明之預審或偵查筆錄。

二、輔助人、民事當事人及證人向法官作出之聲明,僅在下列情況下方得宣讀:

a)如該等聲明係依據第二百五十三條及第二百七十六條之規定而聽取者;

b)如檢察院、嫌犯及輔助人同意將該等聲明宣讀;或

c)如屬透過法律所容許之請求書而獲取之聲明。

三、亦得在下列情況下宣讀先前向法官或檢察院作出之聲明:

a)聽證中作出聲明之人記不起某些事實時,宣讀使該人能記起該等事實所需之部分;或

b)如該等聲明與聽證中所作聲明之間,存有矛盾或分歧。

四、如有關之聲明人因死亡或嗣後精神失常而不能到場,或由於使之長期不能到場之原因而不能到場,則亦得宣讀該等人已向法官或檢察院作出之聲明。

五、如第二款b項之前提成立,即使屬向檢察院或刑事警察機關作出之聲明,亦得將之宣讀。

六、聽證中曾有效地拒絕作證言之證人於偵查或預審時所作之證言,在任何情況下均禁止宣讀。

七、曾接收不可宣讀之聲明之刑事警察機關,以及曾以任何方式參與收集該等聲明之任何人,均不得就該等聲明之內容以證人身分接受詢問。

八、宣讀之容許及其法律依據須載於紀錄,否則無效。

第三百三十八條
(嫌犯聲明的容許宣讀)

一、僅在下列情況下,方得宣讀嫌犯先前作出之聲明:

a)應嫌犯本人之請求,不論該等聲明係向何實體作出者;或

b)如該等聲明是向法官或檢察院作出,且與聽證中所作聲明之間,存有矛盾或分歧。

二、上條第七款及第八款之規定,相應適用之。

第三百三十九條
(控訴書或起訴書中所描述事實之非實質變更)

一、如在聽證過程中得出結果,使人有依據懷疑發生一些事實,其係對案件之裁判屬重要,但在起訴書中未描述,又或無起訴時,在控訴書中未描述,而對起訴書或控訴書中所描述之事實不構成實質變更者,則主持審判之法官依職權或應聲請將該變更告知嫌犯,並在嫌犯提出聲請時,給予其確實必需之時間以準備辯護。

二、如變更係因辯方所陳述之事實而產生,則上款之規定,不適用之。

第三百四十條
(控訴書或起訴書中所描述事實之實質變更)

一、如在聽證過程中得出結果,使人有依據懷疑發生一些事實,其係在起訴書中未描述,又或無起訴時,在控訴書中未描述,而對起訴書或控訴書中所描述之事實構成實質變更者,則主持審判之法官將該等事實告知檢察院,該告知之效力等同於提出檢舉,以便檢察院就新事實進行追訴;在正進行之訴訟程序之判罪上,不得考慮該等事實。

二、如檢察院、嫌犯及輔助人同意就新事實繼續進行審判,且該等事實並不導致法院無管轄權,則上款之規定,不適用之。

三、在上款所指之情況下,應嫌犯之聲請,主持審判之法官給予嫌犯不超逾十日之期間以準備辯護,並在有需要時將聽證押後。

第三百四十一條
(口頭陳述)

一、調查證據完結後,主持審判之法官依次讓檢察院、輔助人律師、民事當事人律師及辯護人發言,以作口頭陳述,當中闡述從已調查之證據中得出之事實上及法律上之結論。

二、對口頭陳述僅得作一次反駁;然而,如辯護人要求發言,則辯護人必須為最後發言者,否則無效。

三、反駁應僅限於在確實必需之範圍內駁斥先前未經爭論之相反論據。

四、每一發言者之口頭陳述不得超逾四十分鐘,而反駁則不得超逾二十分鐘;然而,如法律所容許之最長時間已過,而發言者以案件之複雜性為理由聲請繼續發言屬有依據者,主持審判之法官得容許之。

五、在例外情況下,如對案件作出良好裁判屬必要者,法院得以批示命令或許可中止陳述,以便對嗣後出現之證據進行調查;該批示須定出為此目的而給予之時間。

第三百四十二條
(嫌犯之最後聲明及討論之終結)

一、陳述完結後,主持審判之法官詢問嫌犯是否還有其他事情陳述以便為自己辯護,並聽取嫌犯為其辯護利益而聲明之一切內容。

二、隨後,主持審判之法官宣告討論終結,而各法官則離場以便進行評議。

第四章 聽證的記錄
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第三百四十三條
(紀錄)

聽證紀錄須載有下列內容:

a)聽證及組成聽證之各次開庭之地點、日期及開始與終結時間;

b)各法官及檢察院代表之姓名;

c)嫌犯、辯護人、輔助人、民事當事人及有關律師之身分認別資料;

d)證人、鑑定人及傳譯員之身分資料;

e)依法應載於紀錄之裁判及其他說明;

f)主持聽證之法官及繕寫紀錄之司法公務員之簽名。

第三百四十四條
(口頭聲明的記錄)

聽證中以口頭作出的聲明必須記於紀錄內,否則無效。

第三百四十五條
(記錄的方式)

一、上條所指的口頭聲明的記錄,原則上須透過錄音或視聽錄製作出,僅在無該等設備可使用時,方可使用其他方法,尤其是速記、機器速記方法,或其他能確保將所作聲明完全轉錄的適當技術方法。

二、如法官認為使用視聽錄製方法可能對聲明造成限制,則不進行視聽錄製,且不得對此提起上訴。

第三編 判決

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第三百四十六條
(評議及表決)

一、討論終結後須隨即進行評議,但以批示宣告絕對不能隨即進行評議者,不在此限。

二、評議須由組成審判組織之所有法官參與,並由主持審判之法官主持。

三、每一法官須說明支持其意見之理由,儘可能指出用作形成其心證之證據,並對各問題逐一表決,而每一表決不受對其他問題所作表決之意思所約束。表決時不得棄權。

四、主持審判之法官負責收集表決意見,首先向服務年資最短之法官收集,主持審判之法官為最後表決者。

五、評議以簡單多數票決定。

第三百四十七條
(書記)

一、書記長,或主持審判之法官所指定之司法公務員,得於評議及表決時在場。

二、在評議及表決程序進行時,書記向法院提供其所需之一切幫助及合作,尤其是當主持審判之法官認為有需要時,就每一法官所指出之理由及證據作出註記,以及就所考慮之每一問題之表決結果作出註記。

三、判決書一經製作,書記所作之註記即予以銷毀。

第三百四十八條
(評議及表決之保密)

一、參與以上各條所指之評議及表決行為之人,不得透露評議及表決中發生而與案件有關之任何事情,亦不得就所作之評議表達其意見。

二、違反上款之規定者,處以《刑法典》第三百三十五條所規定之制裁,但不影響可能引致之紀律責任。

第三百四十九條
(罪過之問題)

一、法院首先分別就仍未有裁判之各先前問題或附隨問題作出裁判。

二、隨後,如不妨礙對實體問題之審查,則主持審判之法官逐一詳述控方及辯方所陳述而對了解以下問題屬重要之事實,以及從案件討論中得出而對了解以下問題屬重要之事實,並將之提交進行評議及表決:

a)罪狀之構成要素是否成立;

b)嫌犯有否實施犯罪或參與犯罪;

c)嫌犯作出行為有否罪過;

d)有否阻卻不法性或罪過之事由;

e)法律規定行為人之可處罰性所取決或對行為人科處保安處分所取決之其他前提是否成立;

f)裁定給予民事損害賠償所取決之前提是否成立。

三、隨後,主持審判之法官逐一陳述上款所指事實中出現之一切法律問題,並將之提交進行評議及表決。

第三百五十條
(確定制裁之問題)

一、依據上條規定進行之評議及表決,如結果為應對嫌犯科處刑罰或保安處分者,主持審判之法官須宣讀或命令宣讀卷宗內關於嫌犯前科、其人格之鑑定及社會報告書之所有文件。

二、隨後,主持審判之法官詢問其餘法官是否認為有需要調查補充證據,以確定將科處之制裁之種類及其份量;如回答不需要,或在依據第三百五十二條之規定調查證據後,法官須就將科處之制裁之種類及其份量進行評議及表決。

三、在上款末段所指之評議及表決中,如出現超逾兩種意見,則將贊成較重制裁之票數算入贊成次重制裁之票數,直至獲得多數票。

第三百五十一條
(社會報告書)

一、法院一旦認為對正確確定其後可能科處之制裁屬有需要,得於審判之任何時刻,要求製作社會報告書;如報告書已載於卷宗內,得要求更新報告書內之資料。

二、如嫌犯作出事實時未滿二十一歲,且將可能對其科處收容保安處分、超逾三年之實際徒刑或作為執行徒刑之另一選擇而須有由社會技術員作出跟進之措施者,則法院必須提出上款所指之要求。

三、不論法院有否要求,如對被羈押之嫌犯之跟進工作,顯示有需要將社會報告書或有關之更新資料送交法官,則社會重返部門得送交之。

四、僅當應聲請,且在下條所規定之情況下及為着下條所指之目的時,方得在聽證中宣讀社會報告書。

第三百五十二條
(為確定制裁而重開聽證)

一、如有需要進行第三百五十條第二款所指之補充證據調查,則法官須返回聽證室,並由主持審判之法官宣告重開聽證。

二、隨後須調查必需之證據,儘可能聽取犯罪學鑑定人、社會重返技術員,以及任何就嫌犯人格與生活條件能提供重要陳述之人之意見。

三、訊問必須由主持審判之法官進行,訊問完結後,其餘法官、檢察院、辯護人及輔助人律師得建議該法官要求作出解釋,或建議該法官提出對案件作出裁判屬有用之問題。

四、調查補充證據完結後,檢察院、輔助人律師及辯護人得各自在最多二十分鐘內作結論陳述。

五、補充證據之調查不公開進行,但主持審判之法官透過批示,認為公開進行不會侵犯嫌犯之尊嚴者,不在此限。

第三百五十三條
(判決書之製作及簽署)

一、評議及表決完成後,主持審判之法官根據表決勝出之立場製作判決書。

二、隨後,主持審判之法官及其餘法官簽署判決書,但不得作出任何聲明。

三、判決由任一法官在聽證室公開宣讀,而判決書中案件敘述部分得不予宣讀;判決之理由說明部分,或此部分篇幅頗長者,其撮要,以及主文之宣讀均屬強制性,否則無效。

四、宣讀判決等同於對所有應被視為於聽證中在場之訴訟主體作出通知。

五、判決一旦宣讀完畢,主持審判之法官須將判決書存於辦事處。書記長須在存放聲明上註明日期及簽名。

第三百五十四條
(特別複雜之案件)

一、如因案件特別複雜而不能立即製作判決書,主持審判之法官須公開定出隨後十日中之一日宣讀判決。

二、須於所定日期,依據上條之規定公開宣讀判決及將之存於辦事處。

第三百五十五條
(判決書的要件)

一、判決書以案件敘述部分開始,當中載有下列內容:

a)認別嫌犯身分之說明;

b)認別輔助人及民事當事人身分之說明;

c)指出根據起訴書,或無起訴時,根據控訴書對嫌犯歸責之犯罪;

d)如有提出答辯,則摘要指出載於答辯狀之結論。

二、緊隨案件敘述部分之後為理由說明部分,當中列舉經證明及未經證明的事實,以及闡述即使扼要但儘可能完整、且作為裁判依據的事實上及法律上的理由,並列出用作形成法院心證且經審查及衡量的證據。

三、判決書以主文部分結尾,當中載有下列內容:

a)適用之法律規定;

b)有罪決定或無罪決定;

c)說明與犯罪有關之物或物件之處置;

d)送交登記表作刑事紀錄之命令;

e)日期及各法官之簽名。

四、判決須遵從本法典及有關訴訟費用之法例中關於司法費、訴訟費用及服務費之規定。

第三百五十六條
(有罪判決)

一、有罪判決內須指出選擇所科處之制裁及其份量之依據,有需要時尤其須指出履行制裁之開始時間、命令被判刑者履行之其他義務及其存續期間,以及被判刑者重新適應社會之個人計劃。

二、有罪判決宣讀後,主持審判之法官如認為適宜,則向嫌犯作出簡短之訓諭,勸其改過自新。

三、為着本法典之規定之效力,宣告免除刑罰之判決亦視為有罪判決。

第三百五十七條
(無罪判決)

一、無罪判決內須宣告任何強制措施消滅,並命令立即釋放被羈押之嫌犯,但基於其他理由而應繼續拘禁嫌犯,或嫌犯應受收容保安處分者,不在此限。

二、無罪判決須依據本法典及有關訴訟費用之法例之規定判處輔助人繳付司法費、訴訟費用及服務費。

三、如犯罪係由不可歸責者實施,則判決為無罪判決;但判決中如有科處保安處分,則為着上條第一款規定及嫌犯上訴之效力,該判決在效力上等同於有罪判決。

第三百五十八條
(關於民事損害賠償請求之裁判)

一、如顯示民事損害賠償之請求屬有依據,則判決須判處嫌犯負責有關之民事損害賠償,即使該判決為無罪判決,但不影響第七十一條第二款及第七十四條之規定之適用。

二、如應負民事責任之人有參與有關刑事訴訟程序,只要其責任被確認,則有關之民事損害賠償判處係針對應負民事責任之人,或以連帶責任方式針對應負民事責任之人及嫌犯。

三、對民事當事人在司法費、訴訟費用及服務費方面之判處,須遵從本法典及有關訴訟費用之法例規定中可適用之部分。

第三百五十九條
(無罪判決之公布)

一、如嫌犯在聽證終結前,聲請將無罪判決之全文或摘要公布於嫌犯指定之報章上,且在訴訟程序中有人成為輔助人,則只要法院認為該聲請屬合理者,須於判決之主文部分命令公布之。

二、有關開支由輔助人負責,且算作訴訟費用。

第三百六十條
(判決的無效)

一、屬下列情況的判決無效:

a)凡未載有第三百五十五條第二款及第三款b項所規定載明之事項者;或

b)在非屬第三百三十九條及第三百四十條所指之情況及條件下,以起訴書中,或無起訴時,以控訴書中未描述之事實作出判罪者。

二、判決的無效須在上訴中爭辯或審理,法院亦可對有關無效作出補正,並經作出必需的配合後,適用第四百零四條第二款的規定。

第三百六十一條
(判決之更正)

一、如屬下列情況,法院須依職權或應聲請更正判決:

a)無遵守或無完全遵守第三百五十五條之規定,而非屬上條所指之各情況;

b)判決之內容存有錯誤、誤寫、含糊或多義之情況,且消除該等情況不會構成實質變更。

二、如對判決提起之上訴已上呈,則由有管轄權審理上訴之法院儘可能更正之。

三、以上兩款之規定,相應適用於法院之批示。

第八卷 特別訴訟程序

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第一編 簡易訴訟程序

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第三百六十二條
(何時採用簡易訴訟程序)

一、對因實施可處以最高限度不超逾三年徒刑即使併科罰金的犯罪,又或僅可科罰金的犯罪,而在現行犯情況下被拘留的人,以簡易訴訟程序審判,只要有關聽證最遲在四十八小時期間內展開,但不影響第三百六十七條的規定的適用。

二、如嫌犯作出事實時仍未滿十八歲,則不採用簡易訴訟程序進行審判。

第三百六十三條
(提交被拘留的人予檢察院及將之提交接受審判)

一、進行拘留的司法當局,只要其非為檢察院,或進行拘留的警察實體,又或接收被拘留人的上述實體,須立即或在最短時間內,將被拘留的人提交駐於有管轄權審判該案件的法院的檢察院。

二、檢察院對嫌犯進行簡要訊問後,如認為適宜,則立即或在最短時間內將嫌犯提交有權限審判該案件之法官。

三、如檢察院有理由相信簡易訴訟程序審判的各期間將不能獲得遵守,則決定以其他訴訟形式進行審判。

四、在上款所指之情況下,檢察院須立即釋放嫌犯,而在有需要時強制其提供身分及居所資料以作書錄,或須將嫌犯提交預審法官,以便對其採用強制措施或財產擔保措施。

第三百六十四條
(通知)

一、進行拘留之司法當局或警察實體在拘留之行為中,須以口頭通知事件發生時在場之證人在聽證時到場,其數目不得超逾五名;如被害人之在場屬有用,亦須以口頭通知其在聽證時到場。

二、在拘留行為中,須告知嫌犯得在聽證中帶同最多五名辯方證人;如該等證人在場,則以口頭通知之。

第三百六十五條
(卷宗的歸檔或訴訟程序的中止)

一、第二百六十二條至第二百六十四條的規定,相應適用於簡易訴訟程序。

二、在第二百六十四條第三款所指的情況下,檢察院自發現不遵守強制命令及行為規則之日起九十日期間內提出控訴,以便透過簡捷訴訟程序進行審判。

第三百六十六條
(審判之一般原則)

一、本法典中關於獨任庭按普通訴訟形式進行審判之規定,經作出本條及隨後各條之更改後,適用於簡易訴訟程序之審判。

二、審判之行為及程序須減至對案件之審理及作出良好裁判屬最低限度必要者。

第三百六十七條
(聽證的延遲及押後)

一、如屬下列情況,可於拘留後三十日期間內方開始聽證,或可將聽證押後,而在拘留後三十日期間內將之重開,但保持採用簡易訴訟形式:

a)嫌犯要求給予該期間以準備其辯護;

b)經適當證實,基於嫌犯的健康理由,聽證不可能在拘留後四十八小時期間內展開;

c)法院依職權或應檢察院、輔助人或嫌犯聲請,認為有需要採取任何對發現事實真相屬重要的證明措施,且預料該等措施可於上述期間內實施;或

d)法院依職權或應檢察院聲請,認為有需要採取任何旨在查明嫌犯身分資料或年齡的措施,且預料該等措施可於上述期間內實施。

二、在上款所指的情況下,法官須提醒嫌犯即使其不到場,聽證將在指定的日期進行,且由辯護人代理。

第三百六十八條
(即時聽證之不可能)

如聽證非在拘留嫌犯及將之提交檢察院後隨即進行,但仍可保持採用簡易訴訟形式者,則:

a)得釋放嫌犯,而第三百六十三條第四款之規定,相應適用之;但如聽證不能在拘留後四十八小時內進行,則必須釋放嫌犯;及

b)須通知應予釋放之嫌犯、證人及被害人按對其指定之日期及時間出席聽證。

第三百六十九條
(輔助人及民事當事人)

在簡易訴訟程序中,如具有正當性成為輔助人或具有正當性以民事當事人身分參與該訴訟程序之人,於聽證開始前提出要求,得成為輔助人,或以民事當事人身分參與,即使該要求係以口頭提出者。

第三百七十條
(程序)

一、如檢察院在聽證開始時不在場,而其本人或其法定代任人亦不能立即到場者,法官須指定適當之人。

二、檢察院得宣讀進行拘留之當局所作之實況筆錄,以代替提出控訴。

三、如控訴、答辯、損害賠償請求及其答辯是以口頭提出,須依據第三百四十四條及第三百四十五條的規定記於紀錄內。

四、控訴及答辯之提出代替第三百一十九條所指之初端闡述。

五、證據調查完結後,讓檢察院、輔助人之代理人、民事當事人之代理人及辯護人發言,但僅可發言一次,而其時間最長三十分鐘,且不可延長。

六、判決得以口頭作出,並口述作紀錄。

第三百七十一條
(移送卷宗以採用其他訴訟形式)

一、僅在下列情況下,法院方將卷宗移送檢察院,以採用其他訴訟形式進行審判:

a)如在案件中出現依法不可採用簡易訴訟程序的情況;

b)為發現事實真相或為查明嫌犯身分資料或年齡,有需要採取措施,而預料該等措施不可能在拘留後最長三十日期間內實施;

c)如經適當證實,基於嫌犯的健康理由,聽證不可能在拘留後最長三十日期間內展開;或

d)如有關訴訟程序尤其因嫌犯或被害人的數目而顯得分外複雜。

二、對上款所指的決定不得提起上訴。

第三百七十二條
(可上訴性)

在簡易訴訟程序中,僅可對判決或對完結訴訟程序之批示提起上訴。

第二編 簡捷訴訟程序

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第三百七十二–A條
(何時採用簡捷訴訟程序)

一、對於可處以最高限度不超逾三年徒刑即使併科罰金的犯罪,又或僅可科罰金的犯罪,如存在簡單及明顯的證據顯示有犯罪發生及行為人為何人的充分跡象,則檢察院根據實況筆錄或在進行簡要偵查後提出控訴,以便透過簡捷訴訟程序進行審判。

二、為着上款規定的效力,在下列情況下均視為存在簡單及明顯的證據:

a)行為人在現行犯情況下被拘留,以及審判不能透過簡易訴訟程序進行;

b)證據主要為書證;或

c)證據以目擊證人所述的事實為基礎且其說法傾向於一致。

第三百七十二–B條
(訴訟程序的控訴、歸檔及中止)

一、檢察院的控訴書應載有第二百六十五條第三款所指的資料,而嫌犯身分的資料及有關事實的敘述可全部或部分引用實況筆錄或檢舉中所載的資料。

二、在不影響第三百六十五條第二款所規定的情況下,控訴書自下列日期起一百二十日期間內提出:

a)如屬公罪,自依據第二百二十四條所規定的取得犯罪消息之日起;或

b)如屬其他情況,自提出告訴之日起。

三、第二百六十二條至第二百六十四條,以及第二百六十七條的規定,相應適用於簡捷訴訟程序。

第三百七十二–C條
(訴訟程序的清理)

一、法官收到卷宗後,須審理第二百九十三條所指的問題。

二、如法官受理控訴書,須指定聽證的日期,而該聽證的日期須先於以普通訴訟程序進行的審判,但不影響緊急程序優先進行。

第三百七十二–D條
(移送卷宗以採用其他訴訟形式進行審判)

僅當案件依法不可採用簡捷訴訟程序,法院方將卷宗移送檢察院,以採用其他訴訟形式進行審判。

第三百七十二–E條
(審判)

一、關於普通訴訟程序的審判規定,適用於簡捷訴訟程序的審判。

二、判決可以口頭作出,並口述作紀錄。

第三百七十二–F條
(輔助人及民事當事人)

第三百六十九條的規定相應適用於簡捷訴訟程序。

第三百七十二–G條
(可上訴性)

第三百七十二條的規定相應適用於簡捷訴訟程序。

第三編 最簡易訴訟程序

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第三百七十三條
(何時採用最簡易訴訟程序)

一、對於可處以最高限度不超逾三年徒刑即使併科罰金的犯罪,又或僅可科罰金的犯罪,如檢察院認為在該案件中應具體科處非剝奪自由的刑罰或非剝奪自由的保安處分,則檢察院向預審法官聲請採用最簡易訴訟程序科處非剝奪自由的刑罰或非剝奪自由的保安處分。

二、檢察院的聲請是經聽取嫌犯的意見後依職權作出或由嫌犯主動向檢察院提出而作出。

三、如有關的刑事程序取決於自訴,則上款規定的聲請取決於輔助人的同意。

第三百七十四條
(民事當事人)

一、在最簡易訴訟程序中,不容許民事當事人的參與。

二、在不影響上款規定的適用的情況下,在提交上條所指的聲請前,檢察院須:

a)聽取受害人的意見,以便其有意圖獲得損害賠償時表示該意圖,並指出相關的賠償金額;

b)聽取因嫌犯所造成的損害而具有正當性以民事方式被訴的人的意見,以便其有意圖支付上項所指的損害賠償時表示該意圖。

三、如檢察院認為適宜,上款所指的聽取意見可與上條第二款所指的聽取意見一併進行。

第三百七十五條
(聲請)

一、檢察院的聲請須以書面作出,當中須說明認別嫌犯身分的資料、描述對其歸責的事實及列明所違反的法律規定,並載明存在的證據,以及摘要說明其認為對有關案件具體不應科處剝奪自由的刑罰或剝奪自由的保安處分所持的理由。

二、在聲請書的結尾部分須指出:

a)檢察院具體建議的制裁;及

b)如屬檢察院經考慮受害人依據上條第二款a項的規定所請求的賠償金額而建議損害賠償金額的情況,則亦須指出該金額。

第三百七十六條
(通知及反對)

一、聲請須通知嫌犯及辯護人,以便嫌犯在十五日期間內對聲請提出反對,該通知必須載有下列內容:

a)告知其有權對制裁提出反對、提出反對的方式及期間;

b)解釋同意及反對的後果,且包括第四款所規定的後果;及

c)指明其沉默等同於反對。

二、如受害人曾表示其有意圖獲得損害賠償,聲請亦須通知受害人,以便其在十五日期間內對聲請提出反對,該通知必須載有下列內容:

a)告知其有權對損害賠償提出反對、提出反對的方式及期間,以及其沉默等同於同意;及

b)解釋其反對並不妨礙訴訟程序為科處制裁而繼續進行;如屬此情況,適用第三百七十八條第五款的規定。

三、如因嫌犯所造成的損害而具有正當性以民事方式被訴的人曾表示其有意圖支付損害賠償,聲請亦須通知該人,以便其在十五日期間內對聲請提出反對,該通知必須載有下列內容:

a)告知其有權對損害賠償提出反對、提出反對的方式及期間,以及其沉默等同於同意;及

b)解釋同意及反對的後果,且包括下款所規定的後果。

四、反對裁定給予損害賠償不妨礙科處制裁,但反對科處制裁則同時導致不得科處制裁及裁定給予損害賠償。

五、反對可以簡單聲明提出。

六、如嫌犯對制裁提出反對,則經作出必需的配合後,適用第三百七十九條的規定。

第三百七十七條
(聲請的駁回)

一、如嫌犯對制裁不提出反對,則須將有關卷宗移送預審法官,而預審法官僅在下列情況下駁回聲請:

a)依法不可採用有關程序;

b)有關聲請不符合第三百七十五條的規定;或

c)認為建議的制裁明顯不能適當且充分實現處罰的目的。

二、如屬上款c項所規定的情況,預審法官經檢察院書面同意及嫌犯書面同意後,可訂出在種類或份量方面不同於檢察院所建議的制裁。

第三百七十八條
(決定)

一、如預審法官無依據上條的規定駁回聲請,則以批示科處制裁,以及如有提出獲得損害賠償,裁定給予損害賠償,再加上司法費。

二、上款所指的批示的效力等同於有罪判決。

三、科處不同於依據第三百七十五條第二款的規定所建議或依據第三百七十七條第二款的規定所訂出的制裁的批示,均屬無效。

四、對駁回就上款所定的無效提出爭辯的批示可提起上訴。

五、如不裁定給予損害賠償,受害人則可提起民事訴訟。

第三百七十九條
(訴訟程序的繼續進行)

一、在第三百七十七條第一款所指之情況下,預審法官命令將卷宗移送檢察院,以便以其他訴訟形式提出控訴,而認別嫌犯身分的資料、對其歸責的事實描述、所違反的法律規定及存在的證據均可透過引用第三百七十五條所指的聲請內所載的資料作出。

二、命令移送卷宗後,須將控訴通知嫌犯。

第四編 輕微違反訴訟程序

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第三百八十條
(適用規定)

關於審理犯罪之訴訟程序之規定,適用於輕微違反訴訟程序,但以下各條另有規定者除外。

第三百八十一條
(自願繳納)

在任何情況下,均容許依據以下各條之規定自願繳納因輕微違反而引致之罰金。

第三百八十二條
(由公務員目睹或發現之輕微違反)

一、任何公務員如在執行其職務時目睹或發現輕微違反,須製作或命令製作實況筆錄。

二、對同時發生或相關之不同輕微違反,即使其行為人不同,得僅製作一實況筆錄。

三、在發告票之行為中,須儘可能通知作出違反之人可自願繳納罰金,並指明可進行繳納之地點及期間。

四、上款所指之繳納以最低額為之,且無須附加任何額外款項。

第三百八十三條
(移送法院)

一、實況筆錄存放於可進行自願繳納之辦事處或公共部門,其期間不超逾十五日;期間屆滿而未自願繳納者,須在五日期間內將實況筆錄送交法院。

二、實況筆錄在法院具取信力,且等同於控訴。

三、實況筆錄之效力不妨礙司法當局進行其認為對發現事實真相屬必需之措施;如筆錄未符合法定要件,法官還得將之發回,以便使之符合法定要件。

第三百八十四條
(非由公務員目睹或發現之輕微違反)

一、公務員藉檢舉獲悉或自行獲悉歸其本人負責處理之輕微違反之消息,但該輕微違反係其非在第三百八十二條第一款所指情況下目睹或發現者,須進行偵查;偵查完結後,如須通知作出違反之人自願繳納罰金,則作出通知。

二、作出通知十五日後如仍未繳納罰金,須在五日期間內將有關卷宗移送檢察院;檢察院則按情況而定提出控訴、決定歸檔或將卷宗發回以採取補充措施。

第三百八十五條
(在法院之自願繳納)

一、嫌犯得在審判聽證開始前聲請自願繳納罰金,此時罰金以最低額結算,並附加最低之司法費及訴訟費用。

二、如未有自願繳納,則法官指定審判日期。

第三百八十六條
(到場接受審判之通知)

一、最遲須在審判前十日通知嫌犯到場接受審判,並指出嫌犯如欲由辯護人陪同到場,得由辯護人陪同。

二、此外,亦須將控訴標的通知嫌犯,並通知其應在聽證中提出辯護;嫌犯並得在具有適當理由下聲請要求舉報者到場。

三、如不可能依據上款之規定通知嫌犯,法官須為其指定一辯護人,並向辯護人作出有關通知,而訴訟程序則在不需要嫌犯參與下繼續進行直至完結。

四、嫌犯於審判中之在場非屬強制性,得委託律師代理;如嫌犯未委託辯護人,法官須為其指定之。

第三百八十七條
(證人)

一、每一違反行為之控方證人數目不得超逾三名。

二、每一違反行為之辯方證人數目不得超逾控方得提出證人之數目;如有數名被控訴者,則每名被控訴者得各自提出其證人,但不得超逾該數目。

三、嫌犯得在被通知到場接受審判之行為中,或最遲在指定之審判日期前七日,指定其辯方證人;此外,嫌犯還得在審判行為中,控方證人被詢問前,透過口頭聲明指出其已帶同辯方證人。

四、如證人在審判前已被指定,而嫌犯未承諾帶同證人到場者,則適用第二百九十九條第一款之規定。

第三百八十八條
(其他適用規定)

一、在輕微違反訴訟程序中,不容許輔助人或民事當事人之參與。

二、第三百六十六條第二款及第三百七十條之規定,相應適用於聽證,但不影響上款規定所引致之限制。

三、第三百七十二條之規定,相應適用於上訴。

第九卷 上訴

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第一編 平常上訴

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第一章 一般規定
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第三百八十九條
(一般原則)

對法律無規定為不可上訴之合議庭裁判、判決及批示,得提起上訴。

第三百九十條
(不得提起上訴之裁判)

一、對下列裁判不得提起上訴:

a)單純事務性批示;

b)命令實施取決於法院自由決定之行為之裁判;

c)在最簡易訴訟程序中宣示之裁判;

d)由中級法院在上訴中宣示之非終止案件之合議庭裁判;

e)由中級法院在上訴中確認初級法院裁判而宣示無罪的合議庭裁判;

f)由中級法院在刑事上訴案件中就可科處罰金或八年以下徒刑所宣示之合議庭裁判,即使屬違法行為之競合之情況亦然;

g)由中級法院在上訴中確認初級法院就可科處十年以下徒刑的刑事案件所作的裁判而宣示的有罪合議庭裁判,即使屬違法行為的競合的情況亦然;

h)屬法律規定的其他裁判。

二、對判決中關於民事損害賠償之部分得提起上訴,只要上訴所針對之裁判對上訴人之不利數額高於上訴所針對之法院之法定上訴利益限額之半數。

第三百九十一條
(提起上訴之正當性及利益)

一、下列者具有對下列裁判提起上訴之正當性:

a)檢察院,對任何裁判,即使專為嫌犯之利益;

b)嫌犯及輔助人,就對其不利之裁判;

c)民事當事人,就判決中對其不利之部分;

d)依據本法典之規定被判處繳付任何款項之人,或欲維護受裁判所影響之權利之人。

二、凡無上訴利益之人,均不得提起上訴。

第三百九十二條
(上訴的範圍)

一、對一判決提起之上訴,其效力及於該裁判之整體,但不影響下條之規定之適用。

二、a)在共同犯罪之情況下,任一嫌犯所提起之上訴惠及其餘嫌犯;

b)嫌犯所提起之上訴惠及應負民事責任之人;

c)應負民事責任之人所提起之上訴惠及嫌犯,即使在刑事效力上亦然;

但以純屬個人之理由為依據提起上訴者除外。

三、在共同犯罪的情況下,對任一共同犯罪人提起的上訴不對其餘的嫌犯造成損害。

第三百九十三條
(上訴範圍之限制)

一、如上訴所針對之部分可與未被上訴之部分分開,且對之作出獨立之審查及裁判屬可能者,則上訴範圍得僅限於有關裁判之一部分。

二、為着上款之規定之效力,裁判中下列部分尤屬獨立部分:

a)相對於民事部分之刑事部分;

b)屬犯罪競合者,關於每一犯罪之部分;

c)屬單一犯罪者,相對於確定制裁問題部分之罪過問題部分;

d)在確定制裁之問題中關於每一刑罰或保安處分之部分。

三、上訴範圍僅限於裁判之一部分者,並不影響仍有義務於該部分上訴理由成立時,定出法律對於上訴所針對之裁判整體所規定之後果。

第三百九十四條
(從屬上訴)

一、如任一民事當事人提起上訴,對方當事人得提起從屬上訴。

二、提起從屬上訴的期間為二十日,自就受理對方當事人所提起的上訴的批示作出通知之日起計。

三、如首先提起上訴之人撤回上訴,或上訴不生效力,又或法院不審理上訴者,則從屬上訴不生效力。

第三百九十五條
(對不受理上訴的批示的異議)

一、對不受理上訴或留置上訴之批示,上訴人得向接收上訴之法院院長提出異議。

二、異議在上訴所針對的法院的辦事處提出,其期間為二十日,自就不受理上訴的批示作出通知之日起,或上訴人獲悉其上訴被留置之日起計。

三、提出異議之人在聲請書中闡述支持上訴應予受理或立即將上訴上呈之理由,並指明其擬附於異議聲請書之資料。

四、如上級法院院長作出之裁判係確認該駁回批示,則該裁判為確定性裁判;如作出不確認之裁判,則該裁判並不約束接收上訴之法院。

第三百九十六條
(連同卷宗之上呈及分別上呈)

一、對終結訴訟之裁判提起之上訴,或應連同卷宗上呈之上訴,須連同卷宗本身上呈。

二、非上款所指且應立即上呈之上訴,須分別上呈。

第三百九十七條
(上呈之時間)

一、對下列裁判提起之上訴須立即上呈:

a)終結訴訟之裁判;

b)上項所指裁判作出後方作出之裁判;

c)依據本法典之規定採用或維持強制措施或財產擔保措施之裁判;

d)依據本法典之規定判處繳付任何款項之裁判;

e)法官對於針對其本人而提出之迴避不予承認之批示;

f)拒認檢察院具有提起訴訟程序正當性之批示;

g)不接納成為輔助人或不接納民事當事人參與之批示;

h)駁回開展預審聲請之批示;

i)起訴或不起訴批示,但不影響第二百九十二條之規定之適用;

j)駁回將懷疑精神失常之嫌犯送交作有關鑑定之聲請之批示。

二、留置上訴將使上訴變成絕對無效用者,上訴亦須立即上呈。

三、上訴如屬不應立即上呈者,須連同對終結訴訟之裁判提起之上訴一併上呈,並一併組成有關卷宗及審判。

第三百九十八條
(具中止效力之上訴)

一、下列上訴具中止訴訟程序之效力:

a)對有罪終局裁判提起之上訴,但不影響第一百九十八條之規定之適用;

b)對起訴批示提起之上訴,但不影響第二百九十二條之規定之適用。

二、下列上訴使上訴所針對之裁判之效力中止:

a)對依據本法典之規定判處繳付任何款項之裁判提起之上訴,只要上訴人有存放該款項;

b)對判定擔保被違反之批示之上訴。

第三百九十九條
(不利益變更之禁止)

一、對於就終局裁判僅由嫌犯提起之上訴,或檢察院專為嫌犯利益而提起之上訴,又或嫌犯及檢察院專為前者利益而提起之上訴,接收上訴之法院不得在種類及份量上變更載於上訴所針對之裁判內之制裁,使任何嫌犯受損害,即使其非為上訴之嫌犯。

二、上款所規定之禁止不適用於:

a)罰金之加重,如嫌犯之經濟及財力狀況其間有顯著之改善;

b)收容保安處分之科處,如接收上訴之法院認為依據《刑法典》第八十三條之規定屬可科處者。

第二章 單一程序
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第四百條
(上訴之依據)

一、上訴得以上訴所針對之裁判可審理之任何法律問題為依據。

二、上訴亦得以下列內容為依據,只要有關瑕疵係單純出自卷宗所載之資料,或出自該等資料再結合一般經驗法則者:

a)獲證明之事實上之事宜不足以支持作出該裁判;

b)在說明理由方面出現不可補救之矛盾;

c)審查證據方面明顯有錯誤。

三、如不遵守某要件會導致無效,而該無效不應視為已獲補正者,則上訴還得以不遵守該要件為依據。

第四百零一條
(上訴的提起及通知)

一、提起上訴的期間為二十日:

a)自裁判的通知之日起計;

b)如屬判決的情況,則自有關判決存放於辦事處之日起計;

c)如屬口頭作出並轉錄於紀錄的裁判,且利害關係人在場或應視為在場,則自宣示該裁判之日起計,但裁判結束時未能提供紀錄副本除外,如屬此情況,提起上訴的期間自紀錄副本可提供之日起計,而有關副本須在五日期間內提供,且由辦事處簽署可提供紀錄副本的聲明並註明日期。

二、提起上訴之聲請必須具備理由闡述。

三、對聽證中宣示的裁判的上訴,可僅透過在有關紀錄中作出聲明而提起;屬此情況,可自提起上訴之日起,又或如屬判決或口頭作出並轉錄於紀錄的裁判,分別可自第一款b項及c項所指之日起二十日期間內提交理由闡述。

四、須將提起上訴之聲請或理由闡述通知受上訴影響之其餘訴訟主體,而上訴人應遞交所需數目之副本。

第四百零二條
(上訴的理由闡述)

一、闡述理由時須列舉上訴之依據,並以結論部分結尾,該結論中以分條縷述方式由上訴人簡述上訴請求之理由。

二、如結論涉及法律上的事宜,則還須指出下列內容:

a)所違反之法律規定;

b)上訴人認為上訴所針對之法院對每一規定所解釋之意思,或以何意思適用該規定,以及其認為該規定應以何意思解釋或適用;及

c)如在決定適用之規定上存有錯誤,則指出上訴人認為應適用之法律規定。

三、如依據第四百一十五條再次調查證據,上訴人在結論後須指出其認為接收上訴之法院應再次調查之證據,並列明每一證據用以澄清之事實及支持再次調查證據之理由。

第四百零三條
(答覆)

一、受提起上訴影響的訴訟主體可自第四百零一條第四款所指通知之日起二十日期間內答覆。

二、須將該答覆通知受其影響之訴訟主體,並應遞交所需數目之副本。

三、上條第三款之規定,相應適用之。

第四百零四條
(上訴之受理、上訴效力之訂定及上訴上呈制度之訂定)

一、上條第一款所指之期間屆滿後,卷宗須送交法官,以便受理上訴及訂定上訴之效力與上訴上呈之制度。

二、如上訴並非對終局判決或合議庭之終局裁判而提起者,法官得在命令將卷宗移送接收上訴之法院前支持或修正其裁判。

三、受理上訴、訂定上訴之效力或上訴上呈制度之裁判,並不約束接收上訴之法院。

第四百零五條
(撤回)

一、將卷宗送交裁判書製作人以作初步審查前,檢察院、嫌犯、輔助人及民事當事人得撤回已提起之上訴。

二、撤回是透過聲請或卷宗內的書錄作出,並以裁判書製作人的批示予以判定。

第四百零六條
(檢察院之檢閱)

卷宗在提交裁判書製作人之前,須送交駐接收上訴之法院之檢察院檢閱。

第四百零七條
(初步審查)

一、卷宗經檢察院檢閱後,須送交裁判書製作人作初步審查。

二、如檢察院在檢閱中提出使嫌犯處於更不利的訴訟地位的問題,須預先通知嫌犯,以便其欲作出答覆時,能於二十日期間內作出。

三、如上訴的理由闡述無載明結論部分或從該結論中不能推論出第四百零二條第二款及第三款的全部或部分內容,則裁判書製作人請上訴人於十日期間內提交結論、補充結論或就其作出解釋,否則駁回上訴或不審理受影響的上訴部分。

四、上款規定的補正不可變更理由闡述已界定的上訴範圍。

五、在第三款所指的情況下,須將上訴人提交的補充或解釋通知受上訴影響的訴訟主體,而該等訴訟主體可於十日期間內答覆。

六、在初步審查後,當出現下列情況,裁判書製作人須作出簡要裁判:

a)有某些阻礙審理上訴的情節;

b)應駁回上訴;

c)存有追訴權或刑事責任消滅的原因,而該原因導致有關訴訟程序終結或屬上訴的唯一理由;或

d)對於須裁判的問題,法院已作統一及慣常的認定。

七、如上訴不能透過簡要裁判作出審判,則裁判書製作人須在初步審查中就下列事宜作出裁判:

a)已賦予上訴的效力應否維持;

b)是否有須再次調查的證據及應傳召的人。

八、對裁判書製作人依據第六款及第七款的規定作出的批示,可向評議會提出異議。

九、如上訴應由評議會審判,則上款規定的異議將與上訴一併審理。

十、如上訴應由評議會審判,則裁判書製作人依據第一款、第二款或第五款的規定,須在向其送交卷宗之日起二十日期間內製作合議庭裁判書的草案。

第四百零八條
(檢閱)

一、初步審查完成後,卷宗須送交其餘法官檢閱,如已製作合議庭裁判書之草案,則附同之,隨後卷宗須送交舉行首次會議之評議會。

二、如訴訟之性質及可使用之技術方法容許,則製作卷宗副本,以便檢閱得以同時進行。

第四百零九條
(評議會)

如屬下列情況,則上訴在評議會中審判:

a)審判聽證非在嫌犯無出席情況下進行,但裁判書製作人認為為實現公正有必要以聽證方式對上訴進行審判時除外;

b)審判聽證在嫌犯無出席情況下進行,且嫌犯在提起上訴的聲請中明示放棄上訴以聽證方式進行審判;

c)依據第四百零七條第八款的規定對裁判書製作人所宣示的裁判提出異議;

d)上訴所針對的裁判非終局裁判;或

e)無需進行第四百一十五條所指的再次調查證據的聽證。

第四百一十條
(上訴的駁回)

一、如上訴欠缺理由闡述或其理由明顯不成立,又或上訴人未滿足依據第四百零七條第三款的規定所提出的要求,則駁回上訴。

二、如駁回上訴,則裁判僅限於指明上訴所針對的法院、認別有關訴訟程序及其主體的資料,以及摘要列明有關的依據。

三、如駁回上訴,而上訴人非為檢察院,則法院判處上訴人繳付3UC至8UC之款項。

第四百一十一條
(訴訟程序的繼續進行)

一、如訴訟程序必須以聽證繼續進行,須將其卷宗送交法院院長,由法院院長在隨後二十日內指定一日進行聽證,並決定須傳召的人;如仍未完成檢閱,則法院院長命令完成檢閱。

二、必須傳召參與聽證者包括檢察院、辯護人、輔助人的代理人及民事當事人的代理人,以及如審判聽證在無嫌犯出席情況下進行,亦必須傳召嫌犯參與聽證。

三、一切通知均以郵寄方式為之,但檢察院除外。

四、第四百零八條第二款之規定,相應適用之。

第四百一十二條
(聽證之押後)

一、如被傳召之人不到場,則僅當法院認為為實現公正而必須押後聽證時,方引致將聽證押後。

二、如辯護人不到場,且聽證不押後,則法院須指定另一辯護人;第五十六條第二款之規定,相應適用之。

三、押後聽證不得超逾一次。

第四百一十三條
(聽證中審判組織之組成)

如曾參與評議會之法官不可能參與聽證,則召喚其他法官,並指定另一裁判書製作人或完成有關之檢閱。

第四百一十四條
(聽證)

一、在分庭庭長宣告聽證開始後,首先由裁判書製作人以上訴標的之摘要闡述引入辯論,在該闡述中,須指出法院認為值得特別審查之問題。

二、如須再次調查證據,則在裁判書製作人作出闡述後隨即為之。

三、隨後,分庭庭長讓檢察院、上訴人之代理人及被上訴人之代理人陳述,每人發言時間不得超逾三十分鐘,但情況特別複雜時得延長之。

四、聽證中不得進行反駁,但如辯護人非最後發言者,則不妨礙在聽證終結前讓辯護人再發言十五分鐘。

五、關於第一審審判聽證之規定,補充適用之。

第四百一十五條
(再次調查證據)

一、在曾將以口頭向獨任庭或合議庭作出之聲明予以記錄之情況下,如發現有第四百條第二款各項所指之瑕疵,且有理由相信再次調查證據可避免卷宗之移送者,則中級法院容許再次調查證據。

二、容許或拒絕再次調查證據之裁判為確定性裁判,該裁判中須定出已在第一審調查之證據可再次調查之條件及範圍。

三、如決定再次調查證據,則傳召嫌犯參與聽證。

四、按規定被傳召之嫌犯缺席並不導致將聽證押後,但法院另有裁判者除外。

第四百一十六條
(評議)

一、聽證終結後,法院開會進行評議。

二、關於審判中評議及表決之規定,經考慮構成上訴標的之問題之性質後,相應適用之。

第四百一十七條
(合議庭裁判書)

一、評議及表決完成後,由裁判書製作人製作合議庭裁判書;如裁判書製作人在表決中落敗,則由獲勝法官中首名投票者製作之。

二、容許在表決中落敗之法官繕寫對投票之解釋性聲明。

第四百一十八條
(移送卷宗以重新審判)

一、如因有第四百條第二款各項所指之瑕疵而不可能對案件作出裁判,則接收上訴之法院決定將卷宗移送,以便重新審判整個訴訟標的,或重新審判命令移送卷宗之裁判中具體指明之問題。

二、如所移送之卷宗為獨任庭之卷宗,則重新審判之管轄權屬合議庭。

三、如所移送之卷宗為合議庭之卷宗,則重新審判之管轄權屬另一合議庭,此合議庭由無參與作出上訴所針對之裁判之法官組成。

第二編 非常上訴

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第一章 司法見解之定出
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第四百一十九條
(上訴的依據)

一、在同一法律範圍內,如終審法院就同一法律問題,以互相對立的解決辦法為基礎宣示兩個合議庭裁判,則檢察院、嫌犯、輔助人或民事當事人得對最後宣示的合議庭裁判提起上訴,以統一司法見解。

二、如中級法院所宣示的合議庭裁判與同一法院或終審法院的另一合議庭裁判互相對立,且不得提起平常上訴,則得根據上款的規定提起上訴,但當該合議庭裁判所載的指引跟終審法院先前所定出的司法見解一致時除外。

三、在該兩個合議庭裁判宣示之間的時間內,如無出現直接或間接影響受爭論法律問題的解決的法律變更,則該等合議庭裁判視為在同一法律範圍內宣示。

四、僅得以先前已確定的合議庭裁判作為上訴的依據。

第四百二十條
(上訴之提起及效力)

一、為定出司法見解而提起之上訴,自最後宣示之合議庭裁判確定之日起三十日期間內為之。

二、在提起上訴之聲請書中,上訴人須指明與上訴所針對之合議庭裁判互相對立之合議庭裁判,如此合議庭裁判已公布,則亦須指明其公布之處;上訴人還須解釋導致司法見解衝突之對立情況。

三、為定出司法見解而提起之上訴不具中止效力。

第四百二十一條
(辦事處之行為)

一、上訴提起後,辦事處須讓有利害關係之各訴訟主體查閱卷宗,以便在十日期間內作出答覆;辦事處並須發出上訴所針對之合議庭裁判之證明,當中以敘述方式證明提起上訴之聲請書之呈交日期及合議庭裁判書之通知或存放日期。

二、提起上訴之聲請及答覆連同證明一併作成卷宗,而所作成之卷宗須予以分發。

三、上訴之卷宗內須留有聲請提起上訴之證明及受理上訴之批示之證明。

第四百二十二條
(檢閱及初步審查)

一、卷宗經終審法院接收後須送交檢察院,其於五日內檢閱之,隨後須送交裁判書制作人,其於八日內作初步審查。

二、裁判書制作人得命令上訴人遞交與上訴所針對的合議庭裁判互相對立的合議庭裁判的證明。

三、在初步審查中,裁判書制作人須審查上訴可否受理及上訴的制度,以及該等已作的合議庭裁判之間是否存在對立情況。

四、初步審查進行後,卷宗須連同合議庭裁判書草案一併送交其餘法官,其於五日內檢閱之,隨後須送交舉行首次會議的評議會。

第四百二十三條
(評議會)

一、如出現使上訴不可受理的理由,或得出的結論係認為已作的合議庭裁判之間無對立情況,則駁回上訴;如結論認為有對立情況,則上訴程序繼續進行。

二、上款所指的決定係由有關法院的三名法官在評議會中作出。

第四百二十四條
(審判的預備)

一、如上訴程序繼續進行,須通知有利害關係的訴訟主體在十五日期間內以書面提出陳述。

二、有利害關係的訴訟主體須在陳述中作出結論,指出應以何種意思定出司法見解。

三、陳述書附於卷宗,或陳述書呈交期間屆滿後,卷宗須送交裁判書制作人,以便其在二十日內進行有關工作,隨後須連同合議庭裁判書草案一併送交終審法院院長及其餘法官,以便根據《司法組織綱要法》第四十六條第二款所指的組成方式在十日內同時進行檢閱。

四、檢閱的期間屆滿後,終審法院院長命令將卷宗登記於表上。

第四百二十五條
(審判)

一、審判係由終審法院根據《司法組織綱要法》第四十六條第二款所指的組成方式作出。

二、相應適用第三百九十九條的規定,即使上訴係由檢察院或輔助人提起,但檢察院或輔助人在宣示上訴所針對的裁判的訴訟程序中曾提起對嫌犯不利的上訴者除外。

第四百二十六條
(合議庭裁判書的公佈)

一、合議庭裁判書須立即公佈於《澳門特別行政區公報》。

二、終審法院院長須將合議庭裁判書的副本,連同檢察院的陳述書,一併送交行政長官。

第四百二十七條
(裁判的效力)

一、解決衝突的裁判對提起上訴所針對的訴訟程序產生效力,並構成對澳門特別行政區法院具強制性的司法見解,但不影響第四百二十五條第二款的規定的適用。

二、終審法院按情況而定更正上訴所針對的裁判或移送有關卷宗。

第四百二十八條
(對違反具強制性之司法見解而宣示之裁判之上訴)

一、對任何違反具強制性之司法見解而宣示之裁判,檢察院必須提起上訴,而上訴均須予以受理。

二、本章之規定,相應適用於上款所指之上訴。

第四百二十九條
(為法律一致性的利益而提起的上訴)

一、為定出司法見解,檢察長得決定對確定生效已超逾三十日的裁判提起上訴。

二、凡有理由相信所定出的司法見解已不合時宜,檢察長得對定出該司法見解的合議庭裁判提起上訴,以便對之進行複查;檢察長在其陳述中須指出有關理由,以及應以何種意思變更該先前定出的司法見解。

三、在以上兩款所規定的情況下,解決衝突的裁判對提起上訴所針對的訴訟程序不產生效力。

第四百三十條
(補充規定)

規範平常上訴之規定,補充適用於本章所規定之上訴。

第二章 再審
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第四百三十一條
(再審之依據及可受理性)

一、如屬下列情況,可對確定判決進行再審:

a)曾對該裁判具有決定性之證據被另一確定判決視為虛假;

b)由法官實施且與其在作出該判決之訴訟程序中所擔任之職務有關之犯罪,已被另一確定判決視為獲證明;

c)曾用作判罪依據之事實與已在另一判決視為獲證明之事實不相協調,且兩者對比後得出之結論,使人非常懷疑該判罪是否公正;

d)發現新事實或證據,而單憑該等事實或證據本身,或與有關訴訟程序中曾被審查之其他事實或證據相結合後,使人非常懷疑判罪是否公正。

二、為着上款之規定之效力,終結訴訟程序之批示等同於判決。

三、以第一款d項為依據提出再審時,如僅為改正已科處制裁之具體份量者,則不得進行再審。

四、即使追訴權已消滅,又或刑罰已因時效而消滅或已服刑,仍可進行再審。

第四百三十二條
(正當性)

一、下列者具有聲請再審之正當性:

a)檢察院;

b)輔助人,對無罪判決或不起訴批示;

c)被判罪者或其辯護人,對有罪判決。

二、如被判罪者死亡,則其配偶、直系血親卑親屬、其所收養之人、直系血親尊親屬、收養人、與被判罪者在類似配偶狀況下共同生活之人、四親等內之旁系血親或姻親、具有正當利益之繼承人或曾獲被判罪者明示委託之人,亦具有聲請再審及使再審繼續進行之正當性。

第四百三十三條
(請求之提出)

一、請求再審之聲請係在曾宣示應被再審之判決之法院內提出。

二、聲請必須具備理由闡述,且載明有關之證據。

三、被請求再審之裁判之證明及證實裁判已確定之證明,以及組成該請求所需之文件,須附於聲請。

第四百三十四條
(程序)

再審係以宣示將行再審之裁判卷宗之附文方式處理。

第四百三十五條
(證據之調查)

一、如再審之依據為第四百三十一條第一款d項所規定者,法官須進行其認為對發現事實真相屬必要之措施,同時命令以繕寫方式或任何複製全部內容之方式記錄所作之聲明。

二、聲請人不得指定未曾在原訴訟程序中作證言之證人,除非其以作出裁判時其不知該等證人存在為理由,或以證人先前不能作證言為理由。

第四百三十六條
(報告及卷宗之移送)

在答覆期間屆滿後五日內,或當須採取有關措施時,在該等措施完成後五日內,法官須將卷宗連同與請求之實體問題有關之報告,一併移送中級法院。

第四百三十七條
(在中級法院內進行之程序)

一、卷宗經中級法院接收後須送交檢察院,其於十日內檢閱之,隨後須送交裁判書製作人,以便其在十日內進行有關工作。

二、繼而,卷宗須連同合議庭裁判書草案送交有管轄權分庭之各法官,其於十日內檢閱之。

三、許可或否決再審之裁判係由分庭在評議會中作出。

四、如法院認為有需要採取任何措施,則命令為之,並指定應主持該措施之法官。

五、有關措施實施後,法院須進行評議,在評議前無須再經檢閱。

第四百三十八條
(再審之否決)

如中級法院否決進行由輔助人、被判罪者或第四百三十二條第二款所指之任何人請求之再審,則判處聲請人繳付訴訟費用及司法費,此外,如認為該請求明顯無理由,則尚須判處聲請人繳付4UC至24UC之款項。

第四百三十九條
(再審之許可)

一、如再審獲許可,則中級法院將卷宗移送至曾宣示將行再審之裁判之法院重新審判,但曾參與作出該裁判之法官不得參與重新審判。

二、如被判罪者正在服徒刑或收容保安處分,則中級法院根據對判罪懷疑之嚴重程度,決定應否中止執行之。

三、如命令中止執行,或如被判罪者仍未開始服刑,則中級法院決定應否對被判罪者採用在有關情況下依法可採用之強制措施。

第四百四十條
(不相協調判決之撤銷)

一、如因就相同事實判處不同嫌犯有罪之各刑事判決間不相協調,而以第四百三十一條第一款c項為依據許可再審者,中級法院須撤銷該等判決,並決定對全部嫌犯進行共同審判,以及指定一依法有管轄權之法院。

二、為着上款之規定之效力,有關之卷宗須予合併,隨後該訴訟按再審之程序進行。

三、判決之撤銷使當中科處之制裁終止執行,但中級法院須決定應否對被判罪者採用在有關情況下依法可採用之強制措施。

第四百四十一條
(證據方法及緊急行為)

一、卷宗下送後,法官須命令將之送交檢察院檢閱,以便其指定證據方法,並為同一目的,命令通知嫌犯及輔助人。

二、隨後,法官依據第三百零一條之規定作出所需之緊急行為,並命令實施被聲請採取之措施,以及其他其認為對澄清案件屬必需之措施。

第四百四十二條
(重新審判)

一、上條所指行為作出後,須指定審判日期,並完全遵照有關訴訟程序之步驟為之。

二、如以第四百三十一條第一款a或b項為依據許可再審,則曾因對將行再審之裁判具有決定性之事實而被判罪或被檢察院控訴之人,不得參與審判。

第四百四十三條
(再審後之無罪判決)

一、如被再審之裁判原為有罪裁判,而再審後之裁判為無罪裁判者,須撤銷首個作出之裁判及刪除有關紀錄,並恢復嫌犯被判罪前在法律上之狀況。

二、再審後判嫌犯無罪之判決之證明,須張貼於曾宣示判罪之法院入口處,並在本地報章連續刊登三次。

第四百四十四條
(損害賠償)

一、在上條所指之情況下,有關判決須對嫌犯就其所受之損害給予賠償,並命令向嫌犯返還其曾繳付作為司法費、訴訟費用及罰金之款項。

二、損害賠償由澳門特別行政區支付,而嫌犯對於就引致作出被再審之裁判之事實須負責任之人所擁有之權利,由澳門特別行政區代位。

三、應聲請人之請求,或如不具備足夠資料定出損害賠償,則法院延至判決執行時方就損害賠償作出結算。

第四百四十五條
(再審後之有罪判決)

一、如再審後之裁判最終判嫌犯有罪,則對其科處法院認為合於該案件之制裁,並扣除已服之制裁。

二、第三百九十九條之規定,相應適用之。

三、如被再審之裁判原為無罪裁判,但再審後之裁判為有罪裁判,則:

a)判處曾收受損害賠償之嫌犯返還該賠償;及

b)向輔助人返還其曾繳付之司法費及訴訟費用。

第四百四十六條
(對批示之再審)

對一終結訴訟之批示可進行再審時,如中級法院許可再審,則宣告該批示無效力,並命令訴訟程序繼續進行。

第四百四十七條
(再請求再審之正當性)

如再審被否決或被再審之裁判獲維持,則不得再行再審,但聲請係由檢察長提出者除外。

第四百四十八條
(司法行為之優先)

如被判罪者正被監禁或收容,而有一對其有利之再審提出,則應作出之司法行為較其他工作優先。

第十卷 執行

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第一編 一般規定

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第四百四十九條
(具執行力之裁判)

一、已確定之刑事有罪裁判在整個澳門特別行政區具有執行力,此外還在適用於澳門特別行政區之國際協約及屬司法協助領域之協定所定之範圍內,在澳門特別行政區以外具有執行力。

二、刑事無罪裁判一經宣示,即可執行,但不影響第一百九十八條第三款之規定之適用。

第四百五十條
(不可執行之裁判)

下列刑事裁判不可執行:

a)未確定所科處之刑罰或保安處分之裁判,或科處在澳門特別行政區法律中不存在之刑罰或保安處分之裁判;

b)未以書面作成之裁判;或

c)非在澳門特別行政區宣示,且法律要求進行審查及確認而未經審查及確認之刑事判決。

第四百五十一條
(執行之促進)

促進執行刑罰及保安處分屬檢察院之權限;此外,促進執行司法費、訴訟費用、損害賠償及其他應付予澳門特別行政區之款項,或應付予由檢察院在司法上負責代理之人之款項,亦屬檢察院之權限。

第四百五十二條
(執行卷宗)

執行須透過原卷宗進行,但另有規定者除外。

第四百五十三條
(犯罪競合之嗣後知悉)

為着《刑法典》第七十二條之規定之效力,有管轄權之法院根據規範管轄權之法律規定為合議庭或獨任庭。

第四百五十四條
(嗣後知悉犯罪競合後之新聽證)

一、為着《刑法典》第七十二條第二款之規定之效力,法官須指定進行聽證之日期,並依職權或應聲請命令採取其認為對作出裁判屬必需之措施。

二、如屬上款所指之情況,辯護人及檢察院必須在場,兩者均獲十五分鐘作最後陳述。

三、由法院決定在何種情況下嫌犯應在場。

第四百五十五條
(執行之中止)

一、一旦以可能曾引致嫌犯被判罪之事實,針對司法官、證人、鑑定人或司法公務員而作出起訴批示或指定審判日期之批示,檢察長得立即附同有關證明文件,聲請終審法院在訴訟作出裁判前中止判決之執行。

二、終審法院須作出應否中止判決執行之裁判;如決定應予中止,則再作出應否採用在有關情況下依法可採用之強制措施或財產擔保措施之裁判。

三、第四百三十七條之規定,相應適用於有關之審判。

第四百五十六條
(就附隨問題作出裁判之權限)

具執行權限之法官須就關於刑罰與保安處分之執行及責任之消滅之任何附隨問題作出裁判,尤其是關於罰金之延遲繳納、罰金之分期繳納、以勞動代替罰金或將罰金轉換為監禁等問題。

第四百五十七條
(實施赦免措施之管轄權)

實施法律規定之赦免措施屬上條所指法官或正處理上訴之法院之管轄權。

第四百五十八條
(執行之消滅)

刑罰或保安處分之消滅由法官宣告,該法官就此須將有關裁判之副本交予受益人,以作通知;此外,亦須將副本送交監務部門、社會重返部門及該法官指定之其他機構。

第二編 徒刑之執行

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第一章 徒刑
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第四百五十九條
(將判決告知各實體)

一、在科處剝奪自由刑罰之判決確定後五日期間內,檢察院須將該判決之副本送交監務部門及社會重返部門。

二、如屬可容許假釋之情況,檢察院須指出為着《刑法典》第五十六條、第五十七條及第八十條所規定之效力而計算出之日期;此外,還應在將來告知在徒刑執行中可能出現之改變。

三、如對科處剝奪自由刑罰之裁判有提起上訴,而嫌犯正被剝奪自由者,檢察院須將該裁判之副本送交監務部門,並指出對該裁判有提起上訴。

第四百六十條
(入獄)

被判徒刑者係透過有權限法官之命令狀而入獄。

第四百六十一條
(徒刑時間之計算)

一、在計算徒刑時間時,年、月、日按下列準則計算:

a)徒刑刑期以年定出者,其刑滿日為最後一年中與起算日相應之日;如無相應之日,則為該月之最後一日;

b)在以月定出刑期之徒刑計算中,刑期起算日至翌月中相應日為止之期間視為一個月;如無此日,則至該月最後一日止為一個月;

c)在以日定出刑期之徒刑計算中,每二十四小時視為一日,但不影響第四百六十三條關於釋放時間之規定之適用。

二、如非連續服徒刑,則按上款之準則計算出之日期須另加相當於中斷期間之時間。

第四百六十二條
(釋放命令狀)

一、在徒刑服刑期滿或假釋期開始時,法官須以命令狀釋放被監禁之人。

二、遇有緊急情況,得以任何獲適當認證之告知方式先命令釋放,隨後再送出有關之命令狀。

第四百六十三條
(釋放時間)

監獄場所領導人有權限在通過執行剝奪自由處分制度之法例所設定限制之範圍內選擇釋放時間。

第四百六十四條
(監獄場所領導人之告知)

監獄場所領導人須將被監禁之人之死亡、逃走、執行之任何中止或中斷,又或其變更、替代或全部或部分消滅之事由,以及被監禁之人之釋放,告知檢察院,而告知書須附於有關卷宗。

第四百六十五條
(刑罰之延長)

一、在為作出延長刑罰之裁判而計算出之日期兩個月前,社會重返部門須將報告送交檢察院,報告中須對被監禁之人之家庭及職業背景加以分析。

二、如檢察院認為延長刑罰屬合理,則須在上款所指日期一個月前促進有關程序。

三、程序經受理後,法官須依職權或應檢察院、被監禁之人或辯護人之聲請,命令採取視為對作出裁判屬有利之措施。

四、第四百八十二條第四款之規定,相應適用之。

第四百六十六條
(之後之精神失常)

一、在執行刑罰期間,如行為人出現具有《刑法典》第九十七條及第九十八條所指效果之精神失常,則法官須作出下列行為:

a)命令對被判刑者進行精神病學鑑定,而有關報告應在三十日內提交上述法官;

b)命令社會重返部門製作報告書,當中須對被判刑者家庭及職業背景加以分析;

c)依職權或應檢察院、被判刑者及辯護人之聲請,命令採取視為對作出裁判屬有利之措施。

二、有關之裁判作出前須先聽取檢察院、辯護人及被判刑者之意見;僅當被判刑者之健康狀況使聽取其意見並無效用或不可行時,其在場方可免除。

第二章 假釋
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第四百六十七條
(假釋程序之開始)

一、在可容許被判刑者假釋之日兩個月前,監務部門須將下列資料送交法官:

a)監務技術部門就刑罰執行及囚犯在獄中之行為所作之報告;及

b)監獄場所領導人就給予假釋之問題所製作附理由說明之意見書。

二、在同一期限前,社會重返部門須將下列資料送交法官:

a)一份報告,當中須分析刑罰對有關不法分子之人格所起之作用、其家庭及職業背景,以及其重新適應社會生活之能力及意願;及

b)重新適應社會之個人計劃,只要被判刑者被監禁超逾五年。

三、依職權或應檢察院或被判刑者之聲請,法官要求提交其他報告或文件,或實施視為對作出關於假釋之裁判屬有利之措施,尤其是在不屬上款b項所指之情況下編制重新適應社會之個人計劃。

第四百六十八條
(裁判)

一、在可容許假釋之日十日前,檢察院須就給予假釋之問題,於原卷宗內發表意見。

二、法官作出關於給予假釋之批示前,須聽取被判刑者之意見,尤其為取得其同意。

三、給予假釋之批示,除載有給予假釋之依據外,還須說明有關之期間及受益人須履行之義務或行為規則;該批示須通知受益人,且其於獲釋前接收該批示之副本。

四、否決假釋之批示須通知囚犯。

五、假釋批示之副本須送交監務部門、社會重返部門及法官指定之其他機構。

第四百六十九條
(程序之再次進行)

一、如否決假釋,而尚有一年以上徒刑須繼續執行者,須在該期間完結之兩個月前,再次依據第四百六十七條第一款及第二款之規定送交報告及意見書。

二、如廢止假釋,則在再給予假釋所取決之期間完結之兩個月前,再次送交報告及意見書。

三、否決或廢止假釋之批示須通知囚犯,而其副本須送交監獄場所領導人及社會重返部門。

第三編 非剝奪自由刑罰之執行

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第一章 罰金之執行
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第四百七十條
(繳納期間)

一、須在科處罰金之裁判確定後,按該裁判所定出之數額繳納罰金,而在該數額上不得附加任何額外款項。

二、繳納罰金之期間與繳納訴訟費用之期間相同。

三、如屬許可延遲繳納或分期繳納罰金之情況,則上款之規定,不適用之。

第四百七十一條
(以日計勞動代替罰金)

一、以日計勞動代替罰金之聲請,須於上條第二款及第三款所規定之期間內提出;在聲請時,被判刑者應指明其學歷資格與專業資格、家庭與職業狀況及可工作之時間,並在可能時指明其擬在何機構提供勞動。

二、法官得要求社會重返部門提供補充資料,尤其是關於勞動地點與時間之資料。

三、以日計勞動代替罰金之裁判須指明勞動日數,且須將該裁判告知被判刑者、社會重返部門及被判刑者應提供勞動之實體。

四、如屬不以日計勞動代替罰金之情況,則繳納期間為十日,自就有關裁判作出通知之日起計。

第四百七十二條
(罰金之不繳納)

一、如罰金於繳納期間或分期繳納中某一期之期間屆滿時仍未繳納,則進行財產之執行。

二、如被判刑者擁有足夠且無附負擔之財產,而該等財產為人所知悉,或屬被判刑者在繳納期間內指出者,檢察院須立即促進有關執行,其程序則按執行訴訟費用之步驟進行。

三、如屬將不繳納之罰金轉換為監禁之情況,則在作出暫緩執行該監禁之裁判前,須先取得檢察院之意見,但由檢察院聲請暫緩執行者,不在此限。

第二章 緩刑之執行
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第四百七十三條
(義務或行為規則之變更)

一、宣告暫緩執行徒刑之判決中命令被判刑者履行之義務或行為規則,其變更係以批示決定,但作出批示前須先收集證據,證明嗣後出現重要情事或法官其後始知悉某些重要情事。

二、作出該批示前,須先取得檢察院之意見及先聽取輔助人與被判刑者之意見;如屬暫緩執行而附隨考驗制度之情況,則還須先聽取社會重返部門之意見。

第四百七十四條
(定期報到及接受醫治或康復)

一、如決定須定期到法院報到,則將各次報到註錄於有關卷宗。

二、如決定須向其他實體報到,則向有關實體作必需之告知,而該實體應通知法官各次報到是否依期;如被判刑者不依期報到,則該實體還須指出其所知悉之理由。

三、如被判刑者在刑罰暫緩執行期間須於適當機構接受醫治或康復,則其執行係透過法官為此目的而發出之命令狀為之。

四、有關機構之負責人須就醫治或康復之進度及其終結通知法官,同時亦得向其建議有助醫治或康復成功之適當措施。

第四百七十五條
(重新適應社會之個人計劃)

一、如作出暫緩執行徒刑而附隨考驗制度之裁判時,法官已具備條件編制重新適應社會之個人計劃,則該裁判須載明該計劃。

二、該裁判一經確定,須告知社會重返部門。

三、如該裁判並未載明重新適應社會之計劃,或該計劃應加以完備,則社會重返部門在三十日期間內,經聽取被判刑者意見後,編制或重新編制該計劃,並將之提交法官認可。

第四百七十六條
(對暫緩執行刑罰之廢止)

一、任何被要求在被判刑者履行被命令之義務或行為規則方面給予輔助之當局及部門,均須將被判刑者不履行義務或行為規則之情況告知法官。

二、因在暫緩執行刑罰期間實施任何犯罪而被判罪時,須立即將該判罪告知具執行權限之法官,並向其送交該有罪裁判之副本。

三、在收集證據且取得檢察院之意見及聽取輔助人與被判刑者之意見後,法官以批示決定因以上兩款所指之不履行或判罪而產生之後果。

第三章 附加刑之執行
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第四百七十七條
(裁判及步驟)

一、宣告禁止或中止執行公共職務之裁判,須告知被判刑者所屬部門或機構之領導人。

二、宣告禁止或中止從事須具公共資格或須獲公共當局許可或認可方得從事之職業或業務之裁判,按情況而定須告知被判刑者所註冊之專業機構,或有權限作出許可或認可之實體。

三、法官得宣告在禁止之存續期間內扣押從事有關職業或業務所憑藉之文件。

四、須將被判刑者無選舉資格一事,告知其已作登記或應作登記之選民登記委員會。

五、須將停止被判刑者行使親權、監護權、保佐權及財產管理權一事,告知繕立其出生登記之民事登記局。

第四百七十八條
(其他措施)

除上條規定外,法院還須命令採取執行附加刑所需之措施。

第四編 保安處分之執行

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第四百七十九條
(關於收容之裁判)

一、宣告收容之裁判須指明應進行收容之機構之種類,並在有需要時定出收容之最長及最短期間。

二、收容之開始及終結係透過法官之命令狀為之。

第四百八十條
(將判決告知各實體)

一、在科處剝奪自由保安處分之判決確定後五日期間內,檢察院須將該判決之副本送交監務部門、社會重返部門及進行收容之機構。

二、檢察院須明確指出為着《刑法典》第八十四條第二款及第三款所規定之效力而計算出之日期,並在日後告知在保安處分執行中可能出現之改變。

三、如對科處收容保安處分之裁判有提起上訴,而嫌犯正被剝奪自由者,檢察院須將該裁判之副本送交監務部門,並指出對該裁判有提起上訴。

第四百八十一條
(個人檔案)

一、在進行收容之機構內須編制一個人檔案,當中記錄或收集從法官與檢察院接收之通知文件及向法官與檢察院提供之資料,以及關於治療對被收容者危險性所起作用之定期評定報告。

二、每年或當基於有關情況認為屬合理時,該機構之領導人須將定期評定報告送交檢察院。

第四百八十二條
(收容之重新審查及延長)

一、在為必須重新審查被收容者情況而計算出之日期兩個月前,社會重返部門須將報告送交檢察院,報告中須對被收容者之家庭及職業背景加以分析。

二、檢察院須在上款所指日期四十日前促進重新審查被收容者情況之程序,並提出其意見。

三、程序經受理後,法官須作出下列行為:

a)命令進行精神病學鑑定,該鑑定須儘可能在被收容者身處之場所內進行,而有關報告應在三十日內呈交該法官;及

b)依職權或應檢察院、被收容者或辯護人之聲請,命令採取視為對作出裁判屬有利之措施。

四、必須對被收容者情況進行重新審查時,須聽取檢察院、辯護人及被收容者之意見;僅當被收容者之健康狀況使聽取其意見並無效用或不可行時,其在場方可免除。

五、以上各款之規定,相應適用於《刑法典》第八十四條第三款所指關於延長收容之裁判。

第四百八十三條
(考驗性釋放)

一、上條之規定,相應適用於關於考驗性釋放之裁判;有關卷宗必須附同被收容者身處機構之領導人附理由說明之意見書。

二、第四百七十六條之規定,相應適用於考驗性釋放之廢止;同時,必須聽取辯護人之意見。

第四百八十四條
(適用規定)

第四百六十條至第四百六十四條之規定,相應適用於收容處分。

第四百八十五條
(剝奪自由之刑罰及保安處分之執行)

一、為適用《刑法典》第九十一條之規定,第四百六十七條至第四百六十九條之規定,相應適用之。

二、依據《刑法典》第九十一條第四款之規定作出裁判前,須先聽取辯護人之意見。

第四百八十六條
(非剝奪自由之保安處分)

一、第四百七十七條第二款及第三款之規定,相應適用於業務之禁止。

二、就禁止期間之延長及對科處有關處分所依據情況之複查,由法官作出裁判,而作出裁判前,須先聽取檢察院、辯護人及受處分者之意見,但受處分者之情況使聽取其意見並無效用或不可行者,則不聽取之。

第五編 財產之執行

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第四百八十七條
(適用之法律)

對於財產之執行,凡本法典未有特別規定者,均由關於訴訟費用之法例規範,並補充適用《民事訴訟法典》。

第四百八十八條
(支付順序)

執行財產所獲得之收益,須按以下所指順序作支付:

a)罰金;

b)終審法院院長辦公室之收入,但司法費除外;

c)司法費;

d)其餘訴訟費用,此等訴訟費用按比例支付;

e)損害賠償。

第十一卷 司法費及訴訟費用之責任

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第四百八十九條
(嫌犯對司法費之責任)

一、如嫌犯在第一審被判有罪、在任何上訴中全部或部分敗訴,又或在其提出聲請或提出反對之附隨事項中落敗,則司法費由嫌犯繳納。

二、即使嫌犯因數罪而受審,只要此數罪在單一訴訟程序中審判,則僅判處嫌犯繳納一司法費。

三、司法費必須針對每一個人而判處,而有關金額須在一限度內定出,該限度係為嫌犯被判罪之各犯罪中最嚴重者所適用之訴訟程序而設定者。

第四百九十條
(嫌犯對訴訟費用之責任)

一、被判處繳納司法費之嫌犯亦須繳納因其活動而引致之訴訟費用。

二、如被判處繳納司法費之嫌犯有數人,而分開各人對訴訟費用之責任屬不可能者,則當訴訟費用係由該等嫌犯之共同活動所引致時,由各嫌犯連帶負責,至於其他情況則由嫌犯共同負責,但有關裁判中定出其他準則者除外。

三、如嫌犯及輔助人同時被判處繳納司法費,則凡不能僅歸入兩者任一方活動之訴訟費用,均由嫌犯及輔助人共同負責。

第四百九十一條
(輔助人對司法費之責任)

一、如屬下列情況,司法費由輔助人繳納:

a)嫌犯被判無罪,或未因輔助人提出或接受之控訴書中所載之全部或某些犯罪而被起訴;

b)輔助人在其曾提起、贊同或提出反對之上訴中全部或部分敗訴;

c)輔助人在其曾提出聲請或提出反對之附隨事項中落敗;

d)輔助人撤回控訴或無合理解釋而放棄提出控訴,致使訴訟程序終結;

e)訴訟程序因輔助人之過失而停頓超逾一個月;

f)輔助人提出之控訴被駁回。

二、如有數名輔助人,則每人繳納有關之司法費。

三、在第一款a及b項之情況下,司法費之定出所應遵從之限度,為控訴內所載而被判理由不成立之部分中最嚴重犯罪所適用之訴訟程序之限度。

第四百九十二條
(輔助人獲豁免司法費之責任)

如輔助人提出控訴或同意控訴後出現不可對其歸責之理由,以致嫌犯未被起訴或嫌犯被判無罪,則輔助人獲豁免繳納司法費。

第四百九十三條
(卷宗之歸檔或訴訟程序之中止)

如依據第二百六十二條及第二百六十三條之規定將卷宗歸檔或中止有關訴訟程序,則無須繳納司法費。

第四百九十四條
(輔助人對訴訟費用之責任)

如非經自訴不得進行刑事程序,則被判處繳納司法費之輔助人亦須繳納因其活動而引致之訴訟費用。

第四百九十五條
(因成為輔助人而須繳納之司法費)

一、成為輔助人將導致其須繳納司法費,其金額為有關訴訟程序之最低額,如其後輔助人被判處繳納另一司法費,則已繳納之司法費須予以計算;如提出成為輔助人之聲請時有關訴訟程序仍未分類,聲請人須繳納司法費,其金額為以獨任庭審理普通訴訟程序時所需繳納之最低額;訴訟程序一經分類,須繳納尚欠之金額。

二、凡被通知繳納司法費中尚欠之金額,而不在十日期間內繳納者,其作為輔助人之一切權利視為捨棄及喪失。

三、如輔助人死亡或無能力,其所繳納之司法費惠及所有替代其位置以便能繼續進行輔助活動之人。

第四百九十六條
(其他人的責任)

除輔助人及嫌犯外,下列者亦須繳納司法費及訴訟費用:

a)依據民事訴訟之規定應視為引致訴訟費用之民事當事人,即使其由檢察院代理,但基於其他理由而應獲豁免者除外;

b)任何非為訴訟主體,且在其引起之附隨事項中落敗之人;

c)顯示係出於惡意或嚴重過失而提出檢舉之人;

d)檢舉人及被害人,如因其提出反對而使訴訟程序未能暫時中止,且其後顯示提出反對屬無理由者;

e)所提出之申訴被駁回之人。

第四百九十七條
(刑罰之免除)

刑罰之免除並不使嫌犯繳納司法費及訴訟費用之義務得以解除。

第四百九十八條
(豁免)

一、檢察院獲豁免繳納司法費及訴訟費用。

二、提起上訴或提出申訴無須繳納司法費,亦無須繳納在上級審之程序開始司法費。

三、被拘禁之嫌犯獲豁免繳納其提出聲請或提出反對之附隨事項之司法費。

第四百九十九條
(補充規定)

關於訴訟費用之法例之規定,補充適用於司法費及訴訟費用責任之事宜。

 

本作品來自澳門法典,依據《第43/99/M號法令》第六條,不受著作權保護

 

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